Наследование жилья (С.Г. Ляпунов, "Гражданин и право", NN 1, 2, 3, январь, февраль, март 2001 г.)

Наследование жилья


Вне зависимости от социального развития общества, экономической или политической ситуации наследственные отношения существовали, существуют и, несомненно, будут существовать и дальше. Ныне в результате значительных перемен в законодательстве Российской Федерации у граждан появилась возможность приобретать в собственность помимо движимых вещей в неограниченном количестве недвижимое имущество: дома, квартиры, землю.

В результате увеличился объем наследственного имущества. Теперь наследникам есть за что бороться, из-за чего спорить, а потому при наследовании стали чаще возникать споры по вопросам принадлежности тому или иному наследнику того или иного имущества, переходящего в порядке наследования.

Статистика показывает, что количество наследственных споров за последнее десятилетие значительно увеличилось. Многие из этих дел приобретают затяжной характер, что чаще всего происходит по причине правовой неграмотности или отсутствия правовой информации как у наследодателя, так и у наследников.

Согласно статистическим данным, в 1985-1990 гг. из ста наследственных дел оспаривались только пять - семь. Сегодня же из сотни дел оспаривается около двадцати пяти. Причем спор обычно возникает между наследниками по завещанию и наследниками по закону. Довольно часто также инициируют судебный спор наследники, которым полагается обязательная доля.


Что и кем наследуется?


Наследование - это переход совокупности прав и обязанностей от наследодателя к наследникам в установленном законом порядке.

Наследодатель - это умершее физическое лицо, имущество которого будет переходить по наследству.

Наследниками являются граждане, юридические лица и государство, если они указаны в качестве таковых в законе или в завещании. Подробнее каждая категория наследников будет описана ниже, а сейчас рассмотрим случаи, когда граждане в соответствии с законом не могут быть наследниками.

Согласно ч.1 ст.531 Гражданского кодекса РСФСР от 11 июня 1964 г., "не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке".

Основываясь на этом положении, можно выделить пять правил, которые в своей совокупности дают право признать гражданина недостойным наследником. Наследник может быть признан недостойным только в том случае, если:

1) наследник совершил противозаконное действие;

2) это действие было умышленным по отношению к наследодателю;

3) при наследовании по завещанию это действие было совершено после составления завещания;

4) этим действием наследник преследовал цель своего скорейшего призвания к наследованию;

5) противоправность, умышленность и цель данного деяния установлены судом.

Совершение противоправного деяния по неосторожности или до составления завещания не делает наследника недостойным.

Признать наследника недостойным может только суд. Поэтому нотариус не имеет права дать отказ в выдаче свидетельства о праве собственности на наследство, основываясь на каких-либо имеющихся у него данных, подтверждающих недостойность наследника. Отказ может быть законным только в том случае, если нотариусу представлено вступившее в силу решение суда, в котором наследник признан недостойным.

Часть 2 ст.531 ГК РСФСР говорит о том, что "не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке".

В данной части статьи содержится еще один перечень оснований признания наследника недостойным. Заметим, что вновь предусматривается судебный порядок подтверждения этих оснований. Суд может признать наследника недостойным, если заинтересованное лицо докажет: факт официального лишения родительских прав отца или матери наследодателя; факт злостного уклонения родителей или детей наследодателя от выполнения обязанностей по его содержанию.

При этом необходимо иметь в виду, что кратковременное, эпизодическое уклонение от содержания наследодателя, а также уклонение, вызванное временными финансовыми или иными трудностями, не может служить основанием к признанию наследника недостойным. Ни один из родителей не может быть признан недостойным по причине их официального развода или если один из родителей фактически покинул семью. Любые наследственные правоотношения, возникшие между наследодателем и наследниками, имеют свой конкретный объект. Объектом гражданского правоотношения являются гражданские права и обязанности. Следовательно, при наследовании от наследника к наследодателю переходит не сама вещь, а право на нее. Например, наследуется не дом, а право на него, наследуется не квартира, а право на квартиру (или право на долю этой квартиры).

Одновременно с правами на какие-либо вещи наследодателя к наследнику переходят и его обязанности. Ими чаще всего являются долги. Согласно ст.553 ГК РСФСР, наследник, принявший наследство, возвращает долги наследодателя в размере не более действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Долги и другие обязательства исполняются в бесспорном порядке только тогда, когда кредиторы заявили о своих правах в течение шестимесячного срока после открытия наследства. В противном случае исполнение обязательств осуществляется наследником на добровольной основе. Поэтому чрезвычайно важной представляется статья 554 ГК РСФСР, поскольку ее незнание часто приводит к весьма плачевным последствиям.

В этой статье, в частности, говорится, что "кредиторы наследодателя вправе в течение шести месяцев со дня открытия наследства предъявить свои претензии принявшим наследство наследникам, или исполнителю завещания, или нотариальной конторе по месту открытия наследства либо предъявить иск в суде к наследственному имуществу. Несоблюдение этих правил влечет за собой утрату кредиторами принадлежащих им прав требования".

Что это означает? Это означает, что, как уже было отмечено, если кредитор (лицо, предоставившее взаймы наследодателю денежную сумму) не заявит о предоставленном долге в течение шести месяцев, то он потеряет навсегда право требовать возврата этого долга.

Отметим, что обращаться по поводу не исполненного наследодателем обязательства надо в форме заявления в нотариальную контору по месту открытия наследства, причем независимо от срока исполнения обязательства.

При рассмотрении требований кредиторов о взыскании с наследников, принявших наследство, долгов наследодателя надо иметь в виду следующее:

шестимесячный срок не распространяется на иски третьих лиц о признании права собственности на имущество, переданное ими наследодателю, и об истребовании принадлежащего им имущества;

непредъявление кредиторами наследодателя претензий по его долгам в течение шести месяцев со дня открытия наследства влечет за собой утрату права требования, и в отношении указанного срока не подлежат применению правила о восстановлении, перерыве и приостановлении срока давности (ст.202-205 ГК РФ);

шестимесячный срок, установленный ст.554 ГК РСФСР, не распространяется на случаи истребования долгов, обеспеченных залогом;

по долгам наследодателя, обеспеченным залогом, отвечают наследники, к которым перешло в порядке наследования имущество, являющееся залогом;

в случае, когда стоимость перешедшего к наследникам заложенного имущества недостаточна для покрытия претензий залогодержателя, к возмещению этих претензий, превышающих стоимость заложенного имущества, могут быть привлечены и другие наследники пропорционально доле перешедшего к ним наследственного имущества при условии, что такие требования были предъявлены залогодержателем в течение шести месяцев со дня открытия наследства;

установленный ст.554 ГК РСФСР шестимесячный срок для предъявления претензий к наследственному имуществу не порождает у кредиторов права требования досрочного исполнения обязательств.

Кроме обязанности возврата долгов наследодателя к наследнику могут перейти и некоторые другие обязательства, за исключением тех, которые носят личный характер. Так, не переходят по наследству обязанности платить алименты, содержать кого-либо на иждивении. Таким же образом наследуются и личные права. Право пользования квартирой, право на членство в кооперативе, право авторства, право на авторское имя тоже не переходят по наследству, поскольку они связаны исключительно с личными качествами наследодателя.

Важное значение имеют особенности наследования отдельных видов имущества, в том числе жилья.

Так, если наследодатель был членом жилищно-строительного кооператива и периодически уплачивал паевые взносы за квартиру, но выплатить их полностью при жизни не успел, то по закону наследник имеет право требовать предоставления только суммы паевых взносов, но не квартиры. Это происходит по причине того, что квартира до полной выплаты пая находится лишь в пользовании члена кооператива, а по наследству переходит только то имущество, которое принадлежит наследодателю на праве собственности. В данном случае право собственности у члена жилищно-строительного кооператива возникает только после полного внесения паевых взносов за эту квартиру, к тому же если это произошло после вступления в силу Закона "О собственности в СССР". Кстати говоря, право собственности на квартиру подтверждается справкой ЖСК. В ней указывается, что гражданин был членом этого кооператива, что ему было предоставлено жилье и что паевые взносы им полностью выплачены.

Кроме того, унаследовав пай, наследник автоматически членом кооператива не становится. Членство за ним как за наследником может быть сохранено только по решению руководящего органа кооператива. При этом никакими обязанностями кооператив по вопросу предоставления членства наследнику не связан. Исключение составляет только правило, установленное Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 31 января 1996 г., о том, что наследник имеет преимущественное право на квартиру в доме ЖСК после смерти наследодателя, если он пользовался при его жизни этой квартирой. Целым рядом особенностей сопровождается наследование предметов обычной домашней обстановки.

Согласно ст.533 ГК РСФСР, "предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли".

Пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании" (в редакции от 21 декабря 1993 г., с изменениями от 25 октября 1996 г.) указывает, что "спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом необходимо иметь в виду, что антикварные предметы, а также предметы, представляющие художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода, независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу".

Таким образом, к предметам обычной домашней обстановки можно по смыслу законодательства отнести только те вещи, которые являются обычными для обстановки жилища в данной местности или в России вообще, т. е. широко и повседневно применяются. Однако независимо от сложившихся обычаев и любых других условий антикварные предметы, а также предметы, представляющие художественную, историческую или иную ценность, не могут включаться в число предметов обычной домашней обстановки. Из этого следует вывод о том, что даже если для отдельно взятой семьи серебряный столовый набор или старинный шкаф ввиду их ежедневного применения являются обычными, то они все равно в силу предписания Постановления будут наследоваться по общим правилам.

При определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы признаны к наследованию, и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем. Также необходимо учитывать стоимость имущества, полученного наследником в порядке наследования по завещанию, в том числе и стоимость перешедшего имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Согласно Постановлению Верховного Совета РФ от 3 марта 1993 г. N 4604-1 "О некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР на территории Российской Федерации" (с изменениями от 30 ноября 1994 г., 26 января 1996 г., 19 марта 1997 г.), не наследуются по общим правилам вклады граждан в Сберегательном банке Российской Федерации.

Согласно ст.561 ГК РСФСР, граждане, имеющие вклады в Сберегательном банке Российской Федерации, имеют право сделать распоряжение этому банку о выдаче вклада в случае своей смерти любому лицу или государству.

Если есть распоряжение вкладом на случай смерти, то вклад не входит в состав наследственного имущества и на него не распространяются правила о наследовании, указанные в разделе 7 ГК РСФСР.

Если же вкладчик не сделал распоряжения в Сберегательном банке Российской Федерации, то в случае смерти вкладчика его вклад переходит к наследникам на общих основаниях.

Учитывая, что в наследственную массу может быть включено только имущество, принадлежавшее наследодателю на законных основаниях, суд не вправе удовлетворить требования наследников о признании за ними права собственности на самовольно возведенные строения или помещения. Поскольку при наследовании жилья возникает множество споров, важно знать, что суд не вправе выделить наследнику его долю в имуществе в денежном выражении, если возможен раздел в натуре и если другие наследники возражают против выплаты компенсации.

Время и место открытия наследства


В соответствии со ст.528 ГК РСФСР временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим.

Время открытия наследства определяет:

1) день, с которого начинает исчисляться шестимесячный срок для принятия наследства или отказа от него;

2) срок для предъявления претензии кредиторами;

3) то законодательство, в соответствии с которым будет происходить наследование;

4) день выдачи свидетельства о праве на наследство;

5) состав имущества, переходящего к наследникам;

6) момент возникновения права собственности у наследников на унаследованное имущество.

День смерти наследодателя подтверждается свидетельством о смерти из органов ЗАГСа. День, указанный в этом свидетельстве является днем открытия наследства. Если в свидетельстве указан только месяц и год, то днем открытия наследства будет последний день указанного месяца. При отсутствии в свидетельстве о смерти и месяца днем открытия наследства будет последний день указанного года.

Днем открытия наследства может быть день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

Правила признания гражданина умершим регламентированы ст.45 Гражданского кодекса РФ от 21 октября 1994 г. (далее - ГК РФ). Там сказано, что "гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью, - в течение шести месяцев; военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания".

После установления и документального подтверждения дня открытия наследства начинает исчисляться так называемый пресекательный шестимесячный срок принятия наследства. В течение этого времени наследники должны подать заявление о принятии наследства или фактически принять наследство (о фактическом принятии наследства подробнее будет рассказано ниже), кредиторы же должны заявить о долге наследодателя перед ними. В противном случае в соответствии с ч.3 ст.546 и ч.3 ст.554 ГК РСФСР и те и другие потеряют право требовать причитающиеся им блага.

Таким образом, если наследник фактически не принял наследство и не подал заявление в нотариальную контору в течение шести месяцев, то он лишается права требования получения имущества наследодателя. Правда, это не распространяется на случаи пропуска шестимесячного срока по уважительной причине.

В случае если наследник длительное время был болен, не поддерживал отношений с наследодателем, проживал в другом городе или вовсе в другом государстве и не знал об открывшемся наследстве, суд может признать такую причину пропуска срока уважительной и восстановить срок принятия наследства. Кроме того, наследники, пропустившие срок для принятия наследства, могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех других наследников, принявших наследство. Это согласие должно быть заявлено в письменной форме до выдачи свидетельства о праве на наследство. Подлинность их подписи на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом.

На практике иногда встречается на первый взгляд довольно сложная ситуация, когда в один и тот же день открывается наследство после двух и более скончавшихся граждан, которые являются относительно друг друга наследниками по закону или по завещанию. Например, в один и тот же день в автокатастрофе погибают супруги. Ситуация может быть несколько усложнена тем, что один супруг умирает сразу на месте аварии, а другой через какое-то время в больнице.

Иногда ошибочно полагают, что в таком случае наследники умершего, скончавшегося позже, будут наследовать, наряду с его имуществом, часть имущества наследодателя, скончавшегося ранее. Наследование может происходить именно в таком порядке, но не всегда.

Если супруги скончались в разное время, но в один и тот же день, то, исходя из смысла ст.191 ГК РФ и ст.528 ГК РСФСР, наследство открывается после смерти каждого из них в отдельности. Согласно ст.191 ГК РФ, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Согласно ст.528 ГК РСФСР, "временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим - день, указанный в части третьей ст.21 ГК РСФСР" (день вступления в силу решения суда о признании умершим). Следовательно, определенный ст.546 ГК РСФСР шестимесячный срок принятия наследства начинает истекать не с момента смерти, а на следующий день после наступления события (смерти наследодателя), которым определено его начало. И именно поэтому лицо, умершее до начала дня, следующего после дня смерти наследодателя, не может считаться наследником умершего.

В случае смерти таких наследодателей в разные дни, даже при наличии незначительного промежутка времени, скончавшийся позже унаследует часть имущества первого наследодателя и в дальнейшем, в свою очередь, будет являться наследодателем и этого имущества.

Предположим, что у отца и у матери есть соответственно дочь и сын от первых браков. Причем в новом браке сын не был усыновлен отцом, а дочь не удочерена матерью. При смерти супругов с разницей, например, в два часа, но в один и тот же день сын будет наследовать после матери и не получит ничего от ее мужа, а дочь будет наследовать после отца и ничего не получит от его жены. Если же случилось так, что супруг скончался в одиннадцать часов вечера одного дня, а его супруга в один час утра другого, то она в соответствии со ст.39 Семейного кодекса РФ получит половину совместно нажитого имущества и как наследник по закону унаследует еще какую-то часть наследства супруга. И в дальнейшем все, что перешло к супруге умершего, будет унаследовано ее сыном. В конечном итоге сын унаследует все имущество матери и часть имущества ее мужа, несмотря на то что он не был им усыновлен, а дочь унаследует лишь некоторую часть имущества мужа своей матери.

Как правило, в таких случаях разгораются жаркие споры о времени смерти наследодателей, поскольку, как видно из примера, от этого зависит очень многое. Но данная ситуация представляет интерес лишь в том случае, когда в семье есть неусыновленные или неудочеренные сводные братья и сестры от предыдущих браков. Если бы в рассмотренном случае дети были родные или были соответственно усыновлены и удочерены, то они наследовали бы в итоге поровну и им было бы безразлично, кто когда скончался.

Место открытия наследства в соответствии со ст.529 - это последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно - то место нахождения имущества наследодателя или его основной части.

Установление места открытия наследства необходимо для определения в соответствии с законом той нотариальной конторы, в которую будут направляться заявления о принятии наследства или об отказе в его принятии и которая после обращения наследников или иных заинтересованных лиц будет предпринимать меры к охране наследуемого имущества, а в дальнейшем выдавать свидетельства о праве на наследство.

Последнее постоянное место жительства подтверждается справкой из домоуправления. При отсутствии данных в этом учреждении можно предоставить справку из отделения милиции, паспортного стола, с места работы, иначе говоря, из любого органа или организации, где есть запись о месте прописки или регистрации наследодателя.

Случается, что наследодатель выписался с постоянного места жительства и вновь не зарегистрировался (не прописался); бывает, что о последнем месте жительства наследодателя информация полностью отсутствует. В таком случае в соответствии со ст.529 ГК РСФСР местом открытия наследства будет являться место нахождения имущества наследодателя или основной его части.

Место нахождения имущества также подтверждается справками. Это могут быть справки из учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, находящегося на территории регистрационного округа по месту нахождения недвижимого имущества, справки из других органов, где есть информация о нахождении имущества наследодателя.

В том случае, если неизвестно место постоянного жительства, а также место нахождения имущества наследодателя, место открытия наследства определяет суд.

Местом открытия наследства военнослужащих, проходящих военную службу, граждан России, временно проживающих в иностранном государстве, студентов, проживающих в общежитии учебного заведения, а также лиц, временно зарегистрированных на какой-либо жилплощади, является их последнее постоянное место жительства. Таким местом жительства, соответственно, будет место, где они проживали до отбытия на военную службу, в иностранное государство, на учебу, временное проживание.

Место открытия наследства граждан России, постоянно проживающих в иностранном государстве, будет определяться местом их постоянного жительства в этом государстве.

Место открытия наследства несовершеннолетних определяется местом жительства их родителей или, в случае развода, местом жительства того родителя, с которым проживает несовершеннолетний.


Наследование по завещанию


На сегодняшний день известны две формы перехода наследства от наследодателя к наследникам: наследование по закону и наследование по завещанию.

При этом "наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием" (ст.527 ГК РСФСР). Поэтому, немного забегая вперед, скажем, что при наличии правильно составленного завещания указанное в нем имущество переходит к лицам, указанным не в законе, а в завещании.

Завещание - это письменный документ, в котором указана воля наследодателя относительно принадлежащего ему имущества, заключающаяся в предписании умершего передать после своей смерти определенное имущество определенному лицу (лицам).

Наследодатель может завещать наследникам любое имущество, принадлежащее ему на праве собственности.

Он вправе завещать все свое имущество или его часть. В последнем случае часть имущества, оставшаяся незавещанной, делится между наследниками по закону, которые призываются к наследованию в общем порядке. При этом в число наследников по закону входят и те из них, которые уже унаследовали часть имущества по завещанию, если в содержании завещания не предусмотрено иное (в завещании может быть запись о лишении какого-либо наследника права наследовать).

Наследники по завещанию - это граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти (ст.530 ГК РСФСР). Как правило, в завещании в качестве наследника указывается один из родственников наследодателя, но им может быть и любой другой гражданин, а также любое юридическое лицо или государство.

К числу наследников по завещанию, претендующих на имущество умершего, могут присоединиться один или несколько наследников по закону, которым полагается обязательная доля из имущества наследодателя и которые не получили ее полный размер при наследовании по завещанию.

Право на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего. Они наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) (ст.535 ГК РСФСР).

Из содержания данной статьи следует, что дети имеют право на обязательную долю, если к моменту смерти наследодателя они:

1) не достигли пятнадцатилетнего возраста;

2) являются учащимися и не достигли восемнадцатилетнего возраста;

3) в силу каких-либо причин (например, инвалидности) были признаны нетрудоспособными.

Это в равной мере относится как к родным детям, так и к усыновленным в установленном порядке. В последнем случае усыновление должно быть не фактическим, а документально оформленным в соответствующем государственном органе в соответствии со всеми нормами закона. Только в таком случае этот факт будет иметь юридическую силу.

Право на обязательную долю также имеют нетрудоспособный супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего. Эти наследники должны обладать рядом свойств, которые обусловливают их право на обязательную долю.

Супруги должны находиться в законно оформленных брачных отношениях.

Только в таком случае переживший супруг получит половину совместно нажитого имущества, получит право на обязательную долю или сможет унаследовать какую то часть имущества.

Нетрудоспособные родители не должны быть лишены родительских прав в отношении наследодателя. Кстати говоря, если родители лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах, то они вообще не могут наследовать какое-либо имущество после смерти своих детей, за исключением случая оставления завещания на их имя.

Лицо, состоящее на иждивении, имеет право на обязательную долю только в том случае, если:

1) иждивенческие отношения длились не менее одного года;

2) предоставляемые наследодателем денежные и иные средства были единственным или основным источником существования данного лица;

3) предоставление этих средств не было обусловлено исполнением каких-либо обязательств в пользу наследодателя;

4) данное лицо является нетрудоспособным.

Следовательно, если не выполнено условие о годичном сроке иждивенческих отношений, если у иждивенца были самостоятельные доходы, способные удовлетворить его нужды, то наследственные правоотношения относительно обязательной доли не возникают. Не возникают они также и в случае, если наследодатель предоставлял денежные суммы наследнику по закону за выполнение им какой-либо работы или предоставление каких-либо услуг (например, за уборку квартиры, приготовление пищи и т.д.).

Поскольку законодательство не связывает факт иждивенчества с необходимостью совместного проживания, то иждивенцем может быть признано лицо, проживавшее отдельно от наследодателя, но получавшее от него средства к существованию. Непринципиальна в данном случае и природа этих средств. Они могут предоставляться как добровольно, так и принудительно (например, решением суда может быть возложена обязанность на ушедшего из семьи супруга платить алименты).

Наконец, супруга умершего, его иждивенца и родителя (усыновителя) объединяет еще один обязательный признак - нетрудоспособность. Причем нетрудоспособность только по старости или инвалидности. Напомним, что нетрудоспособными являются мужчины старше 60, а женщины - 50 лет, а также инвалиды I, II, III групп.

Отдельным категориям работников пенсия по старости устанавливается при пониженном пенсионном возрасте, а в соответствующих случаях -- и при пониженном трудовом стаже. Однако по смыслу наследственного права при таких условиях иждивенческие отношения не возникают. В данном случае досрочный выход на пенсию, например, по причине выполнения трудовых обязанностей в неблагоприятных условиях труда не предоставляет лицам, не достигшим указанного возраста, каких-либо прав на обязательную долю в наследстве. Необходим соответствующий возрастной показатель - 60 или 55 лет.

Обязательная доля для наследников данной категории выделяется в размере не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. При этом во внимание принимаются все наследники по закону, которые были бы призваны к наследованию в случае отсутствия завещания. Расчет доли осуществляется исходя из совокупности всего завещанного и незавещанного имущества наследодателя, включая предметы обычной домашней обстановки.

Попробуем более конкретно разобраться в вопросе о порядке наследования с выделением обязательной доли. Представим, что после смерти у наследодателя, который все свое имущество завещал соседу, остались супруга - инвалид I группы и двое детей: сын 14 лет и дочь 20 лет.

Поскольку по причине инвалидности супруга нетрудоспособна, а сын несовершеннолетний, то они в соответствии со ст.535 ГК РСФСР имеют право на обязательную долю. Учитывая то, что в число наследников по закону могло быть призвано три человека (супруга, сын, дочь), супруга наследодателя и его сын (независимо от того, чтo указано в завещании) получают обязательные доли, равные 2/3 от 1/3, т.е. по 2/9 от всего имущества наследодателя. Кроме того, половина совместно нажитого имущества перейдет супруге как пережившей наследодателя. В итоге имущество должно быть распределено следующим образом: супруга наследует 1/2 + 2/9 = 13/18 всего имущества наследодателя; сын - 2/9 всего наследства; сосед - лишь 1/18 всего имущества наследодателя. Дочь наследодателя правами на обязательную долю не обладает и, поскольку о ней в завещании ничего не сказано, в наследовании не участвует.

При определении размера обязательной доли учитывается и стоимость перешедшего наследнику имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. Однако если наследование осуществляется в отсутствие завещания, то предметы обычной домашней обстановки не включаются в наследственную массу, не учитываются при определении обязательной доли и наследуются отдельно только как дополнение к причитающейся по закону доле имущества наследодателя.

Завещание способно существенно изменить предусмотренный законом порядок распределения имущества. В завещании можно предусмотреть свой собственный порядок распределения имущества, принадлежащего на праве собственности.

В завещании наследодатель может завещать все свое имущество одному лицу, вписав в завещание фразу о том, что "...все свое имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, завещаю..." (здесь и далее вместо многоточия должны быть указаны соответствующие реквизиты). Тогда все, чем был богат наследодатель, перейдет к указанному в завещании наследнику.

В завещании наследодатель может завещать лишь часть своего имущества одному лицу. При этом, указав в завещании идеальную долю ("...завещаю племяннику половину своего имущества, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось...") или конкретную вещь ("...завещаю свой дом... моему сыну...").

В завещании наследодатель может завещать полностью или частично свое имущество нескольким лицам. В этом случае можно завещать имущество с определением переходящих к наследникам долей имущества ("...завещаю все мое имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось в долях: одну вторую - сыну... одну вторую - дочери...") или с определением конкретных завещаемых вещей ("...завещаю квартиру... сыну... дом... завещаю дочери...").

Наследодатель может завещать имущество нескольким наследникам, не указывая ни долей, ни конкретных вещей ("...завещаю все мое имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, сыну... и дочери...").

Наследодатель может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Это может быть сделано наследодателем одновременно с распределением имущества. Однако не будет признано действительным лишение завещанием права наследовать наследников, которым причитается обязательная доля. В данном случае воля наследодателя не будет выполнена, поскольку она противоречит закону.

В случае наличия в завещании указания о лишении наследника права наследовать соответствующее лицо теряет все права на наследство умершего.

Однако это только в том случае, если завещание будет составлено правильно, в соответствии со всеми нормами законодательства и указанное в нем требование будет полностью соответствовать закону.

Завещатель вправе указать в завещании поднаследника (другого наследника) на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его. Обычно это делается в случае, если нет полной уверенности в том, что наследник по завещанию переживет наследодателя. В жизни достаточно много разных неожиданностей, поэтому есть смысл лишний раз подстраховаться, обеспечив тем самым желаемый порядок распределения имущества.

Статья 538 ГК РСФСР предусматривает так называемый завещательный отказ.

Суть его в том, что завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения. При этом отказополучателями могут быть лица, как входящие, так и не входящие в число наследников по закону.

Например, на наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или определенной частью его. При последующем переходе права собственности на дом или его часть право пожизненного пользования сохраняет силу, но по наследству не переходит, поскольку права и обязанности отказополучателя в соответствии со ст.538 ГК РСФСР прекращаются его смертью и не могут быть переданы им по наследству, если иное не было предусмотрено наследодателем, оставившим завещательный отказ.

Как и в случае с долгами наследодателя, наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя.

Также в ГК РСФСР говорится, что "если наследник по завещанию, на которого возложено исполнение завещательного отказа, имеет право на обязательную долю в наследстве, то он исполняет завещательный отказ лишь в пределах той стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли".

В случае смерти до открытия наследства лица, на которое было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, которые получили его долю.

В завещании наследодатель может возложить на наследника исполнение каких-либо действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели. Если эти действия носят имущественный характер, соответственно применяются правила ГК РСФСР о недопустимости ответственности наследника по обязательствам наследодателя своим имуществом.

В завещании наследодатель может возложить исполнение завещания на назначенных в завещании наследников или на одного из них. Также наследодатель может поручить исполнить завещание не являющемуся наследником лицу, указанному в завещании (исполнителю завещания). В этом случае требуется согласие исполнителя, выраженное им в надписи на самом завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию.

Само завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено.

Составление завещания, как правило, происходит в нотариальной конторе. Но бывают случаи, когда нотариальная контора недоступна. В таких случаях завещание удостоверяется указанными в законе субъектами.

Статья 541 ГК РСФСР устанавливает, что к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами указанных домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом СССР, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;

5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет государственных нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;

6) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Достаточно редко, но бывают случаи, когда завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание. В таком случае оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или другого соответствующего должностного лица другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно. При этом надо помнить, что, согласно п.78 Инструкции "О порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР", наследник не вправе подписывать завещание, а также присутствовать при его удостоверении, за исключением случаев, когда об этом попросил сам завещатель. О наличии такой просьбы должна быть сделана отметка на обоих экземплярах завещания, подтвержденная подписями завещателя, нотариуса и оттиском печати нотариуса.

Завещание в двух экземплярах составляет и подписывает завещатель. После прочтения вслух содержания завещания нотариус или другое указанное в законе должностное лицо подписывает завещание и ставит печать. При этом удостоверение одного завещания от имени нескольких лиц, а также через представителя не допускается.

После удостоверения нотариусом один экземпляр выдается завещателю, а другой хранится в делах нотариуса. Завещание регистрируется в реестре для совершения нотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний.

Нотариус обязан выдавать выписки из реестра по письменному заявлению организаций и ряда лиц, указанных в частях третьей и четвертой ст.5 и в ст.28 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1. Однако справки о завещании выдаются только после смерти завещателя.

Наследодателю следует иметь в виду, что он вправе в любое время изменить или отменить сделанное им завещание, составив новое. При этом завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное завещание полностью или в части, в которой оно противоречит завещанию, составленному позднее.

Завещатель также может полностью отменить завещание путем подачи заявления в нотариальную контору, а в местностях, где нет нотариальной конторы, - в орган местного управления. Нотариус в случае получения уведомления об отмене завещания, которое должно быть нотариально удостоверено, а равно получения нового завещания, отменяющего или изменяющего составленное ранее завещание, делает об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у нотариуса, и в реестре регистрации нотариальных действий. Впоследствии завещание с такой отметкой будет доказательством факта его отмены.


Наследование по закону


Статья 527 ГК РСФСР устанавливает, что "наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием". Наличие завещания - это единственная и главная причина изменения не только состава наследников, но и порядка наследования. В случае если наследодатель при жизни не составил завещания или завещал только часть имущества, а также если указанные в завещании наследники скончались ранее наследодателя или в установленном законом порядке отказались от наследства, то имущество переходит к наследникам в порядке, установленном законом.

Наследниками по закону являются граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Закон устанавливает две группы наследников, которые призываются к наследованию в случае смерти наследодателя.

В первую очередь в равных долях наследуют дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти.

Во вторую очередь - братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери.

При этом наследники второй очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования.

Поскольку наследственные отношения при отсутствии завещания строятся на основе кровного родства, то дети (в том числе внебрачные) наследуют после матери всегда, а после отца только в том случае, если установлен факт отцовства. Пасынки и падчерицы не наследуют после отчима и мачехи, а отчим и мачеха не наследуют после пасынка и падчерицы, за исключением случаев привлечения к наследованию тех или других в качестве нетрудоспособных иждивенцев.

Переживший наследодателя супруг имеет право на наследство только в том случае, если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке.

Привлекаемый к наследованию супруг помимо причитающейся законной доли имеет право на получение половины совместно с наследодателем нажитого имущества. Кстати говоря, это имущество, не являясь собственностью наследодателя, не включается в наследственную массу и, следовательно, из этого имущества не могут быть удовлетворены какие-либо обязательства, выделены какие-либо доли.

Согласно ст.34 Семейного кодекса РФ, к совместно нажитому супругами во время брака имуществу (общему имуществу супругов) относятся доходы каждого из супругов от трудовой или иной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Частью 3 ст.34 СК РФ установлено правило о том, что "право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода". В силу этого правоустановления жены, являющиеся домохозяйками, имеют полное право на получение супружеской доли из нажитого во время брака имущества, несмотря на то что в этот промежуток времени они не работали.

Имущество, находящееся в собственности одного из супругов, может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества. В частности, к таким случаям относится капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование квартиры или дома одного супруга за счет другого или трудом последнего.

При этом должна значительно увеличиться стоимость этого дома или квартиры.

Переживший супруг не наследует имущество, принадлежавшее наследодателю до вступления в брак, а также вещи, полученные им во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам. Таким образом, в размер супружеской доли не может быть включена приватизированная наследодателем в личную собственность квартира, поскольку в соответствии со ст.1 Закона РСФСР от 4 июля 1991 г. N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в РФ" "приватизация жилья - бесплатная передача в собственность граждан... занимаемых ими жилых помещений...".

Не наследуются в порядке супружеской доли, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, приобретенные в период брака за счет общих средств супругов вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), поскольку они признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.

В соответствии со ст.532 ГК РСФСР родители наследодателя являются наследниками первой очереди. При этом из родителей наследодателя мать наследует всегда, а отец только в случае установления отцовства. В соответствии со. ст.531 ГК РСФСР после смерти наследодателя родители, которые были в установленном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, потеряв родственную связь со своим ребенком, лишаются права на наследство.

Дед и бабка являются наследниками второй очереди. Со стороны матери они привлекаются к наследованию всегда, а со стороны отца - при наличии установленного отцовства. Дед и бабка со стороны родителя, лишенного родительских прав, к наследованию не привлекаются, поскольку при лишении таких прав обрывается линия родства по восходящей линии.

Братья и сестры по закону являются наследниками второй очереди. Но не каждый из них имеет право наследовать. После смерти наследодателя наследуют только родные братья и сестры, а сводные к наследованию не привлекаются.

К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего, если они находились в отношениях иждивения не менее одного года до смерти наследодателя. Особенность их положения также в том, что при наличии других наследников по закону они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Кроме того, наследниками по закону являются внуки и правнуки наследодателя. Они привлекаются к наследованию, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником. Внуки и правнуки как законные правопреемники наследуют в равных долях ту долю, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2 установлено правило о том, что внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй очереди не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего. То есть обязательная доля, которая причиталась бы умершему родителю в данном наследственном деле, не может быть передана по наследству его детям, если последние сами не состояли в отношениях иждивения с наследодателем.

Усыновленные и их потомство не наследуют после смерти родителей усыновленного, других его кровных родственников по восходящей линии, а также его кровных братьев и сестер. В свою очередь родители усыновленного и другие его кровные родственники по восходящей линии, а также его кровные братья и сестры не наследуют после смерти усыновленного и его потомства. Эти положения закона имеют следующий смысл: если ребенок в установленном законом порядке был усыновлен, то он теряет всякую юридическую связь со своими кровными родственниками по восходящей линии, включая родителей.

Согласно ст.137 СК РФ, усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим родственникам). В юридическом смысле теперь все кровные родственники становятся для усыновленного посторонними людьми. Именно поэтому ни один из них не может наследовать имущество усыновленного при наследовании по закону. Никаких наследственных отношений между ними не возникает. Такие отношения могут иметь место только при наличии завещания. Однако при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные, в том числе и наследственные, права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если усыновитель - женщина.

Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают права ни на долю в наследственном имуществе (как наследники по закону), ни на обязательную долю (если имущество было завещано другим лицам), поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены.

К наследникам по закону в равных долях переходит все имущество наследодателя, принадлежавшее ему на праве собственности. Но только тогда, когда завещание отсутствует или если завещана только часть имущества. Важно учитывать при рассмотрении наследования по закону рассмотренный выше особый порядок наследования предметов обычной домашней обстановки и обихода, которые переходят к наследникам по закону, проживавшим с наследодателем более одного года.

Имущество наследодателя может быть унаследовано не только родственниками умершего или другими гражданами и юридическими лицами, оно может перейти при наследовании по закону (равно как и при наследовании по завещанию) государству в лице соответствующего финансового органа. Наследственное имущество по праву наследования переходит к государству, если:

1) ни один из наследников не принял наследства;

2) у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;

3) все наследники лишены завещателем права наследования;

4) имущество завещано государству.

Если же нет наследников по закону, а наследодателем завещана только часть имущества, то к государству переходит лишь незавещанная часть имущества.

В случае если кто-нибудь из наследников отказался от наследства в пользу государства, к государству переходит только причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества.


Принятие наследства и отказ от него


Причитающимся имуществом в зависимости от сложившейся ситуации наследник может распорядиться двояко. Он его может принять по всем правилам или отказаться от него. Наследник может вообще не предпринимать никаких действий по поводу наследства. Тогда, скорее всего, он будет считаться непринявшим наследство.

Принятие наследства - это совершение юридически значимых действий, свидетельствующих о желании наследника стать собственником наследственного имущества.

Итак, для приобретения каких-либо прав на наследство наследник должен его принять. Принятие наследства осуществляется двумя способами: путем фактического вступления наследника во владение наследственным имуществом или путем подачи наследником в нотариальный орган по месту открытия наследства заявления о принятии наследства.

Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства (ст.546 ГК РСФСР), следует понимать любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплате налогов, страховых взносов, квартплаты, других платежей, взиманию квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, производству за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст.549 ГК РСФСР, или погашению долгов наследодателя и т.п. При этом следует иметь в виду, что указанные действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Однако нельзя расценивать в качестве действий, направленных на принятие наследства, получение лицом вклада, находящегося в отделении Сберегательного банка Российской Федерации или в Центральном банке Российской Федерации (Банке России), в отношении которого имелось распоряжение вкладчика на случай его смерти, поскольку в силу ст.561 ГК РСФСР вклад в указанном случае не входит в состав наследственного имущества и на него не распространяются нормы, регулирующие порядок принятия наследственного имущества.

Юридический способ принятия наследства заключается в подаче нотариусу по месту открытия наследства до истечения шестимесячного срока заявления о принятии наследства. В заявлении можно указать, что вы принимаете наследство ("Ставлю в известность нотариальную контору, что я... принимаю наследство своего брата... умершего..."), или подать заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Первый вариант заявления целесообразен в том случае, если вы твердо решили принять наследство, но срок его принятия уже истекает, а необходимые документы не готовы. Если же все документы готовы и можно приступать к оформлению наследства, то необходимо использовать второй вариант заявления.

Заявление подается в нотариальную контору по месту открытия наследства.

При невозможности личной явки к нотариусу (например, если наследник проживает в другом городе) такое заявление можно направить по почте и просить одновременно нотариуса о высылке по почте свидетельства о праве собственности на долю в наследстве. В этом случае свою подпись в заявлении необходимо заверить в установленном порядке.

Действия по фактическому принятию наследства, а также подача документов нотариусу должны быть совершены строго в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Однако срок для принятия наследства может быть продлен судом, если он признает причины пропуска этого срока уважительными. Наследство может быть принято после истечения указанного срока и без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. Правда, наследнику, пропустившему срок для принятия наследства, в таких случаях передается лишь то из причитающегося ему имущества, которое принято другими наследниками, перешло к государству или сохранилось в натуре, а также денежные средства, вырученные от реализации другой части причитающегося ему имущества.

Наследникам важно знать, что действия по фактическому принятию наследства должны быть совершены обязательно в шестимесячный срок, а подавать документы нотариусу можно и после этого срока, когда в этом будет необходимость. Например, завещанным домом наследник может свободно пользоваться и даже передавать по наследству, не оформляя документально право собственности на него. Ничто в данном случае не затрагивает прав и интересов наследника. Однако совершить какую-либо сделку в отношении такого неоформленного имущества наследник не сможет. Надо будет сначала через нотариуса оформить право собственности на завещанное, а потом уже распоряжаться имуществом.

Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам. Это право может быть осуществлено наследниками на общих основаниях в течение оставшейся части срока для принятия наследства.

Однако если оставшаяся часть срока для принятия наследства менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев, чтобы наследники могли спокойно оформить наследство. Также решается вопрос о сроке принятия наследства для лиц, которые приобретают право наследования лишь в случае непринятия наследства другими наследниками (таковым, например, является указанный в завещании наследодателем поднаследник). Эти наследники также могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.

Наследник по закону или по завещанию в течение шести месяцев со дня открытия наследства вправе изъявить отказ от наследства путем подачи соответствующего заявления в нотариальную контору по месту открытия наследства. При этом наследник может указать, что отказывается от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию, в пользу государства, государственной или общественной организации.

Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, влечет те же последствия, что и непринятие наследства. В этом случае доля наследства, в отношении которой есть отказ, поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях, а если их нет или если они лишены права наследовать, то имущество переходит к государству.

Если от доли в наследстве отказался наследник по завещанию, то причитавшаяся ему доля наследства поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях, при условии что наследодатель завещал все свое имущество без подназначения наследника и без указания причитающихся наследникам долей или конкретного имущества.

В законодательстве установлено правило о недопустимости отказа от наследства, если наследник подал в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о принятии им наследства или о выдаче ему свидетельства о праве на наследство. Не будет также принято нотариусом заявление о принятии наследства после подачи заявления об отказе в принятии наследства.

Поскольку эти правила вытекают из действующего законодательства, надо всегда их помнить, принимать решение обдуманно и только один раз. Решение о принятии наследства или об отказе от него - это односторонняя сделка.

Признать ее недействительной может только суд. И только по основаниям, предусмотренным ГК РФ от 30 ноября 1994 г. (ст.168-173, 175-179). Если изменилось решение относительно принятия наследства, то в суде надо доказать, что заявление подано под влиянием заблуждения, обмана, угрозы или что при подаче заявления наследник не отдавал отчета в своих действиях, поскольку только в таких случаях заявление может быть признано недействительным. При недоказанности этих фактов придется действовать согласно заявлению, поданному в нотариальную контору.

Важным для юридической практики является правило о том, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства. При этом принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. Например, не допускается принятие наследства под условием освобождения от каких-либо обязательств, нельзя принять при наследовании одну вещь, отказавшись от другой. Наследство в прелагаемом виде можно принять лишь целиком или от него полностью отказаться.

Наследник, вступивший во владение или управление наследственным имуществом до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или до получения им свидетельства о праве на наследство, не ожидая явки других наследников, не вправе распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать и т.п.).

До истечения указанного срока или до получения свидетельства о праве на наследство наследник вправе производить за счет наследственного имущества лишь расходы:

1) на покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны;

2) на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя;

3) на удовлетворение претензий по заработной плате и претензий, приравненных к ним;

4) по охране наследственного имущества и по управлению им.


Оформление наследства


Знания о наследниках и наследстве, безусловно, важны, но их трудно применить в условиях отсутствия знаний о том, в какой орган, когда и с какими документами необходимо обращаться.

Оформление наследства осуществляется через нотариальную контору по месту открытия наследства. Поскольку не каждый член семьи имеет право на получение наследства, наследникам свои права на имущество умершего необходимо доказать и документально подтвердить. Перед обращением в нотариальную контору с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство необходимо заранее позаботиться о получении необходимых справок, документов, которые будут истребованы нотариусом в подтверждение нижеуказанных фактов.

Государственный нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону путем истребования соответствующих доказательств проверяет: факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, наличие родственных или иных отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства, состав и место нахождения наследственного имущества, на которое выдается свидетельство о праве на наследство.

Факт смерти и время открытия наследства подтверждаются свидетельством органов загса о смерти наследодателя, извещением или иным документом о гибели.

Место открытия наследства подтверждается: справкой жилищно-эксплуатационной организации или справкой с места работы умершего о месте его жительства, а если место жительства умершего неизвестно -документом о месте нахождения наследственного имущества или его основной части (справка жилищно-эксплуатационной организации). В случае отсутствия у наследников документов о месте открытия наследства нотариус требует копию вступившего в законную силу решения суда об установлении места открытия наследства.

Родственные и иные отношения наследников с наследодателем доказываются: свидетельством органов загса, выпиской из метрических книг, записями в паспортах о детях, о супруге, копиями вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных или иных отношений. В отдельных случаях могут быть приняты справки, выданные государственными предприятиями, учреждениями и организациями по месту работы или жительства, если они в совокупности с другими документами подтверждают родственные или иные отношения наследников с наследодателем.

Факт нахождения на иждивении может быть подтвержден следующими документами: справкой жилищно-эксплуатационной организации или справкой с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев, справкой отдела социального обеспечения о назначении пенсии по случаю потери кормильца, копией вступившего в законную силу решения суда об установлении факта нахождения на иждивении.

Нетрудоспособность иждивенца, связанная с возрастом, проверяется по паспорту, свидетельству о рождении; нетрудоспособность, связанная с состоянием здоровья, - по пенсионной книжке.

Если в состав наследственного имущества входит жилой дом (часть дома), квартира, государственный нотариус требует правоустанавливающий документ о принадлежности этого имущества наследодателю и справку бюро технической инвентаризации. Однако, если на дом (часть дома), квартиру наложен арест судебными или следственными органами, выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается до снятия ареста.

Для включения в свидетельство о праве на наследство другого имущества, подлежащего специальной регистрации (автомобиль, мотоцикл, моторная лодка и т.д.), государственный нотариус проверяет документ о принадлежности этого имущества наследодателю (технический паспорт, судовое свидетельство и др.), о чем делает отметку на заявлении о выдаче свидетельства.

Если происходит наследование по завещанию, то последнее необходимо будет предоставить в оригинале или в заверенной копии.

Если в свидетельстве о праве на наследство по завещанию указываются (по желанию наследников) родственные или иные отношения наследников с наследодателем, государственный нотариус истребует документы, подтверждающие эти отношения.

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию подлинный экземпляр или дубликат завещания, представленный наследником, остается в государственной нотариальной конторе. По желанию наследника к свидетельству о праве на наследство по завещанию может быть приобщена нотариально засвидетельствованная копия завещания или дубликата.

Свидетельства о праве на наследство выдают по письменному заявлению наследников нотариальные конторы по месту открытия наследства.

Свидетельство о праве на наследство выдается по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. О выдаче свидетельства о праве на наследство на имя несовершеннолетнего или недееспособного наследника нотариус сообщает органам опеки и попечительства по месту жительства наследника в целях обеспечения охраны его имущественных интересов.

Предусмотрено, что свидетельство о праве на наследство как при наследовании по закону, так и по завещанию может быть выдано ранее установленных законом сроков, если в нотариальной конторе имеются данные об отсутствии других наследников, кроме заявивших о выдаче свидетельства о наследстве. Правда, таким образом нотариусы поступают крайне редко.

Точно установить отсутствие наследников по закону в некоторых случаях можно. Но никто не даст гарантии того, что однажды не появится какой-нибудь наследник по завещанию.

Свидетельство о праве на наследство выдается всем наследникам вместе или каждому в отдельности в зависимости от их желания.

Свидетельства о праве на наследство выдаются только тем наследникам, которые приняли наследство, т.е. фактически вступившим во владение наследственным имуществом или подавшим заявление в нотариальную контору по месту открытия наследства о принятии наследства. Доказательствами вступления во владение имуществом могут быть: справка жилищно-эксплуатационной организации о том, что наследник проживал совместно с наследодателем, или о том, что наследником было взято имущество наследодателя; справка финансового органа об оплате наследником после открытия наследства налогов по жилому дому или квитанция об уплате налога; наличие сберегательной книжки при условии, если государственный нотариус будет располагать данными, подтверждающими получение книжки в установленный законом срок для принятия наследства; копия вступившего в законную силу решения суда об установлении факта своевременного принятия наследства и другие документы, прямо или косвенно подтверждающие фактическое вступление наследника во владение имуществом наследодателя.

Законодательством установлено, что фактическое вступление во владение частью имущества рассматривается как принятие всего наследства. Поэтому достаточно взять из имущества наследодателя хотя бы одну вещь, чтобы считаться полноправным наследником, принявшим все наследство умершего.

Наследникам по закону и по завещанию необходимо заранее морально и материально подготовиться к тому, что оформление наследства потребует определенных финансовых затрат. За совершение нотариальных действий нотариусами государственных, а равно любых других нотариальных контор или уполномоченными на то должностными лицами органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и консульских учреждений, а также за составление ими проектов документов, выдачу копий и дубликатов документов взимается государственная пошлина. Федеральный закон от 31 декабря 1995 г. N 226-ФЗ "О государственной пошлине" (с изменениями от 20 августа 1996 г., 19 июля 1997 г., 21 июля 1998 г.) устанавливает ее в следующих размерах:

1) за удостоверение завещаний - однократный размер минимального размера оплаты труда;

2) за выдачу свидетельств о праве на наследство:

- наследникам первой очереди - 1% стоимости наследуемого имущества;

- другим наследникам - 2% стоимости наследуемого имущества;

3) за выдачу свидетельства о праве собственности на долю в имуществе, находящемся в общей собственности супругов, нажитом во время брака, в том числе за выдачу свидетельства о праве собственности в случае смерти одного из супругов, - 20% минимального размера оплаты труда;

4) за составление проектов завещаний и других документов - 20% минимального размера оплаты труда;

5) за нотариальные действия, совершаемые вне помещения государственной нотариальной конторы, государственная пошлина взимается в полуторакратном размере.

От уплаты государственной пошлины в органах, совершающих нотариальные действия, освобождаются:

1) граждане - за выдачу свидетельств о праве на наследство жилого дома, квартиры, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме, в этой квартире после его смерти;

2) наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица, страдающие психическим расстройством, над которыми в порядке, определенном законодательством, установлена опека, освобождаются от уплаты государственной пошлины при получении свидетельства о праве на наследство во всех случаях, независимо от вида наследственного имущества;

3) инвалиды I и II групп - на 50% по всем видам нотариальных действий, за исключением удостоверения сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества и автомототранспортных средств;

4) имущество лиц, погибших в связи с выполнением ими государственных или общественных обязанностей либо с выполнением долга гражданина Российской Федерации по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка, а также имущество лиц, подвергшихся политическим репрессиям;

5) вклады в банках, страховые суммы по договорам личного и имущественного страхования, суммы оплаты труда, авторских прав и суммы авторского вознаграждения, предусмотренные законодательством об интеллектуальной собственности;

6) граждане - за удостоверение завещаний и договоров дарения имущества в пользу государства.

Государственная пошлина уплачивается за выполнение нотариальных действий нотариусами и другими уполномоченными на то должностными лицами органов исполнительной власти и консульских учреждений - при совершении нотариальных действий, а за выдачу копий документов - при их выдаче.

Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случаях возвращения или отказа в принятии заявления, жалобы и иного обращения судами, а также отказа в совершении нотариальных действий уполномоченными на то органами.

Лица, которые принимают имущество, переходящее в их собственность в порядке наследования, являются также плательщиками налога в соответствии с Законом РФ от 12 декабря 1991 г. N 2020-I "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" (с изменениями от 22 декабря 1992 г., 6 марта 1993 г., 27 января 1995 г.).

В ст.2 этого закона дан исчерпывающий перечень объектов налогообложения.

В частности, это: жилые дома, квартиры, дачи, садовые домики в садоводческих товариществах, паенакопления в жилищно-строительных, гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах, автомобили, мотоциклы, моторные лодки, катера, яхты, другие транспортные средства, предметы антиквариата и искусства, ювелирные изделия, бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней и лом таких изделий, суммы, находящиеся во вкладах в учреждениях банков и других кредитных учреждениях, средства на именных приватизационных счетах физических лиц, стоимость имущественных и земельных долей (паев), валютные ценности и ценные бумаги в их стоимостном выражении. В соответствии с Указом Президента РФ от 7 декабря 1993 г. N 2118 в число объектов налогообложения также включены переходящие по наследству земельные участки. С других наследуемых объектов налог не взимается.

Исчисление налога с имущества, переходящего физическим лицам в порядке наследования, осуществляется по следующим ставкам:

а) при наследовании имущества стоимостью от 850 - до 1700 - кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда:

- наследникам первой очереди - 5% стоимости имущества, превышающей 850-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда;

- наследникам второй очереди - 10% стоимости имущества, превышающей 850-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда;

- другим наследникам - 20% стоимости имущества, превышающей 850-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда;

б) при наследовании имущества стоимостью от 1701-о до 2550-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда:

- наследникам первой очереди - 42,5-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда и 10% стоимости имущества, превышающей 1700-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда;

- наследникам второй очереди - 85-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда и 20%стоимости имущества, превышающей 1700-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда;

- другим наследникам - 170-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда и 30% стоимости имущества, превышающей 1700-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда;

в) при наследовании имущества стоимостью свыше 2550-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда:

- наследникам первой очереди - 127,5-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда и 15% стоимости имущества, превышающей 2550-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда;

- наследникам второй очереди - 255-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда и 30% стоимости имущества, превышающей 2550-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда;

- другим наследникам - 425-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда и 40% стоимости имущества, превышающей 2550-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда.

От налогообложения в соответствии с указанным законом освобождается:

1) имущество, переходящее в порядке наследования супругу, пережившему другого супруга, или в порядке дарения от одного супруга другому;

2) жилые дома (квартиры) и паенакопления в жилищно-строительных кооперативах, если наследники (одаряемые) проживали в этих домах (квартирах) совместно с наследодателем (дарителем) на день открытия наследства или оформления договора (дарения);

3) имущество лиц, погибших при защите СССР и Российской Федерации в связи с выполнением ими государственных или общественных обязанностей или в связи с выполнением долга гражданина СССР и Российской Федерации по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка;

4) жилые дома и транспортные средства, переходящие в порядке наследования инвалидам I и II групп;

5) транспортные средства, переходящие в порядке наследования членам семей военнослужащих, потерявших кормильца (потерявшими кормильца считаются члены семьи умершего (погибшего) военнослужащего, имеющие право на получение пенсии по случаю потери кормильца).

Налог взимается при условии выдачи нотариусами, должностными лицами, уполномоченными совершать нотариальные действия, свидетельства о праве на наследство в случаях, если общая стоимость переходящего в собственность физического лица имущества на день открытия наследства или удостоверения договора дарения превышает соответственно 850-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда.

Оценка жилого дома (квартиры), дачи и садового домика, переходящих в собственность физического лица в порядке наследования, производится бюро технической инвентаризации или страховыми организациями.

В соответствии с ч.3 п.5 ст.5 Закона РФ от 9 декабря 1991 г. "О налогах на имущество физических лиц" сумма налога на имущество, переходящее в собственность физических лиц в порядке наследования в случаях наличия в составе этого имущества жилых домов (квартир), дач и садовых домиков в садовых товариществах, уменьшается на сумму налогов на имущество физических лиц, подлежащую уплате этими лицами за указанные объекты до конца года открытия наследства.

Уплата налога производится наследником на основании платежного извещения, вручаемого ему налоговым органом.

Физические лица, проживающие в Российской Федерации, уплачивают налог не позднее трехмесячного срока со дня вручения им платежного извещения. В случае необходимости налоговые органы могут предоставлять плательщикам по их письменному заявлению рассрочку или отсрочку уплаты налога, но не более чем на два года, с уплатой процентов в размере 0,5 ставки на срочные вклады, действующей в Сберегательном банке РФ.

В заверешение разговора о налоге с имущества, переходящего в порядке наследования, отметим, что наследственное имущество и имущество, перешедшее в порядке дарения, может быть продано, подарено, обменено или иным способом отчуждено собственником только после уплаты им налога, что может быть подтверждено справкой налогового органа.


Практические рекомендации по вопросам наследования


При оформлении прав на квартиры, дома, другую недвижимость, находящуюся в общей совместной собственности граждан, в случае смерти одного из сособственников часто возникает вопрос об определении наследуемой доли умершего.

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. При этом необходимо определить ту часть имущества в общей совместной собственности, которая будет наследоваться. Это требование вытекает из ст.254 ГК РФ. Согласно этой статье, раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены только после предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество. Отсюда возникает необходимость установления доли умершего собственника в общей совместной собственности.

Известно, что при наличии оформленной общей долевой собственности на недвижимость в правоустанавливающих документах доля каждого из сособственников определена в виде дроби или иным образом. При совместной собственности этого нет. Однако законом установлено, что если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, то доли считаются равными.

Вопрос об определении доли в общей совместной собственности можно решить в судебном порядке, но для начала рекомендуется предложить оставшимся собственникам составить и подписать соглашение об определении долей в квартире (а равно в доме или другом имуществе). В этом соглашении необходимо указать:

- всех сособственников квартиры;

- правоустанавливающие документы на квартиру;

- стоимость квартиры;

- согласие каждого сособственника на распределение долей между ним и другими сособственниками в равных (или иных) долях;

- а также на основании ч.2 ст.254 ГК РФ установить долевое участие каждого сособственника.

После подписания всех экземпляров (по числу сособственников) этого соглашения его необходимо удостоверить в нотариальной конторе и зарегистрировать в Комитете муниципального жилья. После этих действий нотариус может выдать наследнику имущества умершего сособственника, находящегося теперь уже в общей долевой собственности, свидетельство о праве на наследство.

При составлении завещания наследодателю надлежит учесть ряд весьма значимых моментов. От полного и точного их выполнения зависит, будет ли завещание исполнено или будет признано недействительным, будет ли выполнена действительная воля завещателя или воля текстуально неграмотно выраженная в завещании.

До составления завещания наследодателю, прежде всего, надлежит, руководствуясь своими предпочтениями, четко определиться с вопросом о том, кому из наследников и какое имущество должно перейти по наследству.

Далее, в завещании необходимо текстуально сформулировать свою волю, стараясь приблизить ее по смыслу к своим представлениям о порядке распределения имущества. Важно помнить о том, что в завещании каждая фраза несет в себе свою особую смысловую нагрузку и влечет свои специфические последствия, которые необходимо учитывать.

Например, наследодатель, указав в завещании, что он передает наследнику только часть своего имущества (например, выразив ее идеальной дробью - одна вторая), создает условия для спора между наследником по завещанию и наследниками по закону (если таковые имеются). Предметом спора будет конкретное имущество, которое может быть передано в собственность наследнику по завещанию или наследникам по закону.

Поэтому в некоторых случаях (например, когда в семье отсутствует согласие) целесообразнее отказаться от такой формулировки и -- при наличии возможности - указать в завещании конкретное имущество, которое должно перейти наследнику по завещанию.

Однако такая форма выражения в завещании воли наследодателя тоже неидеальна. Дело в том, что указанное в завещании имущество после совершения сделки по его отчуждению не может быть унаследовано, поскольку право собственности наследодателя на это имущество прекращается.

Следовательно, уменьшается и объем наследуемого по завещанию имущества.

Рассмотрим это на примере. Представим, что у наследодателя на момент смерти в собственности было два дома и две квартиры примерно равной стоимости. Если наследодатель, составив завещание, будет завещать наследнику одну вторую своего имущества, то последнему перейдут либо два дома, либо две квартиры, либо дом и квартира. Причем какие из них, не определено. Вопрос об этом будет решаться наследниками. И тут возможен нелегкий спор о том, кто и какое имущество должен получить.

Если завещание составлено на конкретный дом и на конкретную квартиру, то разногласий по поводу наследства не будет. Однако при таком завещании в случае совершения наследодателем сделки по отчуждению указанной в завещании недвижимости он теряет право собственности на нее, а это означает, что завещание на эту часть имущества уже не распространяется. И наследник получит не дом и квартиру, а только дом. А это уже будет не половина, которая планировалась ранее, а одна четверть всего имущества.

Поэтому, учитывая все вышесказанное, целесообразно будет использовать следующую редакцию содержательной части завещания, где помимо прочего текста будет указано: "... завещаю... половину своего имущества, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, при этом в эту часть имущества должны быть включены дом... и квартира... принадлежащие мне на праве собственности".

Подведем итог.

1. Если необходимо завещать часть имущества независимо от его состава, то в завещании эта часть выражается в виде дроби.

2. Если необходимо завещать часть имущества в виде конкретно определенных вещей, то в завещании все они должны быть поименно перечислены с указанием необходимых реквизитов.

3. Если необходимо завещать конкретно определенную часть имущества с определением его примерного имущественного состава, то в завещании эта часть выражается в виде дроби с поименным перечислением и с указанием необходимых реквизитов конкретных вещей, которые наследодатель планирует передать наследнику.

Примерно так же надо поступить и при завещании имущества нескольким наследникам. Желательно заранее распределить между ними все имущество, предотвратив спор. Или указать конкретные дроби, предотвратив уменьшение объема наследуемого ими имущества. При необходимости можно совместить и то и другое указанным выше способом. Можно вообще не указывать ни дробей, ни конкретных вещей. И возможно, при этом вы поступите правильнее всего.

Дело в том, что указанный в завещании наследник может скончаться до открытия наследства. И если имущество распределено наследодателем по идеальным долям (например, по одной второй) или с указанием конкретного имущества, то не унаследованное умершим наследником имущество будет наследоваться наследниками по закону в общем порядке. Если же наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам без указания идеальных долей или указания конкретного имущества, то доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях.

При составлении завещания необходимо помнить эти два правила, четко представлять последствия каждого из них и использовать то, которое больше подходит.

Все это применяется для разрешения ситуации, когда круг наследников по завещанию сокращается на одного человека (если сокращение распространяется на большее количество наследников, то указанным образом распределяется не одна, а две или более долей). Для того чтобы не допустить уменьшения круга наследников по завещанию, целесообразно указать в завещании поднаследника (другого наследника) на случай, если назначенный наследник умрет до открытия наследства или не примет его. Это важно при завещании имущества как одному наследнику, так и нескольким.

При составлении завещания рекомендуется учитывать интересы наследников по закону, которым причитается обязательная доля в наследстве. Дело в том, что их доля (при наличии завещания) сначала набирается из незавещанного имущества, и только в случае его недостаточности происходит уменьшение объема завещанного имущества. Поэтому целесообразно завещать только остаток имущества после вычета обязательной доли. При этом необходимо определиться с возможным составом обязательной доли, особенно если наследодатель не желает, чтобы наследнику по закону, которому положена обязательная доля, досталось то или иное имущество.

Иногда завещатели ошибочно считают, что после оформления завещания они теряют все права на завещанное ими имущество. Это абсолютно не так. Дело в том, что наследники по завещанию (так же как и наследники по закону) приобретают право собственности на имущество наследодателя только после его смерти. До этого момента они никакими правами на это имущество не обладают. Они не могут владеть, пользоваться, а тем более распоряжаться имуществом без разрешения собственника (читай: наследодателя). При этом наследодатель, не расставаясь ни на минуту с правами собственника на принадлежащее ему имущество, как уже было отмечено выше, имеет полное право не только изменить, отменить завещание, но и вообще лишить завещанием наследника права на наследство.

Важно знать, что если существовало судебное рассмотрение относительно долей в наследстве, то решение суда будет иметь силу правоустанавливающего документа. И после вступления его в силу обращаться дополнительно в нотариальную контору с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство или доли в наследстве нет смысла. Это приведет лишь к ненужным тратам денег и времени, поскольку уже на основании решения суда наследники являются собственниками присужденного им имущества, могут пользоваться им и распоряжаться.

В завершение разговора о наследовании хотелось бы напомнить, что само завещание необходимо составлять своевременно. Не надо дожидаться глубокой старости и в последние дни жизни писать завещание. Это необходимо делать в зрелом возрасте, в здравом уме, когда возможность влияния на вашу волю как наследодателя минимальна. Ведь старики часто опасаются составлять завещание, боясь остаться без средств к существованию, боясь быть в чем-то ущемленными. В таких условиях их довольно легко обмануть, склонить к составлению завещания того или иного содержания, естественно, в чьих-то личных интересах, ущемляя при этом интересы других наследников. Это, как правило, является причиной внутрисемейной вражды и ненависти. И родственники, которые недавно, казалось бы, жили одной дружной семьей, вдруг становятся злейшими врагами.

Чтобы не допустить такой ситуации и выразить в завещании свою истинную волю, надо собраться с мыслями, вооружиться знаниями, определиться с вопросом о том, что и кому вы хотите завещать после своей смерти, и, находясь в состоянии свободно вести диалог, читать, писать, расписываться, смело направляться в нотариальную контору по месту жительства, где вам наверняка помогут грамотно и точно выразить свою волю и правильно составить завещание в соответствии со всеми требованиями закона.


С.Г. Ляпунов,

юрист юридического

партнерства "Optima Fide"



Наследование жилья


Автор


С. Г. Ляпунов - юрист юридического партнерства "Optima Fide"


"Гражданин и право", 2001, N 1


Заинтересовавший Вас документ доступен только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.