город Тула |
|
24 ноября 2011 г. |
Дело N А62-7885/2009 |
Резолютивная часть постановления объявлена 16 ноября 2011 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 24 ноября 2011 года.
Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Каструба М.В.,
судей Дайнеко М.М.,
Сентюриной И.Г.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Концевой С.С., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Арвокрис" на решение Арбитражного суда Смоленской области от 25 августа 2011 года по делу N А62-7885/2009 (судья Воронова В.В.), принятое по иску индивидуального предпринимателя Горелова Сергей Валерьевич (ОГРН 304673129200451; ИНН 151000310545) к обществу с ограниченной ответственностью "Арвокрис"; индивидуальному предпринимателю Хащенкову Геннадию Федоровичу (ОГРН 1026701422670; 304673120400060; ИНН 6731036028; 673100478816) о государственной регистрации перехода права собственности на мастерские площадью 350 кв. м, расположенные по адресу: г. Смоленск, Рославльское шоссе, 5 км,
при участии в судебном заседании:
от истца: Горелова С.В. - на основании паспорта; Карпеченкова И.Н. - представителя по доверенности от 26.02.2010; Баринова С.А. - представителя по доверенности от 08.07.2011;
от ответчика ООО "Арвокрис": Гришанова Ю.Л. - представителя по доверенности от 17.11.2009;
от ответчика ИП Хащенкова Г.Ф.: не явились, извещены надлежаще,
установил:
индивидуальный предприниматель Горелов Сергей Валерьевич обратился в Арбитражный суд с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью "Арвокрис" (далее - ООО "Арвокрис") и индивидуальному предпринимателю Хащенкову Геннадию Федоровичу с исковыми требованиями о государственной регистрации перехода права собственности на мастерские площадью 350 кв. м, расположенные по адресу: г. Смоленск, Рославльское шоссе, 5 км.
Решением Арбитражного суда Смоленской области от 25 августа 2011 года суд обязал произвести государственную регистрацию перехода права собственности на объект недвижимого имущества: мастерские, общей площадью 300, 9 кв. м (помещение N 1 - 102, 9 кв. м и помещение N 2 - 198,0 кв. м, согласно данным инвентаризационного плана 2006 года), расположенные по адресу: г. Смоленск, Рославльское шоссе, 5 км на основании договора купли-продажи от 19.10.2004 от ООО "Арвокрис" и ИП Хащенкова Геннадия Федоровича к ИП Горелову Сергею Валерьевичу.
Не согласившись с указанным судебным актом, ссылаясь на его необоснованность и незаконность, ООО "Арвокрис" обратилось в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять новый судебный акт.
Заявитель жалобы считает, что суд области вышел за рамки заявленных исковых требований и принял решение о государственной регистрации перехода права собственности на мастерские площадью 300,9 кв. м, а не на мастерские площадью 350 кв. м. Указывает, что помещения мастерских площадью 300,9 кв. м не являются предметом договора от 19.10.2004, на основании которого произведена государственная регистрация прав. Полагает, что договор от 19.10.2004 является незаключенным, поскольку невозможно идентифицировать недвижимое имущество, подлежащее передаче истцу. Кроме того, заявитель жалобы считает, что в договоре от 19.10.2004 стороны не согласовали предмет договора, а также что помещения по акту приема-передачи от ООО "Арвокрис" к Горелову С.В. не передавались и он занял их самовольно. По мнению заявителя жалобы на момент заключения договора от 19.10.2004 спорных помещений не существовало, поскольку реальный раздел мастерской между ООО "Арвокрис" и Хащенковым Г.Ф. произведен только 30.10.2007.
Представитель ответчика ООО "Арвокрис" в судебном заседании апелляционной инстанции изложи,л доводы апелляционной жалобы, поддержал ее в полном объеме. Просил решение Арбитражного суда Смоленской области от 25 августа 2011 года отменить, принять новый судебный акт.
Представители истца в судебном заседании апелляционной инстанции не согласились с доводами апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в письменном отзыве. Просили решение Арбитражного суда Смоленской области от 25 августа 2011 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Ответчик Хащенков Г.Ф., извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы в суд своего представителя не направил.
Судебная коллегия рассматривает дело в порядке ст. ст. 123, 156, 266 АПК РФ в отсутствие ответчика Хащенкова Г.Ф.
Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей истца и ответчика ООО "Арвокрис", явившегося в судебное заседание, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда надлежит оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, 10.06.2003 по договору купли-продажи ООО "Арвокрис" и ИП Хащенков Г.Ф. приобрели у ООО "Смоленская автобаза облпотребоюза" нежилые помещения: мастерскую, здание трансформаторной подстанции N 81 и проходную, расположенные по адресу: г. Смоленск, Рославльское шоссе, 5 км.
На основании указанного договора за ООО "Арвокрис" и ИП Хащенковым Г.Ф. зарегистрировано право общей долевой собственности.
Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 16.10.2003 серии 67-АА N 133847 подтверждено право общей долевой собственности Хащенкова Г.Ф. на 2/11 долей в праве собственности на вышеуказанные объекты недвижимого имущества, и свидетельством о государственной регистрации права собственности от 16.10.2003 серии 67-АА N 133848 подтверждено право общей долевой собственности ООО "Арвокрис" на 9/11 долей.
Судом области установлено, что в процессе производственной деятельности за период с 2003 по 2006 год ООО "Арвокрис" и Хащенковым Г.Ф., без оформления надлежащих разрешительных документов, произвели перепланировку здания мастерских, что подтверждается заключением МУП "Градостроительный кадастровый центр" N 727/2006, а также заключением строительно-технической экспертизы N 069 по делу N А62-7885/2009. В ходе перепланировки были произведены закладки кирпичных проемов окон и ворот, устройство внутри здания новых помещений и перегородок и другие строительные мероприятия. В результате перепланировки и переоборудования площадь здания увеличилась до 1 551, 9 кв. м.
В Градостроительном кодексе РФ отсутствует отдельное понятие "перепланировка". Между тем, общее понятие "перепланировка" содержится и в иных правовых актах действующего законодательства РФ, в частности: в пункте 1 статьи 21 Федерального закона от 17.11.1995 N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности" (далее - Закон об архитектурной деятельности, пункте 9 Постановления Правительства РФ от 04.12.2000 N 921 "О государственном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального строительства", пункте 67 Постановления Правительства РФ от 18.02.1998 N 219 "Об утверждении Правил ведения ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним".
В частности, согласно пункту 1 статьи 25 Жилищного кодекса РФ под "перепланировкой" понимает изменение конфигурации жилого помещения, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Таким образом, из анализа и толкования приведенных правовых актов суд области пришел к обоснованному выводу, что общее понятие "перепланировка" применимо ко всем видам объектов недвижимого имущества, в том числе и к нежилым помещениям.
Изменение архитектурных объектов, строительство которых требует разрешения на строительство, осуществляются в порядке, установленном статьей 3 Закона об архитектурной деятельности.
В силу п. 1 ст. 3 Закона об архитектурной деятельности заказчик (застройщик) - гражданин или юридическое лицо, имеющие намерение осуществить строительство, реконструкцию архитектурного объекта, для строительства которого требуется разрешение на строительство, - обязан иметь архитектурный проект, выполненный в соответствии с архитектурно-планировочным заданием.
Часть 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливает, что строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, осуществляется на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
Согласно п. 2 ст. 3 Закона об архитектурной деятельности, разрешение на строительство не требуется в случае, если строительные работы не влекут за собой изменений внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города или иного населенного пункта и их отдельных объектов и не затрагивают характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
В соответствии с п. 29 Постановления Пленума ВС РФ N 10 и Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 (далее - Постановление N 10/22), положения статьи 222 ГК РФ не распространяются на отношения, связанные с созданием самовольно возведенных объектов, не являющихся недвижимым имуществом, а также на перепланировку, переустройство (переоборудование) недвижимого имущества, в результате которых не создан новый объект недвижимости.
Если объект претерпел только архитектурно-градостроительные изменения, то право собственности на него не прекратилось даже при отсутствии необходимых согласований строительных работ. Такой объект нельзя признать самовольной постройкой и лишить собственника прав на него.
В тех случаях, когда перепланировка произведена с нарушением требований статьи 3 Закона об архитектурной деятельности, указывающей на необходимость получения разрешения на строительство (реконструкцию), суд учитывает, что самовольные строительные работы являются самостоятельным административным правонарушением и влекут установленную законодательством ответственность, при этом право собственности на объект недвижимого имущества не прекращается даже при отсутствии необходимых согласований строительных работ и такой объект нельзя признать самовольной постройкой и лишить собственника прав на него.
При таких обстоятельствах суд области учитывая, что перепланировка - является способом изменения архитектурного облика объекта, в ходе которого новый объект недвижимости не создается, пришел к правильному выводу о не применении к данным правоотношениям положений ст. 222 ГК РФ.
Из п. 24 Методических рекомендаций о порядке государственной регистрации прав на создаваемые, созданные, реконструированные объекты недвижимого имущества, утвержденных Приказом Федеральной Регистрационной службы от 08.06.2007 N 113 (далее - Методические рекомендации) следует, что в случае, если в результате реконструкции объекта недвижимого имущества внешние границы объекта недвижимого имущества, назначение объекта, объем выполненных строительно-монтажных работ (процент готовности) для объектов незавершенного строительства не меняются, в раздел ЕГРП, открытый на соответствующий объект недвижимого имущества, в соответствии с пунктом 67 Правил ведения ЕГРП вносятся изменения.
В остальных случаях реконструкции объекта недвижимого имущества для государственной регистрации прав на реконструированный объект недвижимого имущества рекомендуется открывать новый раздел ЕГРП, при этом раздел ЕГРП, связанный с ранее существовавшим объектом недвижимого имущества, закрывается в соответствии с пунктом 36 Правил ведения ЕГРП (п. 25 Методических рекомендаций).
Учитывая данные положения, суд области пришел к правильному выводу, что сведения в ЕГРП должны быть внесены в соответствии с пунктом 25 Методических рекомендаций.
Суд области обоснованно указал, на невозможность применения ст. 222 ГК РФ при проведении самовольной перепланировки, и пришел к правильному выводу, что государственную регистрацию прав на реконструированный объект недвижимого имущества следует производить в соответствии с п. 25 Методических рекомендаций, с предоставлением регистрирующему органу соответствующего заключения специализированной организации об отсутствии угрозы надежности и безопасности таких объектов.
При наличии такого заключения, отказ регистрирующих органов во внесении соответствующей записи в ЕГРП, по мотиву самовольности строительных работ, может быть обжалован в судебном порядке.
Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении ФАС Московского округа от 22.07.2010 N КГ-А40/7411-10 по делу N А40-100799/09-122-661 и Определением Высшего Арбитражного Суда по названному делу от 29.10.2010 N ВАС-14149/10, Постановлением ФАС Московского округа от 19.04.2011 N КГ-А40/3413-11 по делу N А40-143193/09-64-928.
Судебная коллегия считает правильной позицию суда области о том, что факт привлечения или не привлечения виновного лица к административной ответственности за самовольные строительные работы не может являться основанием для отказа регистрирующими органами во внесении соответствующих сведений об измененных технических характеристиках объекта капитального строительства в реестр прав.
Кроме того, суд области правильно указал, что изменение, либо создание нового объекта должно подтверждаться организацией технического учета, проводившей инвентаризацию до начала строительных работ.
Согласно п. 12 Положения об организации в Российской Федерации государственного технического учета технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности, утвержденное Постановлением Правительства РФ N 921 от 04.12.2000 (далее - Положение) сведения об объектах учета, полученные от организаций по техническому учету и технической инвентаризации объектов капитального строительства, являются основой для осуществления государственной регистрации объектов капитального строительства, являются основой для осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ведения государственного статистического учета, определения размера налога на имущество, ведения земельного, градостроительного кадастров, а также реестра федерального имущества.
В соответствии с п. 9 данного Положения при изменении технических или качественных характеристик объекта учета (перепланировка, реконструкция, переоборудование, возведение, разрушение, изменение уровня инженерного благоустройства, снос), проводится внеплановая техническая инвентаризация объектов учета.
Приказом Госстроя России от 31.05.2001 N 120 утверждены Правила ведения Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности (далее - Правила), согласно которым каждый объект идентифицируется инвентарным номером, который присваивается центральным федеральным управлением в установленном порядке.
Пунктом 15 Правил предусмотрено, что изменения об объектах вносятся в реестровые карточки установленной формы на основе сведений технического паспорта. Объекту с измененными характеристиками присваивается реестровый номер. При этом за объектом сохраняется первоначальный инвентарный номер.
Из приведенных норм в их системной взаимосвязи суд области пришел к правильному выводу, что при внеплановой инвентаризации после строительных работ, БТИ должно учесть либо изменение объекта, либо создание нового объекта.
Как следует из материалов дела проведение реконструкции, а не создания нового объекта подтверждается техническими паспортами здания мастерских и заключением МУП "Градостроительный кадастровый центр" N 727/2006, находящееся в материалах дела N А62-425/2007, а также заключение строительно-технической экспертизы N 069 по делу N А62-7885/2009, из содержания которых следует, что относительно здания мастерских произведена перепланировка, без уничтожения предшествующего объекта недвижимого имущества.
При таких обстоятельствах суд области пришел к правильному выводу, что права собственников ООО "Аврокрис" и Хащенкова Г.Ф. при производстве перепланировки здания мастерских не было утрачено, объект недвижимого имущества не относится к самовольным постройкам, в связи с чем они имели правовые основания распорядиться принадлежащим им имуществом по своему усмотрению.
Судебная коллегия поддерживает позицию суда области о том, что на наличие у ответчиков права собственности относительно объекта недвижимого имущества - мастерских, приобретенного по договору купли-продажи от 10.06.2003, не влияет факт не внесения в соответствующий раздел ЕГРП, сведений об изменениях технических характеристик спорного объекта.
Пунктом 1 статьи 209 Гражданского кодекса РФ определено, что права владения, пользования и распоряжения своим имуществом принадлежат собственнику.
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209 ГК РФ).
Как следует из материалов дела 19.10.2004 между ООО "Арвокрис" и Хащенковым Г.Ф. (продавцы) и ИП Гореловым С.В. (покупатель) заключен договор купли-продажи имущества: мастерских общей площадью 350 кв. м, расположенных по адресу: г. Смоленск, Рославльское шоссе, 5 км.
Цена имущества установлена в п. 2.1 договора в сумме 1 150 000 руб.
В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В соответствии с положениями ст. 554 Гражданского кодекса РФ в договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества. Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этого имущества (п. 1 ст. 555 ГК РФ).
Суд области в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проанализировав содержание договора купли-продажи от 19.10.2004 пришел к правильному выводу о том, что при его заключении стороны согласовали все его существенные условия.
Доводы ответчиков о несогласованности предмета договора от 18.02.2009, в связи с отсутствием в нем идентифицирующих признаков переданного по сделке объекта, и, следовательно, о его незаключенности обоснованно признаны несостоятельными судом области, поскольку спорный договор содержит конкретный адрес объекта недвижимости, позволяющий однозначно установить его местонахождение.
Более того, из материалов дела следует, что у сторон не возникло разногласий о том, какой именно объект подлежит отчуждению при заключении договора, протокол разногласий к договору купли-продажи отсутствует, доказательств, позволяющих установить, что сторонам не было известно о том, какое имущество подлежит отчуждению в материалы дела не представлено.
Исследовав представленные в материалы дела документы, суд области пришел к правильному выводу о том, что между сторонами имели место согласованные действия по обеспечению производственной деятельности переданных по договору купли-продажи помещений, а именно технические условия на электроснабжение производственных помещений ИП Горелова, утвержденные директором ООО "Арвокрис" 12.07.2005, Акт разграничения балансовой принадлежности электротехнических устройств между ООО "Арвокрис" и ИП Гореловым от 17.07.2006 и другие аналогичные документы, свидетельствующие о том, что стороны имели конкретизированное представление о помещениях, переданных по договору купли-продажи и принимали обоюдные меры, направленные на обеспечение его функционирования в части эксплуатации электротехнических устройств и газораспределительных сетей.
Кроме того, суд области учел, что ответчиками принимались выкупные платежи за проданное имущество. Общая стоимость спорного объекта определена в сумме 1 150 000 руб., которую ИП Горелов С.В. обязан был вносить в кассу ООО "Арвокрис" по установленному сторонами графику до 31.12.2006.
Из квитанций к приходным кассовым ордерам, представленных ИП Гореловым С.В. в материалы дела следует, что за период с ноября 2004 г по декабрь 2006 г. он внес в кассу ООО "Арвокрис" 1 050 000 руб. за имущество по договору купли-продажи. От получения последнего платежа в размере 100 000 руб. ответчик уклонился. Оснований сомневаться в правомерности получения указанных платежей у ответчиков не возникло, поскольку ИП Горелов С.В. занимал помещения на основании договора купли-продажи от 19.10.2004 и производил перечисление денежных средств в качестве выкупных платежей по договору.
При таких обстоятельствах, суд области пришел к правильному выводу о согласованности сторонами условия о предмете договора, в связи с чем, правильно указал на отсутствие оснований для признания договора от 19.10.2004 незаключенным в соответствии со статьей 554 ГК РФ.
Из материалов дела следует, что площадь помещений указанная в договоре купли-продажи не соответствует фактической площади помещений переданных истцу во исполнение спорного договора.
По данным заключения строительно-технической экспертизы проведенной ООО "Оксия" N 069, фактическая площадь помещений, занимаемых ИП Гореловым С.В., составляет 300,9 кв. м (согласно данным инвентаризационного плана 2006 г. помещение N 1 - 102,9 кв. м и помещение N 2 - 198,0 кв. м).
Доказательств согласования сторонами при заключении спорного договора и впоследствии при его исполнении иных помещений, нежели тех, которые ИП Горелов С.В. фактически занимает с момента заключения договора от 19.10.2004 и по настоящее время площадью 300,9 кв. м, ни в суд первой инстанции ни в суд апелляционной инстанции не представлено. Также стороны не представили доказательств проведения обмера отчуждаемых помещений при заключении договора 19.10.2004.
Причина возникновения разницы в площадях помещений, указанных в договоре купли-продажи и в площадях помещений фактически занимаемых ИП Гореловым С.В., заключается в неоднократных перепланировках, производившихся в здании.
Учитывая изложенное, суд области сделал правильный вывод, что ответчики, обладая правом собственности на здание мастерских, площадью 1 430,5 кв. м по адресу г. Смоленск, Рославльское шоссе, 5 км, произвели отчуждение части помещений площадью 300,9 кв. м по договору от 19.10.2004, которые фактически индивидуализированы как помещение N 1 - 102,9 кв. м и помещение N 2 - 198,0 кв. м, согласно данным инвентаризационного плана 2006 года.
По условиям договора купли-продажи от 19.10.2004 государственная регистрация перехода права собственности на имущество производится после поступления денежных средств в полном объеме в кассу продавца и подписания передаточного акта.
Как следует из материалов дела, Горелов С.В. за период с ноября 2004 г. и по декабрь 2006 года перечислил ООО "Арвокрис" 1 050 000 руб. за имущество по договору купли-продажи. Однако последний платеж в сумме 100 000 рублей, произведенный Гореловым С.В. на расчетный счет ООО "Арвокрис" платежным поручением N 35 от 02.07.2009, возвращен ответчиком ИП Горелову С.В. платежным поручением N 151 от 06.07.2009 как ошибочно перечисленные денежных средства.
При таких обстоятельствах суд первой инстанции поддерживает позицию суда области о том, что уклонение продавца от получения последнего выкупного платежа, согласно условиям договора, исключает возможность возникновения и регистрации перехода права собственности на спорное имущество.
В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Пунктами 1, 2 статьи 10 ГК РФ установлено, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
При таких обстоятельствах, суд области, дав оценку представленным доказательствам и доводам сторон, пришел к обоснованному выводу о наличии факта злоупотребления правом со стороны ООО "Арвокрис", в связи с уклонением от получения последнего выкупного платежа в размере 100 000 руб., в связи с чем правомерно признал договор купли-продажи от 19.10.2004 исполненным в полном объеме, а все выкупные платежи уплаченными надлежащим образом.
Из материалов дела следует, что 08.07.2009 истец направил в адрес ответчиков уведомление о необходимости их прибытия в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области, для оформления перехода прав собственности Горелову С.В. Данное уведомление оставлено без ответа.
Статьей 551 ГК РФ предусмотрено, что переход права собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации. В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о государственной регистрации перехода права собственности.
В соответствии с абзацем 2 пункта 61 Постановления N 10/22 иск покупателя о государственной регистрации перехода права подлежит удовлетворению при условии исполнения обязательства продавца по передаче имущества.
В силу п. 2 ст. 223 ГК РФ в случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.
В соответствии с п. 3 ст. 165 и п. 3 ст. 551 ГК РФ в случае, если одна из сторон уклоняется от государственной регистрации сделки и перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о государственной регистрации сделки и перехода права собственности.
Материалами дела подтвержден факт уклонения от государственной регистрации перехода права собственности на спорное имущество.
Учитывая данные обстоятельства, судебная коллегия считает обоснованным вывод суда области об удовлетворении требование истца о государственной регистрации перехода прав собственности в части помещений мастерских общей площадью 300,9 кв. м (как помещение N 1 - 102,9 кв. м и помещение N 2 - 198,0 кв. м, согласно данным инвентаризационного плана 2006 года).
Вывод суда области о том, что не внесение в ЕГРП сведений об изменениях технических характеристик здания мастерских (увеличение площади объекта в результате реконструкции) не влияет на права ИП Горелова С.В. относительно переданных ему по договору купли-продажи помещений, суд апелляционной инстанции считает обоснованным.
Заявляя о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права, апеллянт указывает, что 18.08.2011 истец представил уточнения исковых требований в которых просил признать право собственности на мастерские общей площадью 350 кв. м, расположенных по адресу: г. Смоленск, Рославльское шоссе, 5 км, в составе здания мастерских общей площадью 1430,05 кв. м с выделением недостающей площади размером 49,1 кв. м из помещения N 3 по плану БТИ 2004 года согласно приложенной схеме. Заявитель считает, что суд не рассмотрел уточненные требования истца. Однако, данный довод жалобы является несостоятельным поскольку, как следует из протокола судебного заседания от 21.07.2011, суд первой инстанции протокольным определением отказал истцу в принятии уточненных исковых требований.
Как на процессуальное нарушение суда первой инстанции, заявитель указывает на то, что иск заявлен о регистрации перехода права собственности на мастерские площадью 350 кв. м, а суд принял решение в отношении мастерских площадью 300,9 кв. м. Данный довод жалобы также является необоснованным, поскольку судом области в решении дан подробный анализ причин необходимости уточнения площади спорных мастерских, при этом, суд области не вышел за пределы заявленных исковых требований, а уточнение площади спорных помещений исходя из фактического состояния, никак не относятся к разряду процессуальных нарушений.
Довод жалобы о невозможности идентификации помещений указанных в спорном договоре купли-продажи в связи с чем договор, по мнению заявителя жалобы, является незаключенным, отклоняется судом апелляционной инстанции, так как судом области с учетом фактического исполнения договора его сторонами и пользования истцом спорными помещениями сделан правильный вывод о том, что предмет договора идентифицирован и договор является заключенным.
Остальные доводы заявителя жалобы не могут быть признаны обоснованными судом апелляционной инстанции, так как, не опровергая выводов суда области, сводятся к несогласию с оценкой установленных судом обстоятельств по делу, что не может рассматриваться в качестве основания для отмены судебного акта.
В связи с изложенным выводы суда области соответствуют установленным по делу обстоятельствам, нормы материального права применены правильно, оснований к отмене принятого по делу решения, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.
В силу пункта 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб. относятся на заявителя апелляционной жалобы.
Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Смоленской области от 25 августа 2011 года по делу N А62-7885/2009 оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий судья |
М.В. Каструба |
Судьи |
М.М. Дайнеко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А62-7885/2009
Истец: ИП Горелов С.В., представителю ИП Горелова С.В. Баринову С.А.
Ответчик: ООО "Арвокрис", ИП Хащенков Г.Ф.
Хронология рассмотрения дела:
29.05.2013 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-5002/12
28.03.2013 Определение Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-5002/12
28.03.2013 Определение Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-1548/13
25.03.2013 Определение Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-3981/10
25.03.2013 Определение Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-5002/12
01.03.2013 Определение Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-5002/12
31.10.2012 Определение Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-5002/12
23.10.2012 Определение Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-3981/10
01.10.2012 Определение Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-5002/12
16.08.2012 Решение Арбитражного суда Смоленской области N А62-7885/09
19.07.2012 Определение Высшего Арбитражного Суда России N ВАС-8772/12
29.06.2012 Определение Высшего Арбитражного Суда России N ВАС-8772/12
05.03.2012 Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа N Ф10-90/11
24.11.2011 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-5298/11
25.02.2011 Определение Арбитражного суда Смоленской области N А62-8449/09
14.02.2011 Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа N Ф10-90/11
19.10.2010 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-3981/10
07.10.2010 Решение Арбитражного суда Смоленской области N А62-8449/09
15.03.2010 Определение Арбитражного суда Смоленской области N А62-425/07
28.02.2007 Решение Арбитражного суда Смоленской области N А62-425/07