город Ростов-на-Дону |
|
06 декабря 2021 г. |
дело N А53-24363/2018 |
Резолютивная часть постановления объявлена 30 ноября 2021 года.
Полный текст постановления изготовлен 06 декабря 2021 года.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Сурмаляна Г.А.,
судей Филимонова С.С., Николаева Д.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бадаевой Е.А.,
при участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Фаворит М" Сторожука Михаила Владимировича: представитель по доверенности от 16.04.2021 Лапшакова Д.Д.;
от общества с ограниченной ответственностью "Миртэк": представитель по доверенности от 12.11.2021 Ласковец Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Сусолкиной Александры Юрьевны на определение Арбитражного суда Ростовской области от 13.10.2021 по делу N А53-24363/2018 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Миртэк" о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Фаворит М",
ответчик: Сусолкина Александра Юрьевна
УСТАНОВИЛ:
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Фаворит М" (далее - должник, ООО "Фаворит М") в Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление конкурсного кредитора общества с ограниченной ответственностью "Миртэк" (далее - кредитор, ООО "Миртэк") о признании недействительными сделками перечисления должником денежных средств индивидуальному предпринимателю Сусолкиной Александре Юрьевне (далее - ответчик, ИП Сусолкина А.Ю.) на общую сумму 6922727,26 руб., и применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с ИП Сусолкиной А.Ю. денежных средств в сумме 6922727, 26 руб. в конкурсную массу должника (с учетом уточнений, принятых судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 13.10.2021 сделки по перечислению денежных средств ООО "Фаворит М" в пользу ИП Сусолкиной А.Ю. в размере 6922727, 26 руб. признаны недействительными, применены последствия недействительности сделки в виде возврата ИП Сусолкиной А.Ю. в конкурсную массу должника денежных средств в сумме 6922727, 26 руб.
Не согласившись с принятым судебным актом, Сусолкина А.Ю. обжаловала определение суда первой инстанции от 13.10.2021 в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просила обжалуемое определение отменить, принять по делу новый судебный акт.
Апелляционная жалоба мотивирована тем, что судом первой инстанции при вынесении обжалуемого определения допущены нарушения норм процессуального законодательства, а именно необоснованно отказано в удовлетворении заявленных ходатайств: о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, Северо-Кавказской железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги"; об истребовании документов, подтверждающих оказание услуг по уборке территорий вокзалов; допросе работников ответчиков в качестве свидетелей, подтверждающих реальность выполненных работ, оказанных услуг по уборке территории.
Податель апелляционной жалобы также указывает, что в материалах дела содержатся доказательства, подтверждающие факт оказания услуг по уборке вокзалов, а именно: договоры субподряда, оказания услуг, трудовые договоры, договоры аренды техники и т.д. ИП Сусолкина А.Ю. отмечает, что оплата производилась на основании актов выполненных работ, подписанных между ответчиком и должником, между ответчиком и РЖД.
Ответчик указывает, что при вынесении обжалуемого судебного акта, судом первой инстанции не принято во внимание платежное поручение от 17.09.2018 N 196 о перечислении с расчетного счета ответчика ошибочно уплаченных денежных средств при применении последствий недействительности сделок. Заявитель апелляционной жалобы также обращает внимание суда апелляционной инстанции на то, что суд первой инстанции необоснованно отклонил ходатайство ответчика о применении последствий пропуска заявителем срока исковой давности. Так, определением от 31.01.2019 требования кредитора включены в реестр требований кредиторов должника, Сусолкина А.Ю. полагает, что срок исковой давности следует исчислять не позднее указанной даты, следовательно, годичный срок исковой давности истек 31.01.2020. Рассматрвиаемо заявление подано в суд 30.11.2020.
В отзыве на апелляционную жалобы конкурсный управляющий должника Сторожук Михаил Владимирович просил оставить определение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, поддержали правовые позиции по спору.
До судебного заседания от единственного участника ООО "Фаворит М" и Сусолкиной А.Ю. поступили ходатайства об отложении судебного разбирательства, мотивированные невозможностью обеспечения явки единственного участника ООО "Фаворит М" в связи с заболеванием новой короновирусной инфекции (Covid-19).
В силу части 4 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в судебное заседание его представителя по уважительной причине. Арбитражный суд также может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления конкретных дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий (часть 5 указанной статьи).
Из указанной процессуальной нормы следует, что отложение судебного разбирательства является правом, а не обязанностью суда. При рассмотрении соответствующего ходатайства суд учитывает конкретные обстоятельства и рассматривает представленные стороной доказательства.
Как указано выше и следует из материалов дела, ходатайства мотивированы невозможностью обеспечения явки единственного участника ООО "Фаворит М" в связи с болезнью.
Заявляя ходатайство об отложении рассмотрения дела, лицо, участвующее в деле, должно указать и обосновать, для совершения каких процессуальных действий необходимо отложение судебного разбирательства. Заявитель ходатайства должен также обосновать невозможность разрешения спора без совершения таких процессуальных действий.
Намереваясь представить дополнительные объяснения и доказательства, лицо, участвующее в деле, в силу статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могло и должно было заблаговременно направить их суду и иным лицам, участвующим в деле. В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершение или несовершения ими процессуальных действий.
Суд вправе отклонить ходатайство, если сочтет возможным рассмотреть дело по существу в отсутствие представителя одной из сторон, по имеющимся в материалах дела доказательствам.
Сама по себе невозможность обеспечения личной явки единственного участника ООО "Фаворит М" не является безусловным основанием для отложения судебного разбирательства, так как представлять его интересы в суде может представитель, наделенный полномочиями на представление его интересов (статьи 59 и 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Кроме того, Скрипко Ю.Л., не обосновал причины, по которым он не мог принимать участие в "онлайн-заседании" посредством веб-конференции, обеспечивающий дистанционное участие в судебном заседании.
Кроме того, Скрипко Ю.Л. имел возможность предоставить в канцелярию суда свою правовую позицию, пояснения по существу спора в письменном виде, посредством электронной почты, также как и было подано им рассматриваемое ходатайство об отложении судебного разбирательства. Кроме того, явка представителей сторон в судебное заседание судом не была признана обязательной.
При таких обстоятельствах, оснований для удовлетворения ходатайство об отложении суд апелляционной инстанции не усматривает.
Суд апелляционной инстанции также признает обоснованными вывода суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о привлечении к участию в деле АО "РЖД" в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
Как установлено судом, ответчиком заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора СКЖД - филиал ОАО "РЖД".
Ходатайство мотивировано необходимостью установления факта оказания ИП Сусолкиной А.Ю. услуг по уборке территории вокзалов, по мнению ответчика, признание судом того факта, что уборка территорий вокзалов не была произведена влечет для СКЖД - филиал ОАО "РЖД" правовые последствия, в том числе возможность истребования неосновательно полученного обогащения за услуги, которые ему не были оказаны.
Согласно части 3 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в этом арбитражным судом выносится определение.
Под третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора, понимаются такие участвующие в деле лица, которые вступают в дело на стороне истца или ответчика для охраны собственных интересов, поскольку судебный акт по делу может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон.
Из анализа указанных положений процессуального закона следует, что третье лицо без самостоятельных требований - это предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с тем, какое является предметом разбирательства в арбитражном суде. Основанием для вступления (привлечения) в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения между стороной и третьим лицом.
Институт третьих лиц позволяет в едином судебном разбирательстве осуществлять защиту прав и законных интересов участников разных, но вместе с тем связанных между собой правоотношений.
Целью участия третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора является предотвращение неблагоприятных последствий для них в будущем, а их интерес в деле носит как процессуальный, так и материально-правовой характер.
После разрешения дела судом у третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, могут возникнуть, измениться или прекратиться материально-правовые отношения с одной из сторон.
При решении вопроса о привлечении к участию в деле такого лица арбитражный суд должен дать оценку характеру спорного правоотношения и определить юридический интерес нового участника процесса по отношению к предмету по первоначально заявленному иску.
Согласно пунктам 4 и 5 части 2 статьи 125, части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрение дела в арбитражном суде происходит исходя из предмета и основания, заявленных в иске. При этом под предметом иска понимается материально-правовое требование истца к ответчику, в основание иска входят юридические факты, с которыми нормы материального права связывают возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей субъектов спорного материального правоотношения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.10.2012 N 5150/12).
Лицо, чтобы быть привлеченным в процесс, должно иметь ярко выраженный материальный интерес на будущее. То есть, после разрешения дела судом у таких лиц возникают, изменяются или прекращаются материально-правовые отношения с одной из сторон. Иными словами, после разрешения дела между истцом и ответчиком у третьего лица возникает право на иск или у сторон появляется возможность предъявления иска к третьему лицу, обусловленная взаимосвязью основного спорного правоотношения и правоотношения между стороной и третьим лицом.
Ответчик не обосновал как судебный акт, вынесенный по результатам рассмотрения настоящего обособленного спора, может повлиять на права и обязанности СКЖД - филиал ОАО "РЖД".
При этом привлечение к участию в деле исключительно с целью получения доказательств по делу не предусмотрено.
Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.
Таким образом, правовых оснований для привлечения к участию в деле АО "РЖД" не имеется.
Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признал возможным рассмотреть апелляционную жалобу без участия не явившихся представителей лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим образом.
Исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Ростовской области от 07.08.2018 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении общества с ограниченной ответственностью "Фаворит М".
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 21.11.2018 (резолютивная часть объявлена 14.11.2018) требования общества с ограниченной ответственностью "Топклин" признаны обоснованными, в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Сторожук Михаил Владимирович.
Сведения о введении процедуры наблюдения в отношении должника опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 24.11.2018.
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 25.04.2019 (резолютивная часть объявлена 18.04.2019) общество с ограниченной ответственностью "Фаворит М" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него применена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Рапопорт Михаил Юрьевич.
Сведения о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликованы в газете "КоммерсантЪ" от 08.05.2019.
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 14.01.2020 арбитражный управляющий Рапопорт М.Ю. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника.
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 12.02.2020 конкурсным управляющим должника утвержден Сторожук М.В.
В рамках названного дела о несостоятельности (банкротстве) должника 30.11.2020 в суд поступило заявление конкурсного кредитора о признании недействительными сделками перечисления должником денежных средств ответчику на общую сумму 6922727,26 руб., и применение последствий недействительности сделок в виде взыскания с Сусолкиной А.Ю. денежных средств в сумме 6922727,26 руб. в конкурсную массу должника.
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.
В силу пункта 1 статьи 61.8 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки должника подается в суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника (включая сделки с недвижимостью).
Обращаясь с указанным заявлением, ООО "Миртэк" заявлены основания оспаривания совершенных платежей в соответствии пунктом 2 статьи 61.2, пунктом 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве, а также статьей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно пункту 2 статьи 61.9 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд наряду с лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер кредиторской задолженности перед ним, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его аффилированных лиц.
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 11.02.2019 (резолютивная часть объявлена 31.01.2019) по делу N А53-24363/2018 требование ООО "Миртек" в размере 48351362, 58 руб. включено в реестр требования кредиторов ООО "Фаворит М". Размер кредиторской задолженности ООО "Миртэк" составляет 60,6 % от общего размера кредиторской задолженности должника.
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 11.04.2019 по настоящему делу также включено в реестр требования кредиторов ООО "Фаворит М" требование ООО "Миртек" в размере 22053324,20 руб.
Таким образом, кредитор имеет право на предъявление заявления о признании недействительными сделок должника.
Из пункта 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление N 63), следует, что в порядке главы III.1 Закона о банкротстве (в силу пункта 1 статьи 61.1.) подлежат рассмотрению требования арбитражного управляющего о признании недействительными сделок должника как по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве (статьи 61.2 и 61.3 и иные содержащиеся в этом Законе помимо главы III.1 основания), так и по общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (в частности, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или законодательством о юридических лицах).
По правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться: действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.) (пункт 1 постановления N 63).
Таким образом, под сделками по смыслу главы III.1 Закона о банкротстве понимаются как непосредственно договоры, так и действия, направленные на исполнение существующих обязательств.
В силу пункта 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", при определении соотношения пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве судам надлежит исходить из следующего.
Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем, наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.
Если же подозрительная сделка с неравноценным встречным исполнением была совершена не позднее чем за три года, но не ранее чем за один год до принятия заявления о признании банкротом, то она может быть признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве при наличии предусмотренных им обстоятельств (с учетом пункта 6 названного постановления).
Судом в случае оспаривания подозрительной сделки проверяется наличие обоих оснований, установленных как пунктом 1, так и пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Учитывая данные разъяснения, поскольку производство по делу о банкротстве должника возбуждено 07.08.2018, действительность оспариваемых в рамках настоящего спора перечислений в период с 15.08.2017 по 16.10.2018 должна оцениваться судом применительно к правилам пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, а сделки с 14.02.2018 по 16.10.2018 на основании пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве.
По правилам, установленным в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).
Неравноценным встречным исполнением обязательств признается, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.
В абзаце 4 пункта 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 разъяснено, что наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.
Цель оспаривания сделок в конкурсном производстве по специальным основаниям главы III.1 Закона о банкротстве подчинена общей цели названной процедуры - наиболее полное удовлетворение требований кредиторов исходя из принципов очередности и пропорциональности. Соответственно, главный правовой эффект, достигаемый от оспаривания сделок, заключается в поставлении контрагента в такое положение, в котором бы он был, если бы сделка (в том числе по исполнению обязательства) не была совершена, а его требование удовлетворялось бы в рамках дела о банкротстве на законных основаниях (определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2018 N 305-ЭС17-3098(2) N А40-140251/2013).
Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии следующих условий:
стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;
должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;
после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", пункт 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка). В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:
а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.
При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.
Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:
а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;
б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертым статьи 2 Закона о банкротстве.
При решении вопроса о том, должен ли был кредитор знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько он мог, действуя разумно и проявляя необходимую по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.
В соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Согласно пункту 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Из приведенных норм права следует, что под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченных лиц, связанное с нарушением пределов осуществления гражданских прав, направленное исключительно на причинение вреда третьим лицам.
Положения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются при недобросовестном поведении (злоупотреблении правом) прежде всего при заключении сделки, которая оспаривается в суде (в том числе в деле о банкротстве), а также при осуществлении права исключительно с намерением причинить вред другому лицу или с намерением реализовать иной противоправный интерес, не совпадающий с обычным хозяйственным (финансовым) интересом сделок такого рода.
Злоупотребление правом при совершении сделки является нарушением запрета, установленного в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем, такая сделка подлежит признанию недействительной на основании статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна (пункт 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации). Следовательно, при ее совершении должен иметь место порок воли (содержания).
Для признания сделки недействительной на основании пункта 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить то, что на момент совершения сделки стороны не намеревались создать соответствующие условиям этой сделки правовые последствия, характерные для сделок данного вида. При этом обязательным условием признания сделки мнимой является порочность воли каждой из ее сторон. Мнимая сделка не порождает никаких правовых последствий, и, совершая мнимую сделку, стороны не имеют намерений ее исполнить либо требовать ее исполнения.
Как разъяснено в абзаце 2 пункта 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 25), следует учитывать, что стороны мнимой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение.
Суд первой инстанции установил, что из материалов дела следует, что в период с 15.08.2017 по 16.10.2018 со счета должника на счет Сусолкиной А.Ю. перечислены денежные средства на общую сумму 6 922 727, 26 руб., из которых:
в Филиале "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре - расчетный счет N 40702810926000012570: 361 от 25.04.2018 на сумму 150 000 руб.; в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) - расчетный счет N 40702810824000004758: 120 от 14.02.2018 на сумму 71344, 22 руб.; 119 от 14.02.2018 на сумму 71 344, 22 руб.; 122 от 14.02.2018 на сумму 147 864,62 руб.; 121 от 14.02.2018 на сумму 147 864,62 руб.; 118 от 14.02.2018 на сумму 274 205, 40 руб.; 117 от 14.02.2018 на сумму 274 205,40 руб.; 328 от 18.04.2018 на сумму 71 344, 22 руб.; 506 от 21.05.2018 на сумму 250 000 руб.; 560 от 19.06.2018 на сумму 250 000 руб.; 702 от 18.07.2018 на сумму 250 000 руб.; 675 от 17.07.2018 на сумму 385 828, 68 руб.; 824 от 16.08.2018 на сумму 71 344,22 руб.; 828 от 16.08.2018 на сумму 147 864,82 руб.; 825 от 16.08.2018 на сумму 147 864, 82 руб.; 826 от 16.08.2018 на сумму 274 205, 40 руб.; 823 от 16.08.2018 на сумму 274 205,40 руб.; 964 от 14.09.2018 на сумму 71 344,22 руб.; 903 от 14.09.2018 на сумму 274 205,40 руб.; 1054 от 16.10.2018 на сумму 71 344,22 руб.; 1053 от 16.10.2018 на сумму 147 864,62 руб.; 1052 от 16.10.2018 на сумму 274 205,40 руб.;
в Юго-Западный Банк ПАО "Сбербанк России" г. Ростов-на-Дону - расчетный счет N 40702810652090018447: 537 от 01.06. 2018 на сумму 100 000 руб.;
в Ростовский филиал N 2 ПАО "БИНБАНК" - расчетный счет N 40702810165000100018: 492 от 15.08.2017 на сумму 100 000 руб.; 528 от 31.08.2017 на сумму 195 000 руб.; 547 от 05.09.2017 на сумму 147 684, 62 руб.; 613 от 21.09.2017 на сумму 150 000 руб.; 699 от 20.10.2017 на сумму 147684,62 руб.; 729 от 02.11.2017 на сумму 274205,40 руб.; 790 от 17.11.2017 на сумму 71 344, 22 руб.; 808 от 20.11.2017 на сумму 274205,40 руб.; 820 от 23.11.2017 на сумму 147684, 62 руб.; 872 от 13.12.2017 на сумму 71344,22 руб.; 879 от 13.12.2017 на сумму 147 864,62 руб.; 878 от 13.12.2017 на сумму 274 205,40 руб.; 951 от 27.12.2017 на сумму 71 433,22 руб.; 950 от 27.11.2017 на сумму 147 864,62 руб.;
21 от 16.01.2018 на сумму 274 205, 40 руб.; 946 от 14.09.2018 на сумму 230 000 руб.
В обоснование заявленных требований ООО "Миртэк" ссылается на то обстоятельство, что на дату перечисления денежных средств, должник обладал признаками неплатежеспособности, о чем было известно ответчику ввиду его аффилированности с должником.
Суд указал, что на момент совершения спорных платежей в адрес ответчика у должника имелась просроченная задолженность перед ООО "Миртэк" в размере 48 151 362, 58 руб. по оплате работ, выполненных в период в период с марта 2014 по сентябрь 2015 года. То есть, указанные обязательства возникли в 2014-2015 году, что подтверждено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-230544/17 от 30.08.2018.
В обоснование вывода об аффилированности суд первой инстанции указал, что: Скрипко Юрий Леонидович (ИНН 612202169119) с 30.09.2016 участник ООО "Фаворит М" 10 000 - 100%
С 29.09.2016 - 04.09.2018 Скрипко Ю.Л. также был директором должника -(решение от 21.09.2016).
Сусолкина А.Ю. является дочерью Скрипко Юрия Леонидовича, о чем свидетельствует ответ Управления ЗАГС по Ростовской области от 04.12.2020, представленный в материалы настоящего дела.
Кроме того, согласно сведениям из социальной сети "ВКонтакте" Сусолкина Александра (Скрипко) - https://vk.com/skripkoa.
Между тем, исследовав материалы дела, и оценив доводы сторон, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что доказательств недействительности спорных перечислений по основаниям, предусмотренным статьями 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлены.
Так, ответчиком в материалы дела представлен ряд первичных документов, подтверждающих наличие договорных отношений между должником и ответчиком, в частности: договор субподряда от 25.09.2017 N 2017-25/09/К; договор субподряда от 31/07/17 от 31.07.2017; договор оказания услуг от 31.07.2017 N 2017 01-31/07/К в соответствии с которыми ИП Сусолкина А.Ю. оказывало ООО "Фаворит М" услуги по уборке вокзалов Северо-Кавказской железной дороги, расположенных на территории Ростовской области, Краснодарского края и Ставропольского края.
В материалы дела также представлены трудовые договоры и договоры возмездного оказания услуг, заключенные ИП Сусолкиной А.Ю. с физическими лицами.
Как следует из пояснений ответчика, для целей осуществления уборочных работ в зимнее время им с ОАО "РЖД" заключен договор аренды техники от 27.02.2018 N 2812712.
Более того, в материалы дела представлены акты сдачи-приемки работ (оказания услуг), содержащие оттиск печати должника и подпись директора должника, а также акты, подписанные и содержащие оттиск печати заказчика - ОАО "РЖД".
Кроме того, ответчиком представлены заполненные формы первичных учетных документов, свидетельствующие об осуществлении ответчиком деятельности на территории Российской Федерации, платежные кассовые документы, подтверждающие покупку расходных материалов и инвентаря, выдачу заработной платы работникам и т.д.
Ответчик также обратил внимание суда первой инстанции на то, что ответчиком часть суммы (переплаты) была возвращена на расчетный счет должника.
Указанным документам судом первой инстанции какая-либо оценка не дана, несмотря на это суд первой инстанции указал, что ответчиком факт выполнения работ не подтвержден (в отсутствие какой-либо мотивации), лишь сославшись на аффилированность сторон.
Между тем, суд первой инстанции не учел, что сам по себе факт аффилированности должника и сторон по сделке не является основанием для признания ничтожной такой сделки. При этом в судебном заседании представитель кредитора и конкурсного управляющего не отрицали сам факт выполнения работ, однако, указали, что эти работы могли быть выполнены непосредственно должником.
Таким образом, суду необходимо оценить реальность заключенной сделки, факта выполнения работ ответчиком, оценить представленные ответчиком доказательства, установить возможность выполнения ответчиком спорных работ в заявленном объеме своими силами, отсутствие возможности у должника выполнить эти работы самостоятельно, проверить объем выполненных работ и произведенную должником оплаты, действовали ли стороны по договорам исключительно с намерением причинить вред другому лицу (имущественным интересам независимых кредиторов), в обход закона с противоправной целью, а также о мнимости спорных договоров, заключения их без намерения выполнить заявленный объем работ. При этом, как указано выше, перед АО "РЖД" обязательства по уборке территории были выполнены.
Суд апелляционной инстанции при отсутствии специальных банкротных оснований недействительности (статьи 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве) нормы о злоупотреблении правом могут быть применены, только если сделка имела пороки, выходящие за пределы дефектов сделок с предпочтением или подозрительных сделок.
По своей правовой природе злоупотребление правом является нарушением запрета, установленного в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем злоупотребление правом, допущенное при совершении сделок, влечет ничтожность этих сделок, как не соответствующих закону (статьи 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами при совершении сделок необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц.
Вопрос о допустимости оспаривания таких сделок, действий на основании статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) неоднократно рассматривался Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.06.2014 N10044/11, определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2017 N 305-ЭС17-4886(1), от 31.08.2017 N305-ЭС17-4886, от 17.12.2018 N 309-ЭС18-14765, от 06.03.2019 N 305-ЭС18-22069, от 29.04.2016 N 304-ЭС15-20061, от 28.04.2016 N 306-ЭС15-20034 и др.). Согласно сложившейся судебной практике применение статьи 10 Гражданского кодекса возможно лишь в том случае, когда речь идет о сделках с пороками, выходящими за пределы дефектов подозрительных сделок.
Закрепленные в статье 61.2 Закона о банкротстве положения о недействительности сделок, направленные на пресечение возможности извлечения преимуществ из недобросовестного поведения, причиняющего вред кредиторам должника, обладают приоритетом над нормами статьи 10 Гражданского кодекса исходя из общеправового принципа "специальный закон отстраняет общий закон", определяющего критерий выбора в случае конкуренции общей и специальной норм, регулирующих одни и те же общественные отношения.
При этом сделки, указанные в статье 61.2 Закона о банкротстве, являются оспоримыми и на них распространяется годичный срок исковой давности, установленный пунктом 2 статьи 181 Гражданского кодекса.
В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.06.2014 N 10044/11 особо обращено внимание на недопустимость квалификации сделок с предпочтением или подозрительных сделок как ничтожных в целях обхода правил о сроке исковой давности по оспоримым сделкам.
Суд первой инстанции, квалифицировав сделку как ничтожную, не указал, чем в условиях конкуренции норм о недействительности выявленные нарушения выходили за пределы диспозиции пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Заявленные кредитором доводы недействительности сделки (перечислений) относятся к основаниям для признания сделки недействительной по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве.
Согласно пункту 2 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.
В соответствии с пунктом 3 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях, также иное лицо.
Таким образом, требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной.
Пунктом 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" установлено, что, исходя из системного толкования пункта 1 статьи 1, пункта 3 статьи 166 и пункта 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации иск лица, не являющегося стороной ничтожной сделки, о применении последствий ее недействительности может также быть удовлетворен, если гражданским законодательством не установлен иной способ защиты права этого лица и его защита возможна лишь путем применения последствий недействительности ничтожной сделки.
Исследовав доводы сторон, представленные ими доказательства в совокупности и исходя из фактических обстоятельств дела, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что спорная сделка в полной мере укладывается в диспозицию статьи 61.2 Закона о банкротстве, подлежащей применению в качестве специального средства противодействия недобросовестным действиям в преддверии банкротства, грубо нарушающим права кредиторов.
При этом не может быть принят во внимание довод кредитора о том, что часть перечислений были произведены уже после возбуждения дела о банкротстве в качестве самостоятельного основания для квалификации сделки как ничтожной, поскольку эти платежи осуществлялись в счет исполнения обязательств по договорам, заключенным до возбуждения дела о банкротстве. Следовательно, также при рассмотрении спора существу подлежит оценке сделка на соответствие требованиям статьи 61.4 Закона о банкротстве, как совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Основания для квалификации оспариваемых перечислений со счета должника в пользу ответчика при наличии доводов о возмездном характере сделки и представленных в обоснование своей позиции доказательств, которые подлежат оценке в порядке статей 66, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как совершенных со злоупотреблением правом, у суда отсутствуют, то есть отсутствуют условия для применения положений статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствовали, как следствие, отсутствуют основания для применения к спорным отношениям трехлетнего срока исковой давности не имелось.
Разъяснения относительно определения момента, с которого начинает течь годичный срок исковой давности при оспаривании арбитражным управляющим подозрительных сделок, даны в абзаце втором пункта 32 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".
Указанный срок исковой давности исчисляется с момента, когда первоначально утвержденный внешний или конкурсный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных статьей 61.2 Закона о банкротстве. Если утвержденное внешним или конкурсным управляющим лицо узнало о наличии оснований для оспаривания сделки до момента его утверждения при введении соответствующей процедуры (например, поскольку оно узнало о них по причине осуществления полномочий временного управляющего в процедуре наблюдения), то исковая давность начинает течь со дня его утверждения. В остальных случаях само по себе введение внешнего управления или признание должника банкротом не приводит к началу течения давности. Однако при рассмотрении вопроса о том, должен ли был арбитражный управляющий знать о наличии оснований для оспаривания сделки, учитывается, насколько управляющий мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. При этом необходимо принимать во внимание, в частности, что разумный управляющий, утвержденный при введении процедуры, оперативно запрашивает всю необходимую ему для осуществления своих полномочий информацию, в том числе такую, которая может свидетельствовать о совершении сделок, подпадающих под статью 61.2 Закона о банкротстве.
Таким образом, законодательство связывает начало течения срока исковой давности, прежде всего, с моментом, когда первый уполномоченный на оспаривание сделок арбитражный управляющий должен был, то есть имел реальную возможность, узнать о сделке и о нарушении этой сделкой прав кредиторов.
Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчиком указано на пропуск конкурсным кредитором срока для обращения в суд с рассматриваемым заявлением.
Суд апелляционной инстанции учитывает, что стабильность экономических отношений обеспечивается установлением срока для защиты права по иску лица, право которого нарушено - исковая давность (статья 195 Гражданского кодекса Российской Федерации).
По общему правилу, срок исковой давности составляет три года. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.
Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (статьи 195, 196, 199 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно пункту 1 статьи 61.9 Закона о банкротстве, срок исковой давности исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренной названным Федеральным законом.
Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.
При этом срок исковой давности исчисляется с момента, когда лицо, оспаривающее сделку, узнало или должно было узнать о наличии указанных в статье 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве оснований.
Согласно пункту 2 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год.
Аналогично, в пункте 32 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что заявление об оспаривании сделки на основании статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве может быть подано в течение годичного срока исковой давности (пункт 2 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно абзацу второму части 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
В пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" также разъяснено, что истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске.
Как указано выше, в рассматриваемом случае спорные платежи являются оспоримыми и подлежат оценке по статье 61.2 Закона о банкротстве, следовательно, подлежит применению годичный срок исковой давности, установленный пунктом 2 статьи 181 Гражданского кодекса.
Как указано выше, решением Арбитражного суда Ростовской области от 25.04.2019 (резолютивная часть объявлена 18.04.2019) общество с ограниченной ответственностью "Фаворит М" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него применена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Рапопорт Михаил Юрьевич. Следовательно, установленный годичный срок исковой давности истек 18.04.2020.
Настоящее заявление конкурсного кредитора о признании недействительными сделками перечисления должником денежных средств ответчику на общую сумму 6922727,26 руб. поступило в канцелярию суда посредством электронного отправления 30.11.2020, то есть с пропуском срока исковой давности более чем на 7 месяцев.
Отклоняя довод ответчика о пропуске срока исковой давности, суд первой инстанции признал обоснованным довод кредитора о том, что фактически кредитору ООО "Миртэк" об основаниях для оспаривания сделки, о том, что ответчик и руководитель должника являются аффилированными лицами, стало известно после получения сведений из социальной сети "ВКонтакте" в июле 2020 года.
Между тем, суд первой инстанции не учел, что в рассматриваемом случае предметом спора являются платежи - перечисления денежных средств с расчетного счета должника, произведенные в период с 15.08.2017 по 16.10.2018, о чем конкурсному управляющему было известно или должно было быть известно путем анализа расчетного счета в разумные сроки после введения процедуры конкурсного управляющего.
Факт установления сведений из социальной сети "ВКонтакте" о Сусолкиной Александре (Скрипко) не является основанием для продления срока исковой давности, также как самостоятельным основанием для признания спорных платежей ничтожными, о чем подробно указано выше.
Согласно разъяснениям, данным в пункте 32 Постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 63, заявление об оспаривании сделки на основании статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве может быть подано в течение годичного срока исковой давности (пункт 2 статьи 181 ГК РФ). В соответствии со статьей 61.9 Закона о банкротстве срок исковой давности по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда первоначально утвержденный внешний или конкурсный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных статьями 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве".
Если внешний или конкурсный управляющий узнал о наличии оснований для оспаривания сделки до момента его утверждения при введении соответствующей процедуры (например, в результате осуществления полномочий временного управляющего в процедуре наблюдения), то исковая давность начинает течь со дня его утверждения. В остальных случаях введение внешнего управления или признание должника банкротом не приводит к началу течения давности само по себе, однако необходимо учитывать, насколько управляющий мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие оснований для оспаривания сделки. В частности, разумный управляющий, утвержденный при введении процедуры, оперативно запрашивает всю необходимую ему для осуществления своих полномочий информацию, в том числе ту, которая может свидетельствовать о совершении сделок, подпадающих под специальные основания оспаривания. Например, разумный управляющий запрашивает у руководителя должника и предыдущих управляющих бухгалтерскую и иную документацию должника, сведения о совершенных в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и позднее сделках по отчуждению имущества должника, открытых в кредитных организациях счетах и осуществлявшихся по ним операциям и т.п.
Таким образом, законодательство связывает начало течения срока исковой давности не только с моментом, когда лицо фактически узнало о нарушении своего права, но и с моментом, когда оно должно было, то есть имело юридическую возможность узнать о нарушении права.
Аналогичная правовая позиция также изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2015 N 309-ЭС15-1959.
В силу положений пункта 6 статьи 20.3 Закона о банкротстве вновь назначенный управляющий является процессуальным правопреемником первоначально утвержденного конкурсного управляющего; для него все действия, совершенные в арбитражном процессе до его вступления в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил (часть 3 статьи 48 АПК РФ).
В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).
При этом необходимо принимать во внимание, в частности, что разумный управляющий, утвержденный при введении процедуры, оперативно запрашивает всю необходимую ему для осуществления своих полномочий информацию, в том числе такую, которая может свидетельствовать о совершении сделок, подпадающих под статьи 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве.
В частности, разумный управляющий запрашивает у руководителя должника и предыдущих управляющих бухгалтерскую и иную документацию должника (пункт 2 статьи 126 Закона о банкротстве), запрашивает у соответствующих лиц сведения о совершенных в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и позднее сделках по отчуждению имущества должника (в частности, недвижимого имущества, долей в уставном капитале, автомобилей и т.д.), а также имевшихся счетах в кредитных организациях и осуществлявшихся по ним операциям и т.п.
Как указано выше, решением Арбитражного суда Ростовской области от 25.04.2019 (резолютивная часть объявлена 18.04.2019) конкурсным управляющим должника утвержден Рапопорт Михаил Юрьевич.
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 14.01.2020 арбитражный управляющий Рапопорт М.Ю. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника.
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 12.02.2020 конкурсным управляющим должника утвержден Сторожук М.В.
В материалах дела отсутствуют сведения о том, что конкурсный управляющий должника Рапопорт М.Ю. действовал недобросовестно, в ущерб интересам должника и его кредиторов.
Представители конкурсного управляющего и кредитора в судебном заседании на вопрос суда пояснили, что действия (бездействие) конкурсного управляющего Рапопорт М.Ю., в том числе по не оспариванию данной сделки, не оспаривались, незаконными не были признаны, с заявлениями о взыскании с него убытков, лица, участвующие в деле, не обращались.
На вопрос суда, представитель конкурсного управляющего причины несвоевременного оспаривания пояснил отсутствием соответствующей информации по данной сделке.
Между тем, не обосновал суду о том, что не имел возможности истребования из налоговой службы сведений об открытых (закрытых) счетах должника и запросить соответствующие выписки движения по расчетным счетам должника. Невыполнение таких действий явствует о ненадлежащем исполнении конкурсным управляющим своих обязанностей.
Между тем, как следует из электронного дела о банкротстве в отношении ООО "Фаворит М", конкурсным управляющим оспаривались многочисленные аналогичные сделки - перечисления со счетов должника в пользу третьих лиц, как указал представитель конкурсного управляющего - более 15 таких сделок. Доказательства того, что отсутствовала объективная возможность оспаривания рассматриваемой сделки, в суд не представили. Представитель конкурсного управляющего также не обосновал по какой причине сделку оспорил конкурсный кредитор, а не сам конкурсный управляющий, при том, что их правовые позицию как по настоящему спору, так и по всем иным остальным обособленным спорам, совпадают.
Относительно начала течения срока исковой давности суд апелляционной инстанции отмечает, следует.
Действительно, течение срока исковой давности начинается с того момента, когда о нарушении права узнал или должен был узнать конкурсный управляющий, а не сам конкурсный кредитор, за исключением ситуации, когда конкурсный управляющий скрыл от конкурсных кредиторов обстоятельства, являющиеся основанием для оспаривания сделок.
Как указано выше, таких оснований судом апелляционной инстанции не установлено, доводы о сокрытии конкурсным управляющим сведений об оспариваемых платежей стонами не заявлены.
При наличии признаков недействительности конкурсный управляющий должен был сам оспорить сделки, а его бездействие и пропуск срока исковой давности влечет возложение на него убытков. Если кредитор с момента включения его требований в реестр бездействовал, информацию и документы, позволившие бы ему получить сведения по оспариваемым сделкам, не запрашивал, то это свидетельствует о неразумности его поведения и недобросовестном использовании права на подачу заявления об оспаривании сделок. Исчисление срока исковой давности с момента включения требований кредитора в реестр не приводит к утрате правовых возможностей для удовлетворения интереса гражданско-правового сообщества, объединяющего всех кредиторов, в пополнении конкурсной массы и наиболее полном погашении требований кредиторов.
Кроме того, как указано выше, требования кредитора ООО "Миртэк" были включен в реестр требований кредиторов 31.01.2019, следовательно, данный кредитор не был лишен права на оспаривание сделки с даты введения процедуры конкурсного производства (18.04.2019).
Как первоначально утвержденный конкурсный управляющий Рапопорт М.Ю., так и утвержденный определением суда от 12.02.2020 конкурсный управляющий должника Сторожук М.В. объективно имели возможность и обязаны были установить спорные платежи, произведенные со счета должника, и установить наличие оснований для их оспаривания, проверить встречное исполнение ответчиком.
При этом суд отмечает, что определением Арбитражного суда Ростовской области от 21.11.2018 (резолютивная часть объявлена 14.11.2018) Сторожук М.В. ранее был утвержден временным управляющим должника. Сторожук Михаил Владимирович, действуя разумно и добросовестно, должен был провести анализ финансового состояния должника, анализ движения денежных средств по расчетным счетам должника и установить подозрительные сделки в том числе в период исполнения им обязанностей временного управляющего должника (с 14.11.2018 по 18.04.2019).
Более того, Сторожук Михаил Владимирович является правопреемником Рапопорт Михаила Юрьевича в процедуре конкурсного производства.
Суд апелляционной инстанции также принимает во внимание отсутствие доказательств, свидетельствующих о наличии каких-либо препятствий по получению выписок по расчетным счетам должника и своевременному обращению в суд с заявлением о признании перечислений недействительными.
Кроме того, суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что Сторожук Михаил Владимирович исполняя обязанности конкурсного управляющего должника, обращался в суд с заявлениями о признании иных спорных перечислений недействительными.
Как следует из постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021 по настоящему делу, конкурсный управляющий должника проанализировав выписку должника по расчетному счету, открытому в ПАО "Бинбанк" установил факт перечисления денежных средств от должника в пользу Сулейманова М.С.
Из постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2021 по настоящему делу следует, что конкурсный управляющий должника проанализировав выписку должника по расчетному счету, открытому в АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) установил факт перечисления денежных средств от должника в пользу ООО "Прогресс Групп".
Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что выписки должника по расчетным счетам открытым в ПАО "Бинбанк" и АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) находились в распоряжении конкурсного управляющего должника, и последний не был лишен возможности своевременного обращения в суд с заявлением о признании спорных перечислений недействительными.
В данном случае, суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные кредитором требования, предоставил, в том числе конкурсному управляющему должника возможность для обхода сокращенного срока исковой давности, установленного для оспоримых сделок, путем инициирования оспаривания спорных перечислений через мажоритарного кредитора.
При таких обстоятельствах, правовых оснований для удовлетворения требований о признании недействительной сделки и применении последствий недействительности у суда не имеется, пропуск срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.
Конкурсный кредитор пропустил предусмотренный пунктом 2 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации годичный срок исковой давности для оспаривания сделок по специальным основаниям, установленным Законом о банкротстве, а его доводы о необходимости применения к сделкам общих положений о ничтожности, по сути, направлены на обход правил о сроке исковой давности по оспоримым сделкам, что недопустимо. Кроме того, оспаривание сделки конкурсным кредитором, а не конкурсным управляющим, фактически также направлены на преодоление обстоятельств пропуска срока исковой давности, о применении которого заявлено ответчиком в суде первой инстанции.
Таким образом, суд первой инстанции неправильно применил норму материального права и принял незаконный судебный акт, что в силу положений пункта 3 части 2 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемого определения и принятия нового судебного акта.
Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле, регулируется статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Из разъяснений абзаца 4 пункта 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" следует, что по смыслу пункта 3 статьи 61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки по правилам главы III.1 Закона о банкротстве оплачивается государственной пошлиной в размере, предусмотренном для оплаты исковых заявлений об оспаривании сделок (подпункт 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации).
Поскольку апелляционная жалоба подлежит удовлетворению, с общества с ограниченной ответственностью "Фаворит М" в пользу Сусолкиной Александры Юрьевны, подлежат взысканию судебные расходы по уплаченной государственной пошлине за подачу апелляционной жалобы в сумме 3000 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 188, 258, 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда Ростовской области от 13.10.2021 по делу N А53-24363/2018 отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фаворит М", ИНН 9717029994, в пользу Сусолкиной Александры Юрьевны, судебные расходы по государственной пошлине за подачу апелляционной жалобы в сумме 3000 рублей.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в срок, не превышающий месяца со дня его вступления в законную силу, через Арбитражный суд Ростовской области.
Председательствующий |
Г.А. Сурмалян |
Судьи |
Д.В. Николаев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А53-24363/2018
Должник: ООО "ФАВОРИТ М", ООО ФАВОРИТ М
Кредитор: ООО "ТОПКЛИН"
Третье лицо: НП СРО "СЭМТЭК", Сторожука Михаил Владимирович
Хронология рассмотрения дела:
04.07.2024 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-5501/2024
19.04.2024 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-3732/2024
05.02.2024 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-19979/2023
26.01.2024 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-85/2024
29.11.2023 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-11744/2023
11.09.2023 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-13283/2023
26.07.2023 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-11187/2023
14.07.2023 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-5323/2023
04.05.2023 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-3476/2023
30.03.2023 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-3506/2023
16.02.2023 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-1773/2023
28.12.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-19887/18
13.12.2022 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-13153/2022
15.11.2022 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-10232/2022
14.10.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-16575/2022
03.10.2022 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-6952/2022
29.09.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-11974/2022
29.09.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-13565/2022
21.09.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-14976/2022
05.09.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-11974/2022
21.07.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-10842/2022
11.07.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-10228/2022
23.05.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-8459/2022
19.04.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-2887/2022
14.04.2022 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-696/2022
25.01.2022 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-13031/2021
06.12.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-20279/2021
27.11.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-19833/2021
10.10.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-8457/2021
09.10.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-12438/2021
19.09.2021 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-7897/2021
14.09.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-14124/2021
14.09.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-14125/2021
06.08.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-11970/2021
29.07.2021 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-6492/2021
21.07.2021 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-7057/2021
15.07.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-10910/2021
09.06.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-9200/2021
02.06.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-323/2021
06.05.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-5861/2021
05.05.2021 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-3524/2021
27.04.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-19080/20
27.04.2021 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-3296/2021
27.04.2021 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-3296/2021
19.04.2021 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-3249/2021
15.04.2021 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-2925/2021
13.03.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-150/2021
03.03.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-20321/20
11.02.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-105/2021
05.02.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-22285/20
05.02.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-21734/20
11.09.2020 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-6764/20
16.06.2020 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-5018/20
24.10.2019 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-24363/18
17.10.2019 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-7993/19
20.06.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-8448/19
09.06.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-7691/19
25.04.2019 Решение Арбитражного суда Ростовской области N А53-24363/18
31.03.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-3293/19
29.03.2019 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-24363/18
14.02.2019 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-24363/18
22.11.2018 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-15527/18
21.11.2018 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-24363/18