г. Тюмень |
|
27 августа 2024 г. |
Дело N А27-5750/2023 |
Резолютивная часть постановления объявлена 20 августа 2024 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 27 августа 2024 года.
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Мальцева С.Д.,
судей Игошиной Е.В.,
Марьинских Г.В.,
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской области - Кузбассе и Томской области на решение от 15.01.2024 Арбитражного суда Кемеровской области (судья Логинова А.Е.) и постановление от 12.04.2024 Седьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Аюшев Д.Н., Назаров А.В., Сластина Е.С.) по делу N А27-5750/2023 по иску акционерного общества "ТомскРТС" (634050, город Томск, переулок Нахановича, дом 4А, ИНН 7017351521, ОГРН 1145543013880) к межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской области - Кузбассе и Томской области (650000, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Ноградская, дом 5, ИНН 4205199592, ОГРН 1104205007840) о взыскании денежных средств.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, - областное государственное автономное учреждение культуры "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (ИНН 7019004033, ОГРН 1027000874878), администрация Томской области (ИНН 7017069388, ОГРН 1027000918218), государственная инспекция труда в Томской области (ИНН 7018042526, ОГРН 1027000889300), индивидуальный предприниматель Ахмяков Михаил Александрович (ИНН 701720145473, ОГРНИП 318703100091082).
Суд установил:
акционерное общество "Томск РТС" (далее - общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской области - Кузбассе и Томской области (далее - управление, ответчик) о взыскании 71 273 руб. 76 коп. задолженности за тепловую энергию, поставленную за период с января по май 2021 года, с сентября 2021 года по май 2022 года, 12 373 руб. 94 коп. неустойки за нарушение сроков оплаты, начисленной за периоды с 11.02.2021 по 12.10.2023.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены: областное государственное автономное учреждение культуры "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры", администрация Томской области, государственная инспекция труда в Томской области, индивидуальный предприниматель Ахмяков Михаил Александрович (далее - предприниматель).
Решением от 15.01.2024 Арбитражного суда Кемеровской области, оставленным без изменения постановлением от 12.04.2024 Седьмого арбитражного апелляционного суда, исковые требования удовлетворены.
Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, управление обратилось с кассационной жалобой, в которой просит решение и постановление отменить, принять новый судебный акт об отказе в иске.
В обоснование кассационной жалобы заявитель указывает, что обязанность по оплате потребленной тепловой энергии в отношении нежилых помещений N п003, п004, п002, п004, п006 - п011, п013 - п024 (далее - спорные помещения, спорные объекты), находящихся в здании, расположенном по адресу: город Томск, улица Батенькова, дом 3, возложена на арендатора (предприниматель) на основании договоров аренды от 25.05.2016 N 103, от 10.03.2019 N 5-03-тф/19, от 19.11.2021 N 11-11-тф/21; ссылается на противоречивое поведение истца, отказавшего управлению во включении спорных объектов в государственный контракт на теплоснабжение, полагает, что это исключает начисление неустойки за просрочку оплаты.
В отзыве на кассационную жалобу общество выразило несогласие с доводами управления, полагало принятые по делу судебные акты законными и обоснованными.
Отзывы в порядке положений статьи 279 АПК РФ суду округа не представлены.
Учитывая надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания, кассационная жалоба согласно части 3 статьи 284 АПК РФ рассматривается в их отсутствие.
Проверив в соответствии со статьями 286, 288 АПК РФ законность принятых по делу судебных актов, суд кассационной инстанции приходит к следующему.
Как установлено судами и усматривается из материалов дела, приказом министерства энергетики Российской Федерации от 26.01.2015 N 17 обществу присвоен статус единой теплоснабжающей организации в городе Томске.
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости спорные объекты принадлежат управлению на праве хозяйственного ведения.
Условиями договоров аренды, заключенных между управлением (арендодателем) и предпринимателем (арендатором), на арендатора возложена обязанность по заключению договоров на оплату коммунальных услуг, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг (отопление, электроснабжение, водоснабжение, канализация, вывоз мусора), договоров по содержанию общего имущества в здании, а также охрану здания.
Общество в отсутствие договора теплоснабжения в виде одного подписанного сторонами документа в периоды с января по май 2021 года, сентября по декабрь 2021 года, января по май 2022 года поставляло в спорные помещения тепловую энергию, управлению выставлены к оплате счета-фактуры на общую сумму 71 273 руб. 76 коп.
Расчет объема и стоимости подлежащей оплате тепловой энергии определены обществом в соответствии с пунктами 33, 34 Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2014 N 99/пр, с применением тарифов, установленных приказами департамента тарифного регулирования Томской области от 17.12.2020 N 1-2494/9(526), N 9-250-9(527), от 17.12.2020, N 1-245/9(439), от 15.12.2021 N 9-246-9(440).
Ссылаясь на неисполнение управлением обязательств по оплате тепловой энергии, поставленной в спорные помещения, истец направил ответчику претензию от 23.01.2023 с требованием об оплате задолженности, неисполнение которой послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд с иском.
Рассматривая спор, суд первой инстанции руководствовался статьями 12, 210, 308, 309, 310, 330, 332, 539, 548 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", пунктом 33 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 (далее - Правила N 808), пунктом 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.05.1997 N 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров", пунктом 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.1998 N 30 "Обзор практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения", пунктом 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств".
Установив факт поставки истцом в нежилые помещения ответчика тепловой энергии, ее неоплату последним, констатировав отсутствие договорных отношений по оплате подаваемого ресурса между обществом и предпринимателем, проверив арифметическую правильность расчета задолженности и неустойки, суд признал заявленные требования обоснованными и удовлетворил иск.
Повторно рассматривая спор, апелляционная коллегия выводы суда первой инстанции поддержала, находя их законными и обоснованными.
Рассмотрев кассационную жалобу в пределах ее доводов, которыми ограничивается рассмотрение дела судом кассационной инстанции (часть 1 статьи 286 АПК РФ, определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2016 N 302-ЭС15-17338), суд округа считает, что судами первой и апелляционной инстанций приняты правильные судебные акты.
По доводу о наличии оснований для взыскания стоимости энергоресурса с арендатора помещений.
В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления.
На основании пункта 1 статьи 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
Согласно пункту 33 Правил N 808 оплата за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за тепловую энергию в расчетном периоде, осуществляется до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.
В силу абзаца второго пункта 3 статьи 308 ГК РФ обязательство может создавать права для третьих лиц в отношении одной или обеих его сторон только в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
Гражданское законодательство не содержит норм о возникновении на основании договора аренды нежилого помещения обязанности у арендатора по внесению платы за коммунальные услуги перед оказывающим их третьим лицом (исполнителем коммунальных услуг, ресурсоснабжающей организацией).
Обязанность арендатора поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества (пункт 2 статьи 616 ГК РФ) установлена в отношениях с арендодателем, а не исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, которые не являются стороной договора аренды.
Исполнитель коммунальных услуг (ресурсоснабжающая организация) в отсутствие заключенного с ним договора не имеет возможности осуществлять контроль за тем, какое лицо фактически пользуется нежилым помещением, в том числе на основании договора аренды.
В такой ситуации действует общее правило о том, что в отсутствие договора между арендатором нежилого помещения и исполнителем услуг (ресурсоснабжающей организацией), заключенного в соответствии с действующим законодательством и условиями договора аренды, обязанность по оплате таких услуг лежит на собственнике (арендодателе) нежилого помещения.
Изложенное соответствует правовой позиции, приведенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.06.2015, при ответе на вопрос 5, определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.11.2014 N 305-ЭС14-1452.
По общему правилу, установленному в статье 210 ГК РФ, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
По пункту 1 статьи 214 ГК РФ государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации).
Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа (абзац второй пункта 4 статьи 214 ГК РФ).
На основании пункта 1 Положения о межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской и Томской областях, утвержденного приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 19.12.2016 N 472, управление осуществляет функции по управлению федеральным имуществом.
Суды обеих инстанций, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ в их совокупности и взаимосвязи, признав доказанным факт поставки истцом тепловой энергии в спорные помещения, являющиеся собственностью Российской Федерации, установив отсутствие договорных отношений в отношении данных объектов теплоснабжения между обществом и арендодателем, арендатором, констатировав в связи с этим наличие у управления обязанности по своевременной оплате поставленной в заявленном исковом периоде тепловой энергии, проверив расчет задолженности и соответствующей законной неустойки, пришли к обоснованному выводу об удовлетворили исковых требований.
Суждения кассатора о наличии обязанности по оплате потребленного ресурса у арендатора, со ссылками на договоры аренды подлежат отклонению как противоречащие указанным выше нормам материального права, поскольку основаны на неправильном их толковании, не опровергают обоснованных выводов судов обеих инстанций о наличии у управления как лица, осуществляющего права собственника по распоряжению спорными объектами, оплатить потребленный ресурс и законные пени за нарушение сроков оплаты тепловой энергии.
Оценка доказательств и выводы судов не противоречат законодательству, находятся в пределах судейской дискреции, поэтому суд кассационной инстанции соглашается с позицией судов обеих инстанций.
При вынесении обжалуемых судебных актов суды всесторонне, полно и объективно исследовали все представленные сторонами по делу доказательства (статья 71 АПК РФ) и дали правовую оценку доводам управления, вновь приведенным в кассационной жалобе.
Кроме того, одним из кассационных доводов управления является утверждение о недобросовестном и противоречивом поведении общества, исключающем возможность начисления законной неустойки.
Действительно, законодательством и сложившейся судебной практикой не допускается попустительство в отношении противоречивого и недобросовестного поведения субъектов хозяйственного оборота, не отвечающего обычной коммерческой честности (правило "эстоппель"), из которого такой субъект извлекает преимущества. Подобным поведением является в частности поведение, не соответствующее предшествующим заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона в своих действиях разумно на них полагалась (пункт 4 статьи 1 ГК РФ, пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").
Из сказанного следует, что для оценки действий участника арбитражного процесса в качестве противоречивых необходимо установить его предшествующее и последующее поведение, явно не согласующиеся друг с другом, притом последнее должно быть направлено на недобросовестное извлечение выгод из непредсказуемого и непоследовательного изменения вектора собственной позиции.
Между тем, положения статьи 210 ГК РФ не исключают обязанности собственника по осуществлению разумных действий, направленных на выяснение характеристик принадлежащего ему имущества, в том числе - потребления таковым тепловой энергии, предопределяющего обязанность по оплате теплового ресурса.
Вместе с тем конкретных доказательств, указывающих на совершение действий по проверке системы отопления спорных помещений, на извлечения обществом каких-либо выгод (преимуществ), очевидную недобросовестность при отказе во включении спорных объектов в государственный контракт на теплоснабжение, управление не привело (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 65 АПК РФ).
Иная оценка заявителем обстоятельств дела не свидетельствует о неправильном применении судами при рассмотрении спора норм материального и процессуального права.
Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 АПК РФ безусловными основаниями для отмены судебного акта, судом кассационной инстанции не установлено.
С учетом изложенного обжалуемые решение и постановление подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.
Ввиду наличия у управления льготы при обращении в арбитражные суды, вопрос о распределении расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ судом не разрешается.
Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа
ПОСТАНОВИЛ:
решение от 15.01.2024 Арбитражного суда Кемеровской области и постановление от 12.04.2024 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А27-5750/2023 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Председательствующий |
С.Д. Мальцев |
Судьи |
Е.В. Игошина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Суд подтвердил законность решения о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию, установив, что ответчик не исполнил обязательства по оплате. Суд отметил отсутствие договорных отношений между ресурсоснабжающей организацией и арендатором, что возлагает обязанность по оплате на собственника. Кассационная жалоба ответчика отклонена, судебные акты оставлены без изменения.
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27 августа 2024 г. N Ф04-2629/24 по делу N А27-5750/2023