г. Челябинск
12 августа 2009 г. |
N 18АП-5630/2009 |
Резолютивная часть постановления объявлена 11 августа 2009 г.
Полный текст постановления изготовлен 12 августа 2009 г.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Логиновских Л.Л., судей Карпусенко С.А., Махровой Н.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Хрипиной Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в лице филиала "Южно-Уральская железная дорога" на решение Арбитражного суда Челябинской области от 13.05.2009 по делу N А76-29224/2008 (судья Бахарева Е.А.), при участии: от открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" - Балакиной Т.А. (доверенность N50-16-22 от 02.07.2009),
УСТАНОВИЛ
открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" (далее - ОАО "ЧМК", истец) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" в лице филиала "Южно-Уральская железная дорога" (далее - ОАО "РЖД", ответчик) о взыскании стоимости недостающей продукции в сумме 56 333 руб. 94 коп.
Определением суда от 14.04.2009 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Михайловский горно-обогатительный комбинат" (далее - ОАО "Михайловский ГОК", третье лицо).
Решением арбитражного суда первой инстанции от 13.05.2009 исковые требования ОАО "ЧМК" удовлетворены.
В апелляционной жалобе ОАО "РЖД" просит решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.
В обоснование доводов апелляционной жалобы ссылается на то, что из обстоятельств дела не усматривается вина перевозчика в недостаче груза, а обстоятельства образования недостачи указывают на вину грузоотправителя, который вправе был отказаться от вагонов, контейнеров не пригодных для перевозки конкретного груза. Судом не применены подлежащие применению положения ст. ст. 41, 96, 118 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации (далее - Устав). Также ссылается на то, что при утере груза в пути следования по причине некачественной заделке зазоров все вопросы по недостаче веса решаются с грузополучателем без участия железной дороги. По мнению заявителя, не соблюдение грузоотправителем условий размещения и крепления груза, то есть приготовление вагонов в коммерческом отношении, освобождает перевозчика от ответственности за недостачу груза. Считает, что размер недостачи должен был быть рассчитан с учетом предельного расхождения в определении массы груза. Недостача груза явилась следствием ненадлежащего исполнения своих обязанностей грузоотправителя - ОАО "Михайловский ГОК". Груз прибыл в техническом отношении исправный.
ОАО "ЧМК" представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Также истец в отзыве пояснил, что спорный вагон был принят к перевозке в техническом и коммерческом отношении исправным, о чем свидетельствует железнодорожная накладная и коммерческий акт N ЮУР0805046/772 от 11.08.2008, а акт общей формы, содержащий сведения о коммерческой неисправности отсутствует. Содержащийся в МИ 2815-2003 порядок определения предельных расхождений в результатах измерений массы на станциях назначения и в пути следования носит рекомендательных характер, из чего следует, что расчет истцом произведен в соответствии с п.25 Инструктивных указаний Госарбитража СССР N -1-9 от 29.03.1968 является нормативно обоснованным.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в судебное заседание представители ответчика, третьего лица не явились.
С учетом мнения представителя истца и в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в их отсутствие.
В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу.
Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 АПК РФ, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы и отзыва на апелляционную жалобу, заслушав объяснения представителя истца, не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.
Как следует из материалов дела, между третьим лицом (поставщик) и истцом (покупателем) заключен договор поставки N ЧМК-М/08 от 20.12.2007 (т.1, л.д. 11-12), в соответствии с которым поставщик обязался поставить покупателю железорудного сырья производимого ОАО "Михайловский ГОК", а покупатель - принять и оплатить товар в течение срока действия настоящего договора в объемах предусмотренных условиями договора.
В адрес ОАО "ЧМК" поставщик отгрузил по железнодорожной накладной от 11.08.2008 N ЭТ 290121 (т.1, л.д.11-12) груз насыпью - "окатыши железорудные", в количестве 37 вагонов, 2 536 000 кг.
По прибытии вагонов на станцию Металлургическая ЮУЖД была проведена проверка, в ходе которой в вагонах N 59200279, N 58857483 была установлена недостача. По факту недостачи составлен коммерческий акт NЮУР0805о46/772 от 11.08.2008 (т.1, л.д.13-14), из которого следует, что недостача веса составила в вагоне N 59200279 в количестве 4 500 кг., в вагоне N 58857483 в количестве 11 250 кг.
Платежным поручением N 619 от 30.07.2008 истец перечислил в пользу ОАО "Михайловский ГОК" 55 000 000 руб. (т.1, л.д.21).
ОАО "ЧМК" обратилось к ОАО "РЖД" с претензией от 17.09.2008 об уплате стоимости недостающей металлопродукции в сумме 56 333 руб. 94 коп., полагая, что недостача образовалась по вине ответчика вследствие несохранной перевозки (т.1, л.д.8).
Ссылаясь на то, что ответчик отказался возмещать стоимость недостачи, истец обратился в суд с настоящим требованием. В качестве нормативного правового обоснования исковых требований истец указал статьи 796 Гражданского кодекса Российской Федерации, 95 Устава.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что недостача образовалась по вине ответчика вследствие несохранной перевозки. Доказательств принятия мер по сохранности груза ответчиком не представлено.
Выводы суда правильны, основаны на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела и надлежащем применении норм материального и процессуального права.
Согласно статье 785 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
В соответствии с пунктом 1 статьи 796 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 95 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на получение багажа, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
Согласно пункту 2 статьи 796 Гражданского кодекса Российской Федерации, статье 96 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается перевозчиком, в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере стоимости утраченного или недостающего груза или багажа.
Таким образом, бремя доказывания обстоятельств, влекущих освобождение перевозчика от ответственности, в том числе отсутствие его вины в утрате груза, лежит на перевозчике.
Факт принятия к перевозке груза массой нетто 2 536 000 кг. зафиксирован в транспортной железнодорожной накладной N ЭТ 290121 (т.1, л.д.11-12), подтверждающей заключение договора перевозки, в силу которого перевозчик обязан доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его грузополучателю (статья 785 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Факт недостачи подтвержден коммерческим актом N ЮУР0805046/772 от 11.08.2008 (т.1, л.д.13-14), из которого следует, что недостача груза при перевеске груза на вагонных весах составила в вагоне N 59200279 в количестве 4 500 кг., в вагоне N 58857483 в количестве 11 250 кг.
Согласно статье 401 ГК РФ, лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
В соответствии со ст. ст. 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.
Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст.9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Доказательств наличия обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело ответчиком не представлено, как не представлено доказательств принятия мер по сохранности груза.
При данных обстоятельствах вывод суда о наличии виновных действий перевозчика, явившихся причиной образования недостачи груза после устранения ошибки в расчетах при составлении коммерческого акта в вагоне N 59200279 в количестве 4 500 кг., в вагоне N 58857483 в количестве 11 250 кг., а с учетом естественной убыли и предельного расхождения измерений - 3 654 кг, 10 448 кг, соответственно, следует признать правильным.
Поскольку ответчиком не доказано о принятии всех мер для надлежащего исполнения обязательства, довод заявителя апелляционной жалобы об отсутствии вины перевозчика в утрате перевозимого груза, судом апелляционной инстанции отклоняется.
Так, ссылка заявителя жалобы на то, что груз прибыл в исправном вагоне, что освобождает перевозчика от ответственности в силу статьи 118 Устава, несостоятельна, поскольку основана на неверном толковании норм материального права.
Согласно статье 118 Устава, перевозчик освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение (порчу) принятого для перевозки груза, грузобагажа (при повагонной отправке) в случае, если груз, грузобагаж прибыли в исправных вагоне, контейнере с исправными запорно-пломбировочными устройствами, установленными грузоотправителем, либо исправных вагоне, контейнере без перегрузки в пути следования с исправной защитной маркировкой или исправной увязкой, а также при отсутствии признаков, свидетельствующих о несохранности груза, грузобагажа.
Пунктом 37 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.10.2005 N 30 "О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" предусмотрено: при применении статьи 118 Устава следует исходить из того, что в предусмотренных в этой статье случаях перевозчик освобождается от ответственности за утрату, недостачу, повреждение (порчу) груза при перевозке, если докажет, что они произошли, как указано в статье 796 ГК РФ, вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. Указанные доказательства ответчиком в материалы дела не представлены.
Таким образом, основания для освобождения ответчика от ответственности в силу статьи 118 Устава отсутствуют.
Довод заявителя жалобы о том, что недостача образовалась в результате виновных действий грузоотправителя путём погрузки груза в контейнер непригодный для перевозки, не подтверждается материалами дела, в силу чего судом апелляционной инстанции отклоняется.
Более того, железнодорожная накладная N ЭТ 290121, свидетельствует о том, что спорный вагон был принят к перевозке в техническом и коммерческом отношении исправным. А из коммерческого акта N ЮУР0805046/772 от 11.08.2008 (т.1, л.д.13-14), следует, что вагон прибыл в технически исправном состоянии, на момент осмотра течи груза нет.
Согласно статье 119 Устава, обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения ответственности перевозчика, грузоотправителя (отправителя), грузополучателя (получателя), удостоверяются коммерческими актами, актами общей формы и иными актами.
Учитывая изложенное и тот факт, что бремя доказывания обстоятельств, влекущих освобождение перевозчика от ответственности, лежит на перевозчике, несостоятельной является ссылка заявителя апелляционной жалобы на то, что в соответствии с Местными техническими условиями N 17-040 при утрате груза в пути следования по причине некачественной заделки указанных зазоров все вопросы по недостаче веса решаются с грузоотправителем без участия железной дороги.
Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что при расчете недостачи в соответствии с положениями ст. 41 Устава следует вычесть как расхождения в определении массы нетто, так и норму естественной убыли, отклоняется, поскольку расчет недостачи произведён в соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 7 от 15.04.1992, на основании п.25 Инструктивных указаний Госарбитража СССР N -1-9 от 29.03.1968, что не противоречит Уставу.
Что касается ссылки заявителя апелляционной жалобы на то, что при определении веса недостачи груза подлежат применению Рекомендации государственной системы обеспечения единства измерений МИ 2815-2003 ФГУП ВНИИМС, то она во внимание не принимается, поскольку в силу рекомендательного характера указанного документа, основания для его применения при рассмотрении настоящего спора отсутствуют.
При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции о взыскании с ответчика 56 333 руб. 94 коп. суммы недостачи груза и 2 190 руб. 02 коп. госпошлины по иску является законным и обоснованным, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.
Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.
Судебные расходы распределяются между сторонами в соответствии с правилами, установленными ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 176, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Челябинской области от 13.05.2009 по делу N А76-29224/2008 оставить без изменения, апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в лице филиала "Южно-Уральская железная дорога" - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.
В случае обжалования постановления в порядке кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа по адресу http://fasuo.arbitr.ru.
Председательствующий судья |
Л.Л.Логиновских |
Судьи |
С.А.Карпусенко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А76-29224/2008
Истец: открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
Ответчик: открытое акционерное общество "Российские железные дороги" в лице филиала ЮУЖД, ОАО "Российские железные дороги"
Третье лицо: ОАО "Михайловский ГОК"
Хронология рассмотрения дела:
12.08.2009 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда N 18АП-5630/2009