город Омск
15 июня 2011 г. |
Дело N А46-15516/2010 |
Резолютивная часть постановления объявлена 07 июня 2011 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 15 июня 2011 года
Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Семёновой Т.П.
судей Зориной О.В., Смольниковой М.В.
при ведении протокола судебного заседания: секретарём судебного заседания Прилипко Т.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-3082/2011) индивидуального предпринимателя Цуканова Александра Викторовича на решение Арбитражного суда Омской области от 11.03.2011 по делу N А46-15516/2010 (судья Погосткина Е.А.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "Строительное предприятие "ГарантПлюс" " (ОГРН 1037800101800, ИНН 7801243230) к индивидуальному предпринимателю Цуканову Александру Викторовичу (ИНН 550403890009, ОГРНИП 304550426700174) о взыскании 104 460 руб.
при участии в судебном заседании представителей:
от ИП Цуканова А.В. - не явился;
от ООО "Строительное предприятие "ГарантПлюс" - Володев А.А. по доверенности от 07.02.2011,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Строительное предприятие "ГарантПлюс" (далее - ООО "Строительное предприятие "ГарантПлюс", истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области к индивидуальному предпринимателю Цуканову Александру Викторовичу (далее - ИП Цуканов А.В., ответчик) с иском о взыскании 100 000 руб. долга, 4 460 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 28.04.2010 по 06.12.2010.
Решением Арбитражного суда Омской области от 11.03.2011 по делу N А46-15516/2010 с ответчика в пользу истца взыскано 104 460 руб., в том числе: 100 000 руб. неосновательного обогащения, 4 460 руб. процентов, а также 4 133 руб. 80 коп. расходов по уплате государственной пошлины.
Не согласившись с принятым решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить, отказать в удовлетворении исковых требований, прекратить производство по делу.
В обоснование своей жалобы ответчик приводит следующие доводы:
- в нарушение статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) истец не направил ему вместе с исковым заявлением приложения к этому заявлению, в связи с чем он не имел возможности представить обоснованный отзыв на исковое заявление, защитить свои права и законные интересы. Ходатайство от 10.03.2011 о направлении в его адрес приложенных к иску документов судом первой инстанции было отклонено;
- указывает, что у него имеются документы, свидетельствующие об исполнении обязательств по договору, услуги оказаны в полном объёме.
- принять участие в судебном заседании не имел возможности, так как прибыл в г. Омск 10.03.2011 ночью.
От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором он просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Представитель ответчика, извещённого о судебном заседании надлежащим образом, в него не явился. Суд апелляционной инстанции считает возможным на основании статьи 156 АПК РФ рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие его представителя.
В судебном заседании представитель истца поддержал доводы отзыва на апелляционную жалобу. Пояснил, что после того, как ответчику были перечислены денежные средства, с Цукановым А.В. связь прервалась, о ходе исполнительного производства истец узнавал самостоятельно у ССП.
Заслушав пояснения представителя истца, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на неё, проверив законность и обоснованность обжалуемого решения суда в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены.
Как следует из материалов дела, между ООО "Строительное предприятие "ГарантПлюс" (заказчик) и ИП Цукановым А.В. (исполнитель) заключён договор об оказании консультационных (юридических) услуг N б/н от 16.04.2008 (далее - договор) (л.д. 20-21), по условиям которого исполнитель обязался за вознаграждение оказывать заказчику консультационные (юридические) услуги по защите его прав и законных интересов при взыскании с ООО "СТЭК" суммы задолженности по договору на оказание транспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом N 4 от 12.12.2006.
Согласно разделу 2 договора исполнитель принимает на себя выполнение следующей правовой работы: сбор, изучение, анализ информации нормативно-правового характера, касающейся предмета договора; участие в переговорах с контрагентами заказчика в целях защиты его интересов; составление жалоб, заявлений, писем, запросов от имени заказчика в связи с исполнением настоящего договора; представительство интересов заказчика в органах власти и управления, правоохранительных органах, судах; принятие иных необходимых мер по взысканию с ООО "СТЭК" суммы задолженности по договору на оказание транспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом N 4 от 12.12.2006; информирует заказчика о принятых мерах по взысканию задолженности.
Согласно пункту 3.1. договора услуги оказываются заказчику в устной и письменной форме в течение срока действия настоящего договора.
В пункте 3.5. договора стороны предусмотрели, что выполнение консультационных услуг подтверждается актом приёмки выполненных работ, который составляется в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
За услуги по настоящему договору заказчик уплачивает исполнителю 100 000 руб.
Платёжным поручением N 1107 от 17.04.2008 (л.д. 22) истец перечислил ответчику 100 000 руб. по договору.
Сопроводительными письмами от 26.10.2009 N 642/06, от 24.03.2010 N 176/06 истец направил ответчику для подписания акты сверки взаимных расчётов (л.д. 23-28).
В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору истец уведомил ответчика письмом от 20.04.2010 N 388/06 о расторжении договора в одностороннем порядке. В данном уведомлении истец указал на то, что со стороны исполнителя с даты заключения договора (16.04.2008) до настоящего момента обязательства по договору не исполнены, не были предприняты меры по взысканию задолженности, заказчик не был проинформирован о принятых мерах по взысканию с ООО "СТЭК" суммы задолженности (л.д. 30-31).
Одновременно истец направил ответчику претензию от 20.04.2010 N 389/06 о возврате полученных 100 000 руб. ввиду неисполнения обязательств по договору (л.д. 17-18).
Истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском, поскольку претензия оставлена ответчиком без ответа, обязательства по договору им не исполнены.
Суд первой инстанции, оценив представленные доказательства, пришёл к обоснованному выводу об удовлетворении исковых требований.
Согласно пункту 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счёт другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретённое или сбережённое имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьёй 1109 настоящего Кодекса.
В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбережённое имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения (пункт 1 статьи 1105 ГК РФ).
Согласно пункту 2 статьи 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.
В соответствии с вышеуказанными нормами ГК РФ и статьёй 65 АПК РФ истец, обращаясь в арбитражный суд, должен доказать то обстоятельство, что ответчик неосновательно обогатился за его счёт (пользовался его имуществом (денежными средствами в заявленной сумме), за которые он не рассчитался).
Кроме этого, истец обязан доказать размер неосновательно сбережённого имущества (денежных средств).
Ответчик, в свою очередь, при несогласии с иском в соответствии с правилами статьи 65 АПК РФ должен доказать отсутствие указанных обстоятельств, а именно: то, что полученные им от истца денежные средства освоены им в полном объёме, так как обусловленные договором услуги были им фактически оказаны истцу.
Из материалов дела следует, что истец перечислил ответчику по договору денежные средства в размере 100 000 руб.
Ответчик считает, что на указанную сумму им были оказаны услуги в полном объёме, соответственно, возражает против заявленных истцом требований о взыскании перечисленных ему денежных средств.
Между тем, надлежащих доказательств, свидетельствующих о том, что ответчиком были исполнены условия раздела 2 договора, содержащего перечень услуг, которые ответчик должен был оказать истцу, и исполнение которых ответчиком направлено на получение истцом суммы задолженности от ООО "СТЭК", в материалы дела ответчиком не представлено.
Согласно статье 65 АПК РФ на ответчике, равно как и на истце, лежит бремя доказывания своих возражений, в частности, того, что у истца отсутствуют правовые основания требовать возврата денежных средств, перечисленных в счёт оплаты услуг.
Между тем, отзыв на исковое заявление ответчиком суду не представлен, в предварительном судебном заседании 15.02.2011 и судебном заседании 10.03.2011 ответчик участия не принимал.
Каких-либо конкретных возражений против заявленных требований ответчиком в суде первой инстанции не приводились, что позволяет суду апелляционной инстанции в данном случае применить положения части 3.1. статьи 70 АПК РФ, введенной в действие с 01.11.2010 Федеральным законом от 27.07.2010 N 228-ФЗ.
Данная норма предусматривает, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
Поскольку ответчик в суде первой инстанции по существу не оспорил требования истца, не выразил своих возражений против иска, то отсутствие таких возражений со стороны ответчика следует расценивать как признание им обстоятельств, указанных истцом в обоснование своих требований.
Денежные средства хотя и были получены ответчиком в соответствии с условиями договора, однако при расторжении договора, учитывая, что в рамках этого договора ответчик не исполнил принятые обязательства, основания для удержания перечисленных истцом денежных средств отпали.
В связи с расторжением договора прекратилась обязанность ответчика по дальнейшему оказанию услуг, и, следовательно, возникла обязанность возвратить полученные денежные средства.
Суд апелляционной инстанции считает, что неосвоенные ответчиком денежные средства после расторжения договора и утраты ответчиком в связи с этим возможности их освоить может в данном случае рассматриваться как излишне полученные денежные средства (неосновательное обогащение) (статья 1102 ГК РФ).
В соответствии с разъяснениями пункта 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении" при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.
Получатель денежных средств, уклоняясь от их возврата, несмотря на отпадение основания для удержания, должен рассматриваться как лицо, неосновательно удерживающее денежные средства.
В соответствии с частью 1 статьи 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд определяет, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу.
Суд первой инстанции правомерно посчитал, что денежные средства истца, о возврате которых он заявил в настоящем деле, составляют неосновательное обогащение ответчика.
Поскольку заключённый между сторонами договор расторгнут, оказание услуг по договору ответчик не доказал, то оснований для дальнейшего удержания ответчиком полученных денежных средств в размере 100 000 руб. в счёт оказания дальнейших услуг по договору более не имеется.
Ответчик не представил суду доказательств возврата полученных денежных средств.
В связи с чем суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требование истца о взыскании 100 000 руб.
Кроме этого, истец также заявил требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 460 руб. за период с 28.04.2010 по 06.12.2010.
Из материалов дела следует, что ответчиком была получена претензия истца о возврате денежных средств 28.04.2010 (л.д. 19).
Согласно пункту 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счёт другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учётной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учётной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Факт просрочки возврата ответчиком истцу денежных средств исходя из требования истца, изложенного в претензии от 20.04.2010, подтверждается материалами дела.
Суд первой инстанции, проверив представленный истцом расчёт процентов, признал его правильным, и пришёл к обоснованному выводу о том, что истец доказал обоснованность своего требования о взыскании процентов в заявленном размере.
Контррасчёт ответчиком суду не представлен.
Доводы апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции проверены и отклоняются ввиду их необоснованности.
Доводы жалобы ответчика о том, что он не имел возможности представить обоснованный отзыв на исковое заявление ввиду не направления ему истцом приложения к исковому заявлению, суд апелляционной инстанции отклоняет по следующим основаниям.
Свои возражения против принятого решения ответчик по сути связывает с тем, что он не имел возможности своевременно представить подготовленный отзыв на исковое заявление ввиду того, что истец не направил ему вместе с копией искового заявления прилагаемые к нему документы, что лишило ответчика возможности защитить свои права и законные интересы.
Согласно части 3 статьи 125 АПК РФ истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.
По смыслу названной нормы в обязанность истца вменено направление другим лицам, участвующим в деле, помимо копии искового заявления копии документов, которые отсутствуют у этих лиц.
То есть речь идёт не всех документах, копии которых приложены к самому исковому заявлению, а только о тех, которые безусловно отсутствуют у лиц, участвующих в деле, к которым заявлены исковые требования, и которые на основе этих документов могут выразить свою позицию по отношению к требованиям истца в целях соблюдения положений статей 9, 65 АПК РФ.
Согласно части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства.
В соответствии с частями 3, 4 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как основание своих требований и возражений, перед другим лицами, участвующим в деле, до начала судебного заседания. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.
Следовательно, ответчик, ссылаясь на статью 125 АПК РФ, должен был доказать суду, что истец не исполнил требования данной нормы, так как не направил ему копии тех документов, которые истец приложил к иску и которые отсутствуют у ответчика.
Как следует из приложения к исковому заявлению, в обоснование своих требований к ответчику истцом приложены к иску, в частности, копии договора от 16.04.2008, уведомления о расторжении договора от 20.04.2010, претензии от 20.04.2010, платёжного поручения об оплате услуг заказчика от 17.04.2008, актов сверок от 26.10.2009, 31.12.2009, квитанций о направлении ответчику уведомления о расторжении договора, претензии, актов сверок.
Перечень названных документов и анализ материалов дела не позволяет суду сделать вывод о том, что об этих документах ответчику не было известно, они у него отсутствуют, поскольку договор подписан ответчиком, денежные средства в спорной сумме по платёжному поручению ответчиком получены, а уведомление о расторжении договора от 20.04.2010, претензия от 20.04.2010, акты сверок от 26.10.2009, 31.12.2009 направлены ответчику и получены им, что подтверждается не только квитанциями об отправке, но сведениями об отслеживании накладных PONY EXPRESS, из которых следует, что документы доставлены получателю (л.д. 18-19, 25, 28-29, 31-32)
Таким образом, данные доводы ответчика несостоятельны, по мнению суда, ответчик располагал копиями документов, которые истец приложил к исковому заявлению в обоснование своих требований о взыскании денежных средств, вследствие чего имел реальную возможность подготовить отзыв на исковое заявление.
Кроме этого, суд апелляционной инстанции считает необходимым отметить следующее.
Согласно почтовым уведомлениям о вручении (л.д. 2, 91) о времени и месте слушания дела в предварительном судебном заседании 15.02.2011 и судебном заседании 10.03.2011 ответчик был извещён 07.02.2011, 19.02.2011, соответственно.
Определениями от 02.02.2011, 15.02.2011 суд предлагал ответчику дважды представить отзыв на иск.
В силу абзаца первого части 1 статьи 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, в частности, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам.
Согласно части 2 статьи 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.
Как правильно указал суд первой инстанции, осуществляя предоставленные АПК РФ права добросовестно и разумно, ответчик имел реальную возможность обосновать свою позицию до судебного разбирательства, состоявшегося 10.03.2011; мог реализовать право на заявление возражений относительно исковых требований, чего им не было сделано (какой-либо отзыв на исковое заявление суду не представлен, участия в судебном заседании ответчик не принимал).
При этом суд апелляционной инстанции учитывает то обстоятельство, что до начала судебного заседания 10.03.2011 ответчик в канцелярию суда 10.03.2011 представил суду письменное ходатайство об отложении рассмотрения дела (л.д. 95).
Следовательно, можно сделать вывод о том, что ответчик имел реальную возможность ознакомиться с материалами дела.
В данном ходатайстве ответчик заявил о рассмотрении этого ходатайства в его отсутствие.
Между тем, объяснения лиц, участвующих в деле, в силу положений части 2 статьи 64, статьи 81 АПК РФ являются доказательствами, на основании которых суд устанавливает фактические обстоятельства.
Непредставление отзыва на исковое заявление не является препятствием по рассмотрению дела арбитражным судом по имеющимся в деле доказательствам (часть 1 статьи 156 АПК РФ).
В таком случае силу статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (в том числе по доказыванию обстоятельств, на которые они ссылаются в обоснование своих возражений).
В связи с чем доводы ответчика о невозможности выразить свою позицию относительно исковых требований путём представления обоснованного отзыва на исковое заявление не могут признаны судом обоснованными.
Доводы жалобы ответчика о том, что у него имеются документы, свидетельствующие об исполнении обязательств по договору, услуги оказаны им в полном объёме, не подтверждаются материалами дела.
При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что, несмотря на то, что нормы гражданского законодательства о договоре возмездного оказания услуг не содержат положений о составлении между сторонами какого-либо акта в подтверждение факта оказания услуг исполнителем и их принятия заказчиком, в рассматриваемом договоре стороны прямо предусмотрели, что выполнение консультационных услуг подтверждается актом приёмки выполненных работ, который составляется в двух экземплярах по одному для каждой стороны (пункт 3.5 договора).
В силу статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).
Таким образом, поскольку стороны закрепили в договоре условие о составлении двухстороннего акта в подтверждение факта оказания услуг исполнителем, то результат оказания услуг ответчиком должен был быть передан истцу в соответствии с условиями договора по такому акту.
Названные акты в материалы дела не представлены.
Доказательств того, что ответчик направил истцу данные акты, которые истцом не были подписаны, в деле также не имеется.
Кроме этого, согласно разделу 2 договора в обязанности ответчика входит информировать заказчика о принятых мерах по взысканию задолженности.
Доказательств исполнения ответчиком и такого условия договора в материалы дела не представлено.
С учётом изложенного суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены решения суда. Нормы материального и процессуального права судом первой инстанции при разрешении спора были применены правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил.
Апелляционная жалоба ответчика удовлетворению не подлежит.
Расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей при подаче апелляционной жалобы в связи с отказом в её удовлетворении суд апелляционной инстанции по правилам статьи 110 АПК РФ относит на подателя жалобы - ответчика.
Учитывая, что ответчику была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход федерального бюджета.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьями 270-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Омской области от 11.03.2011 по делу N А46-15516/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Взыскать с Цуканова Александра Викторовича (адрес: 644010, г. Омск, ул. Съездовская, д. 50, кв. 102, ИНН 550403890009, ОГРНИП 304550426700174) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 руб.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.
Председательствующий |
Т.П. Семёнова |
Судьи |
О.В. Зорина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А46-15516/2010
Истец: ООО "Строительное предприятие "ГарантПлюс"
Ответчик: ИП Цуканов Александр Викторович
Хронология рассмотрения дела:
15.06.2011 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда N 08АП-3082/11