г. Пермь |
|
23 января 2012 г. |
Дело N А60-18816/2011 |
Резолютивная часть постановления объявлена 19 января 2012 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 23 января 2012 года.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Назаровой В.Ю.,
судей Шварц Н.Г., Масальской Н.Г.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Леконцевым Я.Ю.
при участии:
от истца Компания "Адидас АГ": Потапов А.В. на основании доверенностей от 15.08.2011, от 13.09.2011, паспорта
от ответчиков ООО "АрмТекстиль", ООО "Ар Текс": не явились
лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,
рассмотрел апелляционную жалобу истца - Компании "Адидас АГ"
на решение Арбитражного суда Свердловской области
от 26 октября 2011 года
по делу N А60-18816/2011
принятое судьей Е.А. Бикмухаметовой
по иску Компании "Адидас АГ"
к обществу с ограниченной ответственностью "АрмТекстиль" (ОГРН 1086672030378, ИНН 6672287130), обществу с ограниченной ответственностью "Ар Текс" (ОГРН 1116672009365, ИНН 6672338338)
о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, об обязании совершения действий
установил:
Компания "Адидас АГ" (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АрмТекстиль" (далее - ООО "АрмТекстиль", ответчик) о взыскании 2 500 000 руб.00 коп. - суммы компенсации за незаконное использование обозначений сходных до степени смешения с товарным знаком истца и об обязании ответчика прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком N 414034 истца на обуви для отдыха и спорта и однородных товарах (л.д. 6-9 том 1).
В судебном заседании 31.08.2011 судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство истца (л.д. 90 том 1) в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса об уточнении исковых требований, об обязании ответчика прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками N 414 034 истца на одежде для отдыха и спорта и однородных товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (дело N А60-18816/2011).
Компания "Адидас АГ" обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском ООО "АрмТекстиль", ООО "АрТекс" о взыскании солидарно 2 500 000 руб.00 коп. - суммы компенсации за незаконное использование обозначений сходных до степени смешения с товарным знаком истца и об обязании ответчиков прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком N 414034 истца на обуви для отдыха и спорта и однородных товарах, об обязании соответчиков уничтожить "шорты для мальчика черного цвета арт. 8с609" за свой счет, заранее уведомив истца о дате уничтожения (л.д. 7-17 том 2) - дело N А60-31310/2011.
Судом удовлетворено ходатайство истца об объединении дел N А60-31310/2010 и N А60-18816/2011 в одно производство. Ходатайство истца удовлетворено, о чем вынесено отдельное определение от 21.09.2011, делу присвоен номер А60-18816/2010 (л.д. 136 том 1, л.д. 182-184 том 1).
Истцом заявлено об уточнении исковых требований (л.д. 3-4 том 3), с учетом объединения дел в одно производство, истец просит взыскать с ООО "АрмТекстиь" и ООО "АрТекс" по 2 500 000 руб. - компенсации за нарушение прав на товарный знак, а также просит обязать ответчиков прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками N 414034 истца на одежде для отдыха и спорта и однородных товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Также истец заявил отказ от требования уничтожить товар "шорты для мальчика черного цвета арт.8с609" за свой счет, заранее уведомив истца о дате и времени уничтожения.
Ходатайство об изменении исковых требований и частичный отказ от иска судом приняты в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 26 октября 2011 года (резолютивная часть от 21.10.2011, судья Е.А. Бикмухаметова) с ООО "АрмТекстиль" в пользу Компания "Адидас АГ" взыскано 2 500 000 руб. 00 коп. - компенсации за нарушение прав на товарный знак.
ООО "АрмТекстиль" обязано прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками N 414034 истца на одежде для отдыха и спорта и однородных товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
С ООО "АрмТекстиль" в пользу Компании "Адидас АГ" взыскано 41 500 руб. 00 коп. - в счет возмещения расходов по государственной пошлине по иску.
С ООО "АрТекс" в пользу Компании "Адидас АГ" взыскано 20 000 руб. 00 коп. - компенсации за нарушение прав на товарный знак.
ООО "АрТекс" обязано прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками N 414034 истца на одежде для отдыха и спорта и однородных товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Взыскать с ООО "АрТекс" Компании "Адидас АГ" 6 284 руб. 00 коп. - в счет возмещения расходов по государственной пошлине по иску.
В удовлетворении остальной части иска отказано.
Производство по делу в отношении требования об обязании соответчиков уничтожить товар "шорты для мальчика черного цвета арт.8С606" за свой счет, заранее уведомив истца о дате и времени уничтожения прекращено.
Компании "Адидас АГ" из федерального бюджета возвращена госпошлина в сумме 4 000 руб. (л.д.115-124 том 3).
Истец, не согласившись с принятым решением, подал апелляционную жалобу, в доводах которой указал на несогласие с размером компенсации, взысканной судом в пользу истца с ООО "АрТекс", поскольку судом не учтено, что ответчики осуществляют деятельность по одному адресу, реализовали идентичную продукцию, произведенную ООО "АрмТекстиль". Также заявитель указывает на то, что из договора купли-продажи N 12 от 10.05.2011, накладной N 002456 от 10.05.2011 следует, что ООО "АрТекс" приобрело у ООО "АрмТекстиль" все остатки товара. Судом не учтено, что у ответчиков одно лицо является директором - Л.Н. Дорофеева. Заявитель указывает на то, что у ответчиков имеется сходство в наименованиях, в связи с чем истец полагает, что соответчики являются взаимосвязанными юридическими лицами, а нарушение в виде производства реализации контрафактных товаров от 25.10.2010, 11.03.2011, 09.08.2011 - одно длящееся нарушение двумя взаимосвязанными юридическими лицами.
Кроме того, истец указывает на то, что судебная практика за незаконное использование товарных знаков, исключительных прав истца которые принадлежат истцу, предусматривает взыскание большей компенсации, чем взыскано судом по настоящему делу в пользу истца с ответчика ООО "АрТекс". Взыскивая компенсацию в размере 20 000 руб., суд не учел тяжесть нарушения, его общественную опасность, длительность правовой охраны товарного знака N 414 034, его узнаваемость и различительную способность.
В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил решение суда в части взыскания компенсации с ООО "АрТекс" изменить, принять по оспариваемой части иска новый судебный акт об удовлетворении иска.
В остальной части истец решение суда не обжалует.
Ответчики письменные отзывы на апелляционную жалобу не представили, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания явку представителей для участия в процессе не обеспечили.
С учетом положений ст. 266, ч. 5 ст. 268 АПК РФ и п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36, а также отсутствия соответствующих возражений лиц, участвующих в деле, судом апелляционной инстанции в соответствии со чт. 266, ч. 5 ст. 268 АПК РФ законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в обжалуемой ответчиком части.
Как следует из материалов дела, Компания "Адидас АГ" является правообладателем товарного знака с международными регистрационным номером 414034.
Первоначальная регистрация товарного знака 414034 произведена во Франции 13.03.1975, второго знака - 13.03.1995 в Германии.
Товарный знак является изобразительным и представляет собой три гаммы одинакового общего цвета, который контрастирует с цветом одежды, размещаясь на одинаковом расстоянии, параллельно, с разделением двумя интервалами; они проходят вдоль линии рукава, воротника, по краю рукава и вдоль линии ноги, по поясу по верхнему краю брюк вертикально и симметрично с одной и с другой стороны одежды. Указанный товарный знак зарегистрированы Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Регистрация знака произведена в отношении продукции и/или группированные по 25 класс Международной классификации товаров и услуг, в частности куртки для спорта и отдыха.
Действие распространяется в отношении всей группы товаров, относящейся к 25 МКТУ, в связи с чем, довод ответчика о том, что данный товарный знак распространяется только в отношении курток для спорта и отдыха, не состоятелен и не принимается судом во внимание.
Обращаясь в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением, истец указал на то, что в нарушение его исключительного права на указанный товарный знак, ответчики осуществляют производство, и реализацию, товаров, незаконно маркируемых обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истца, в обоснование своих доводов истцом представлены товарные накладные N N Т013112 от 25.10.2010, Т2169 от 11.03.2011, Та001316 от 09.08.2011, кассовые чеки от 25.10.2010,11.03.2011, 09.98.2011 и вещественные доказательствами в виде 2-х брюк и 3-х шорт для мальчика.
Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования по требованию о прекращении ответчиками использования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками N 414034 истца на одежде для отдыха и спорта и однородных товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации исходил из того, что факт совершения правонарушения, выразившемся в незаконном использовании сходных до степени смешения с товарным знаком истца обозначения при производстве, продаже, введении в хозяйственный оборот товаров (одежды для отдыха и спорта), относящимся в 25 МКТУ с данными обозначениями, установлен. Руководствуясь ст. ст. 1252, 1515 ГК РФ, суд обязал ответчиков запретить действия, связанные с нарушением исключительных прав истца.
Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 13 Информационного письма от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. В соответствии с п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, для признания обозначения сходным до степени смешения с другим обозначением первое должно ассоциироваться со вторым в целом. При сопоставлении обозначения и товарного знака основное правило заключается в том, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления от товарного знака и противопоставляемого обозначения. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
Суд первой инстанции, проанализировав совпадающие и отличающиеся признаки сравниваемых обозначений, пришел к обоснованному выводу о том, что совпадающие признаки являются существенными и в нечеткой картине памяти потребителя обретают основной вес, в связи с чем потребитель идентифицирует товары, в первую очередь, по привычным ему элементам товарных знаков, руководствуясь лишь общими впечатлениями о знаке, виденном ранее, при этом досконального и детального сравнения известного потребителю товарного знака и обозначения, имеющегося в каталоге, на упаковке, товаре потребитель не проводит.
Судом установлено, что сравниваемые обозначения и товарный знак содержат равное число полос (по три), которые и в том, и в другом случае идут на боковой поверхности вертикально от талии до нижней части как брюк, так и шорт, параллельно друг другу, ширина полос относительно образцах одежды ответчика и на изображениях товарного знака примерно одинаковая, полосы в обоих случаях симметричны и имеют цвет, контрастирующий с цветом самой одежды (на темной одежде светлые полосы). Перечисленные совпадающие признаки сходства знаков и обозначений являются существенными и в нечеткой картине памяти потребителя обретают основной вес. При этом судом указано на то, что между сравниваемыми товарными знаками и обозначениями имеется небольшое различие в виде различия техники выполнения центральных и боковых полос. Незначительное же отличие в виде выполнения двух полос отделочной строчкой нитками контрастного цвета, не может быть отнесено к числу существенных, поскольку в отличие от привычного потребителю элемента - трех полос выполненных в виде настроченных лампас из отдельного полотна - оно не проявляется сильно и не привлекает внимание, не изменяя общего впечатления от обозначений в целом. Суд, основываясь на осуществленном им сравнении обозначений, проставленных на одежде и товарных знаков истца, пришел к выводу о том, что они являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца в глазах отечественного потребителя ввиду наличия достаточного количества совпадающих признаков.
Судом первой инстанции установлено, что факт производства спорной одежды именно ответчиком - ООО "АрмТекстиль" подтверждается имеющимися на одежде этикетками, которые содержат наименование товара, артикул, модель размер, ГОСТ, состав, сорт, дату производства и производителя, а именно: ООО "АрмТекстиль" и его адреса, при этом, каких либо возражений со стороны данного ответчика по поводу производства спорной продукции и ее реализации не представило.
В данной части решение суда не оспаривается, в связи с чем в предмет рассмотрения апелляционного суда в рамках рассмотрения настоящей апелляционной жалобы не входит.
Суд первой инстанции, удовлетворяя в полном объеме требование истца о взыскании компенсации в пользу истца в размере 2 500 000 руб. в отношении ответчика ООО "АртТекстиль" и частично удовлетворяя требование о взыскании компенсации в отношении ответчика ООО "АрТекс" в размере 20 000 руб. исходил из того, что размер компенсации зависит от характера допущенного ответчиками нарушения, иных обстоятельств дела (возможных убытков правообладателя), а также определяется исходя из принципов разумности и справедливости. Судом установлено, что со стороны ООО "АрмТекстиль", имеет место длящееся нарушение в виде производства и реализации различного вида спорной продукции в течение продолжительного периода времени. Поскольку ООО "АрТекс" не является производителем спорного товара, товар - шорты д/мальчика получены им от иного поставщика, что подтверждается этикеткой, имеющейся на товаре, товар им реализован третьему лицу в незначительном количестве - одной единицы, при этом иных фактов реализации спорной продукции со стороны ответчика истцом не доказано.
Решение суда о взыскании компенсации в размере 2 500 000 руб. С ответчика ООО "АртТекстиль" в пользу истца, сторонами не оспаривается, в связи с чем в предмет рассмотрения в рамках настоящей апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции не входит.
Апелляционная жалоба подана истцом в связи с оспариванием размера взысканной компенсации в пользу истца с ответчика ООО "АрТекс".
Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, заслушав объяснения представителя истца, суд апелляционной инстанции оснований для отмены судебного акта в обжалованной части и удовлетворения апелляционной жалобы, не установил.
В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.
Частью 1 ст. 1477 названного Кодекса предусмотрено, что под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством на товарный знак (ст. 1481).
Согласно ч. 1 ст. 1484 того же Кодекса, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (ч. 3 данной статьи).
В соответствии с частями 2, 3 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.
Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (п. 1 ч. 4 указанной статьи).
Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что размер компенсации в размере 20 000 руб., взысканная с ответчика ООО "АрТекс" в пользу истца, не соответствует судебной практике, размер компенсации подлежит увеличению, и требование истца подлежит удовлетворению в заявленном им размере (2 500 000 руб.), отклоняются апелляционным судом.
Согласно правовой позиции совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 26.03.2009 N 5/29), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков (п. 43.2. Постановления).
В пункте 43.3 Постановления от 26.03.2009 N 5/29 также разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Как обоснованно установлено судом, материалами дела подтверждено, что ООО "АрмТекстиль" и ООО "АрТекс" совершили правонарушение, незаконно использовав сходные до степени смешения с товарным знаком истца обозначения при производстве, продаже, введении в хозяйственный оборот товаров (одежды для отдыха и спорта), относящимся в 25 МКТУ с данными обозначениями.
Исходя из этого, а также принципов разумности и справедливости, суд первой инстанции правомерно определил размер компенсации, подлежащий взысканию с ООО "АрТекс" в пользу истца 20 000 рублей. Поскольку в отношении ответчика ООО "АрмТекстиль", требование о взыскании компенсации удовлетворено в полном объеме, т.е. в размере 2 500 000 руб., поскольку со стороны данного лица имеет место длящееся нарушение в виде производства и реализации различного вида спорной продукции в течение продолжительного периода времени.
Суд первой инстанции, определяя размер подлежащей взысканию компенсации с ООО "АрТекс" и снизив размер компенсации до 20 000 руб., обоснованно принял во внимание характер нарушения, а также учел, что данный ответчик не является производителем спорного товара, контрафактный товар (шорты д/мальчика) получен им от иного поставщика в небольшом количестве (1 штука), реализован третьему лицу в незначительном количестве (1 штука), иных фактов реализации спорной продукции со стороны ответчика истцом не доказано (ст. 65 АПК РФ).
Вопреки доводам жалобы, суд первой инстанции, определяя размер компенсации, в размере 20 000 руб. учел тяжесть нарушения, его общественную опасность, длительность правовой охраны товарного знака N 414 034, его узнаваемость и различительную способность.
Доводы истца о том, что факт приобретения ООО "АрТекс" у ООО "АртТекстиль" "всех остатков товара" документально не подтвержден и истцом не доказан.
Материалами дела, в том числе, товарными накладными N N Т013112 от 25.10.2010, Т2169 от 11.03.2011, Та001316 от 09.08.2011, кассовыми чеками от 25.10.2010,11.03.2011, 09.98.2011 и вещественными доказательствами в виде 2-х брюк и 3-х шорт для мальчика, приобщенными к материалам дела в порядке ст. 76 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подтверждается, что ответчики реализует (ООО "АртТекстиль" также производит) на территории Российской Федерации одежду, маркируемую тремя полосами, вдоль линии ноги по поясу по верхнему краю брюк и шорт вертикально и симметрично с одной и другой стороны одежды, цвет которых контрастирует с цветом одежды (темный - светлый).
Факт производства спорной одежды ответчиком - ООО "АрмТекстиль" подтвержден также имеющимися на одежде этикетками, которые содержат наименование товара, артикул, модель размер, ГОСТ, состав, сорт, дату производства и производителя, а именно: ООО "АрмТекстиль" и его адреса.
Каких-либо возражений со стороны данного ответчика по поводу производства спорной продукции и ее реализации не представило.
Судом установлено, что факт поставки спорного товара в рамках договора купли-продажи N 12 от 10.05.2011 (с накладной N 002456 от 10.05.2011) не доказан, в связи с тем, что артикулы спорного товара данный договор и товарная накладная не содержат. Иные товары, поименованные в указанной товарной накладной и поставленные ООО "АртТекстиль" в адрес ООО "АрТекс", не входят в предмет рассмотрения настоящего дела, поскольку доказательств их контрафактности материалы дела не содержат. Таким образом, вопреки доводам апелляционной жалобы, оснований полагать, что "все остатки товара" были поставлены ООО "АртТекстиль" ООО "АрТекс" именно в рамках указанного выше договора и товарной накладной и данные действия (по поставке) подтверждают факт взаимосвязанных действий ответчиков по производству и реализации контрафактных товаров, не имеется. Иных доказательств того, что все остатки контрафактного товара поставлены в адрес ООО "АрТекс" именно ООО "АртТекстиль" в материалы дела в нарушении ст. 65 АПК РФ не представлено.
Доводы истца о том, что поскольку, по его мнению, у ответчиков, сходны фирменные наименования, у ответчиков одно лицо - Дорофеева Л.Н. является директором, то, данные ответчики являются взаимосвязанными юридическими лицами и нарушения в виде производства и реализации контрафактных товаров от 25.10.2010, 11.03.2011, 09.08.2011 - одно длящееся нарушение совершенное двумя взаимосвязанными юридическим лицами, подлежат отклонению, как основанные на предположениях и документально не подтвержденные, поскольку, вопреки доводам заявителя, факт продажи ООО "АртТекстиль" спорного товара ООО "АрТекс" по товарной накладной N 002456 не подтвержден, поскольку артикулы спорных изделий (8с 607, 8с 609) в товарной накладной не содержатся, по имеющимся в товарной накладной данным (а именно: название товара, его стоимость, количество, размер) идентифицировать товар, переданный в рамках товарной накладной по отношению к спорному товару, не представляется возможным. Таким образом, в рамках настоящего дела доказан факт продажи товара третьему лицу ответчиком ООО "АрТекс" по товарной накладной N Та001316 от 09.08.2011, при этом факт получения именно этого товара в рамках товарной накладной N 002456 не доказан. Сходство в названии юридических лиц, а также то обстоятельство, что исполнительным органом ответчиков являлось одно лицо, основанием для вывода о том, что было совершено длящееся нарушение двумя взаимосвязанными юридическим лицами, не имеется (ст. 65 АПК РФ).
Таким образом, выводы суда первой инстанции об определении размера компенсации обоснованны, соответствуют действующему законодательству, оснований для увеличения размера компенсации, вопреки доводам апелляционной жалобы, у апелляционного суда не имеется.
Иных доводов, влекущих отмену судебного акта, в апелляционной жалобе не приведено.
При таких обстоятельствах, основания для отмены (изменения) решения Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2011 в обжалованной части на основании ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации у апелляционного суда отсутствуют.
Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.
Учитывая результаты рассмотрения апелляционной жалобы, расходы по уплате государственной пошлины за ее подачу относятся на заявителя жалобы в силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 октября 2011 года по делу N А60-18816/2011 в обжалованной части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.
Председательствующий |
В.Ю.Назарова |
Судьи |
Н.Г.Масальская |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
"Доводы истца о том, что поскольку, по его мнению, у ответчиков, сходны фирменные наименования, у ответчиков одно лицо - Дорофеева Л.Н. является директором, то, данные ответчики являются взаимосвязанными юридическими лицами и нарушения в виде производства и реализации контрафактных товаров от 25.10.2010, 11.03.2011, 09.08.2011 - одно длящееся нарушение совершенное двумя взаимосвязанными юридическим лицами, подлежат отклонению, как основанные на предположениях и документально не подтвержденные, поскольку, вопреки доводам заявителя, факт продажи ООО "АртТекстиль" спорного товара ООО "АрТекс" по товарной накладной N 002456 не подтвержден, поскольку артикулы спорных изделий (8с 607, 8с 609) в товарной накладной не содержатся, по имеющимся в товарной накладной данным (а именно: название товара, его стоимость, количество, размер) идентифицировать товар, переданный в рамках товарной накладной по отношению к спорному товару, не представляется возможным. Таким образом, в рамках настоящего дела доказан факт продажи товара третьему лицу ответчиком ООО "АрТекс" по товарной накладной N Та001316 от 09.08.2011, при этом факт получения именно этого товара в рамках товарной накладной N 002456 не доказан. Сходство в названии юридических лиц, а также то обстоятельство, что исполнительным органом ответчиков являлось одно лицо, основанием для вывода о том, что было совершено длящееся нарушение двумя взаимосвязанными юридическим лицами, не имеется (ст. 65 АПК РФ).
Таким образом, выводы суда первой инстанции об определении размера компенсации обоснованны, соответствуют действующему законодательству, оснований для увеличения размера компенсации, вопреки доводам апелляционной жалобы, у апелляционного суда не имеется.
Иных доводов, влекущих отмену судебного акта, в апелляционной жалобе не приведено.
При таких обстоятельствах, основания для отмены (изменения) решения Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2011 в обжалованной части на основании ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации у апелляционного суда отсутствуют."
Номер дела в первой инстанции: А60-18816/2011
Истец: Компания "Адидас АГ"
Ответчик: ООО "Ар Текс", ООО "АрмТекстиль"
Хронология рассмотрения дела:
23.01.2012 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда N 17АП-13166/11