г. Киров |
|
14 июля 2015 г. |
Дело N А31-1110/2015 |
Резолютивная часть постановления объявлена 13 июля 2015 года.
Полный текст постановления изготовлен 14 июля 2015 года.
Второй арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Кобелевой О.П.,
судей Гуреевой О.А., Пуртовой Т.Е.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Шибановой М.А.,
при участии в судебном заседании:
представителя истца Дьяконова И.Б., действующего на основании доверенности от 25.12.2014,
рассмотрев в судебном заседании делоN А31-1110/2015
по иску закрытого акционерного общества "КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ"
к открытому акционерному обществу "ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ"
о взыскании задолженности,
установил:
закрытое акционерное общество "Костромской завод автокомпонентов" (далее - истец, ЗАО "Костромской завод автокомпонентов") обратилось в Арбитражный суд Костромской области с иском к открытому акционерному обществу "Горнопромышленная финансовая компания" (далее - ответчик, ОАО "Горнопромышленная финансовая компания") о взыскании 5 027 254 руб. 36 коп. задолженности.
Решением Арбитражного суда Костромской области от 23.03.2015 по делу N А31-1110/2015 исковые требования удовлетворены.
Ответчик, не согласившись с принятым решением, обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить, вынести определение о передаче дела на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
Как указал заявитель в жалобе, Арбитражный суд Костромской области в нарушение процессуальных норм статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации осуществил переход из предварительного судебного заседания к судебному разбирательству по существу при отсутствии ответчика в предварительном судебном заседании и при наличии возражений ответчика относительно судебного разбирательства в его отсутствие. Данное нарушение судом норм процессуального права привело или могло привести к принятию неправильного решения, что является основанием для его отмены. Ответчик полагал, что поскольку требование истца было заявлено о взыскании задолженности за поставленную продукцию (причем с указанием при этом в качестве правовых оснований норм материального права, регулирующих договоры купли-продажи и поставки), то суд первой инстанции должен был оценить обстоятельства, свидетельствующие о заключенности договора поставки. Между тем договор поставки сторонами заключен не был. Имеющийся в материалах дела дилерский договор N 237/ОПБ от 03.10.2013 не свидетельствует о заключенности договора поставки. Признаки договора поставки, предусмотренные в статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, в дилерском договоре, исходя из описания его предмета, отсутствуют. Этот дилерский договор содержит элементы посреднического договора. Кроме того, заявитель отметил, что истец не поставлял ответчику ни продукцию для автотракторной техники ТМ "Мотордеталь - Кострома", ни сопутствующую продукцию для автотракторной техники ТМ "Мотордеталь - Кострома", ни продукцию для автотракторной техники ТМ "МД-Конотоп". По мнению ответчика, накладные, указанные истцом в иске и судом в обжалуемом решении, в любом случае не подтверждают факт согласования существенных условий поставки в рамках дилерского договора, поскольку такого рода документы составляются при исполнении, а не при заключении договора и, как следствие, они не могут служить доказательством заключения договора, в котором не определены существенные условия. Ответчик в любом случае не наделял полномочиями лиц, подписавших указанные в решении суда накладные, на согласование условий договора поставки - наименование, количество и сроки поставки (доказательства обратного отсутствуют). У этих лиц могли быть только полномочия на получение товара, а не на согласование условий договора. Причем ответчик не одобрял действий каких-либо лиц по согласованию таких условий (в т.ч. не производил оплату товаров со ссылками на накладную или счет, выставленный бы в соответствии с этой накладной). Более того, дилерским договором не было предусмотрено, что какие-либо его условия согласуются в накладных. Заявитель считал, что каждая передача товаров по каждой из указанных накладных (если допустить, что таковая действительно была) при данных обстоятельствах может быть расценена как разовая сделка купли-продажи. Однако размер каждого требования (по каждой сделке) истец в нарушение процессуальных норм не указал (указал только общую сумму основного долга по всем сделкам вместе - 5 027 254 руб. 36 коп).Указывает, что взыскание задолженности, образовавшейся в результате расчета многочисленных бухгалтерских операций, в виде "сальдо" по акту сверки, гражданским и процессуальным законодательством не допускается. Заявитель также считал, что цена товара в любом случае не может быть определена исходя из условий договора, так как отсутствует приложение N 1. В материалах дела отсутствуют допустимые доказательства поставки продукции через экспедитора - ООО "СВК-Транс". Ответчик полагал, что товарные накладные и товарно-транспортные накладные, на которых истец основывает свои требования, не могут рассматриваться как допустимые доказательства осуществления истцом поставки через экспедитора, так как транспортной накладной подтверждается заключение договора перевозки груза и оформляется она грузоотправителем и перевозчиком, а не экспедитором (пункт 20 статьи 2 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", абзац 2 пункта 6 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272, постановление Госкомстата РФ от 28.11.1997 N 78 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин н механизмов, работ в автомобильном транспорте"), а товарная накладная, в свою очередь, применяется для оформления продажи (отпуска) товарно - материальных ценностей сторонней организации, (согласно "Альбому унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций", которые утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132). Кроме того, заявитель считает, что продукция, якобы поставленная в рамках дилерского договора по товарно-транспортной накладной N 712-969 от 28.03.2014 на сумму 813 795,26 руб. с НДС 18%, подлежала оплате в течение 365 дней от указанной даты, то есть в срок до 29.03.2015 включительно. При этом исковое заявление ЗАО "Костромской завод автокомпонентов" было принято к производству судом 13.02.2015, а обжалуемое решение Арбитражный суд Костромской области вынес 23.03.2015. Также ответчик полагал, что дело подлежит направлению в Арбитражный суд города Москвы по месту нахождения ответчика.
В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.
В абзаце 3 пункта 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 N 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству" отмечено, что при наличии возражений лиц, участвующих в деле, относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции суд назначает иную дату рассмотрения дела по существу, о чем указывает в определении о назначении дела к судебному разбирательству.
Из материалов дела следует, что 13.02.2015 Арбитражный суд Костромской области вынес определение о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания по делу N А31-1110/2015. В определении указано, что при отсутствии возражений сторон в предварительном судебном заседании, назначенном на 16.03.2013, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.
От ответчика поступило ходатайство о проведении предварительного судебного заседания в отсутствие ответчика. При этом указано, что ответчик против судебного разбирательства в первой инстанции в его отсутствие. Данное ходатайство зарегистрировано судом 13.03.2015.
Между тем 16.03.2015 суд первой инстанции, признав дело подготовленным к судебному разбирательству, перешел из предварительного судебного заседания к рассмотрению спора по существу, не рассмотрев ходатайство ответчика.
Таким образом, суд первой инстанции при наличии заявленного ответчиком возражения относительно перехода в судебное заседание, перешел непосредственно из предварительного судебного заседания в основное и разрешил спор, чем нарушил права ответчика и не обеспечил соблюдение принципа состязательности, что привело или могло привести к принятию неправильного решения.
Установив нарушения норм процессуального права, допущенные судом первой инстанции при вынесении обжалуемого судебного акта, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о необходимости его отмены.
В соответствии с частью 6.1 статьи 268 Арбитражного кодекса Российской Федерации при наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции. О переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции выносится определение с указанием действий лиц, участвующих в деле, и сроков осуществления этих действий.
При установлении указанных обстоятельств, суд апелляционной инстанции определением от 22.06.2015 перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.
В составе суда в соответствии со статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Дьяконовой Т.М. на судью Гурееву О.А.
В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителей ответчика.
До начала судебного заседания в адрес суда от истца и ответчика поступили заявления об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу, ответчик просит рассмотреть дело в отсутствие своего представители. К заявлениям приложено мировое соглашение от 01.07.2015.
Представитель истца в заседании поддерживает ходатайство об утверждении мирового соглашения.
Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению, производство по делу - прекращению в силу следующего.
В соответствии с частью 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением.
Порядок заключения мирового соглашения установлен в главе 15 (статьи 138 - 142) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение, если это не противоречит федеральному закону. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом.
Согласно статье 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности.
Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, размере и сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.
В мировом соглашении могут содержаться условия о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.
По статье 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело. Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Исходя из смысла и содержания норм, регулирующих примирительные процедуры, а также задач арбитражного судопроизводства (пункт 6 статьи 2 Кодекса) утвержденное судом мировое соглашение является таким процессуальным способом урегулирования спора, который основывается на примирении сторон на взаимоприемлемых условиях и влечет за собой ликвидацию спора в полном объеме.
Кроме того, мировое соглашение, выступая в качестве процессуального средства защиты субъективных прав на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок, по своему существу является соглашением сторон, то есть сделкой, вследствие чего к нему помимо норм процессуального права подлежат применению нормы гражданского права о договорах, в том числе правила о свободе договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации). В силу принципа свободы договора мировое соглашение может содержать любые не противоречащие закону или иным правовым актам условия.
Рассмотрев условия мирового соглашения и обстоятельства дела, суд апелляционной инстанции не усматривает в мировом соглашении противоречий закону или нарушений прав и законных интересов других лиц.
Условия мирового соглашения направлены на урегулирование правоотношений по обоюдному согласию.
Частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.
Согласно части 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Как следует из мирового соглашения, подписанного сторонами, порядок и последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные статьей 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны и понятны.
Апелляционный суд приходит к выводу, что мировое соглашение подлежит утверждению в порядке статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу подлежит прекращению.
В соответствии со статьями 102, 110, частью 3 статьи 140, пунктом 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционный суд разрешает вопрос о распределении судебных расходов.
В силу части 3 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении судебных расходов, арбитражный суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового соглашения в общем порядке, установленном настоящим Кодексом.
В пункте 5 мирового соглашения стороны указали, что 50% государственной пошлины по иску (24 068 руб.) ответчик обязуется возместить истцу в срок до 25 июля 2015 года.
При утверждении мирового соглашения расходы по уплате госпошлины за рассмотрение дела сокращаются вдвое и распределяются между сторонами либо по общим правилам, либо в соответствии с условиями мирового соглашения.
В связи с прекращением производства по делу по указанному выше основанию половина уплаченной сторонами государственной пошлины подлежит возврату (подпункт 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации).
Условиями мирового соглашения не предусмотрено распределение между сторонами судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы. Следовательно, государственная пошлина за подачу апелляционной жалобы в сумме 1 500 руб. (50%) подлежит возврату ответчику из федерального бюджета (пункт 3 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в остальной сумме - 1 500 руб. расходы относятся на ответчика (статья 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Руководствуясь статьями 49, 104, пунктом 4 части 1 и частью 2 статьи 150, статьями 258, 266, частью 6.1 статьи 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 2 части 4 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Костромской области от 23.03.2015 по делу N А31-1110/2015 отменить. Представленное сторонами мировое соглашение от 01.07.2015 утвердить в следующей редакции:
"1. На момент заключения настоящего мирового соглашения в производстве Второго арбитражного апелляционного суда находится дело N А 31-1110/2015 по апелляционной жалобе открытого акционерного общества "Горнопромышленная финансовая компания" на решение Арбитражного суда Костромской области от 23.03.2015 по делу N АЗ1-1110/2015, принятое судом по иску закрытого акционерного общества "Костромской завод автокомпонентов" к открытому акционерному обществу "Горнопромышленная финансовая компания" о взыскании с ответчика денежных средств по дилерскому договору N 237/ОПБ от 03.10.2013 в сумме 5 027 254 руб. 36 коп., а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 48 136 руб.
2. В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны договорились урегулировать спор и закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
3. Обе стороны признают наличие следующих фактических обстоятельств:
3.1.Ответчиком были уплачены истцу в счет оплаты товаров по товарной накладной от 20.12.2013 N 712-4226 денежные средства по платежным поручениям N 664 от 06.02.2014, N 1722 от 31.03.2014, N 1935 от 08.04.2014. N 2664 от 23.05.2014 на общую сумму 611 743 (шестьсот одиннадцать тысяч семьсот сорок три тысячи) руб. 80 коп.
3.2. Задолженность ответчика по оплате истцу товаров по следующим накладным: по товарно-транспортной накладной N 712-4226 от 20.12.2013; по товарно-транспортной накладной N 1708-777 от 25.12.2013; по товарно-транспортной накладной N 1708-13 от 24.01.2014; по товарно-транспортной накладной N 712-174 от 24.01.2014; по товарно-транспортной накладной N 712-969 от 28.03.2014; по товарной накладной N 712-979 от 31.03.2014; по товарной накладной N 712-162 от 31.03.2014; по товарно-транспортной накладной N 712-1454 от 07.05.2014; по товарно-транспортной накладной N 712-2476 от 18.07.2014 (далее - накладные), по состоянию на 01 июня 2015 года составляет 5 027 254 руб. 36 коп.
4. Ответчик обязуется уплатить истцу денежные средства на общую сумму 5 027 254 руб. 36 коп. в качестве оплаты товаров по накладным в следующем порядке:
до 25 июля 2015 года ответчик обязуется уплатить 1 675 751 (один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят один) руб. 45 коп.;
до 25 августа 2015 года ответчик обязуется уплатить 1 675 751 (один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят один) руб. 45 коп.;
до 25 сентября 2015 года ответчик обязуется уплатить 1 675 751 (один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят один) руб. 46 коп.
5. Стороны договорились, что у ответчика отсутствует обязанность по уплате каких-либо процентов на сумму долга за товары по накладным за период пользования денежными средствами. Ответчик не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. Размер какой-либо ответственности (в частности процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации) вследствие просрочки оплаты товаров по накладным равен 0 (нулю).
Стороны договорились также, что ни одна из сторон не возмещает другой стороне и ни одна из сторон не требует возмещения каких-либо убытков (в том числе неполученных доходов), причиненных в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств по накладным. Настоящим соглашением предусмотрено возмещение таких убытков в размере, равном 0 (нулю).
Условия настоящего пункта применяются к отношениям сторон, возникшим 20.12.2013 и в последующем по накладным.
6. С учетом того, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации 50% государственной пошлины при заключении мирового соглашения подлежат возврату истцу из бюджета, оставшиеся 50% государственной пошлины: 24 068 (двадцать четыре тысячи шестьдесят восемь) руб. ответчик обязуется возместить истцу в срок до 25 июля 2015 года.
Иные судебные расходы сторонами друг другу не возмещаются.
7. Ответчик обязуется уплатить денежные средства в соответствии с пунктами 4, 6 настоящего мирового соглашения путем их перечисления по платежным поручениям на расчетный счет истца, указанный в пункте 13 настоящего мирового соглашения.
Датой исполнения ответчиком принятых на себя обязательств по оплате считается день списания денежных средств с расчетного счета ответчика.
В случае изменения банковских реквизитов истца, он обязуется незамедлительно уведомить об этом ответчика в письменной форме.
8. Стороны подтверждают, что заключение настоящего мирового соглашения не нарушает их права и законные интересы, а также права и охраняемые законом интересы других лиц.
9. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Вторым арбитражным апелляционным судом.
10. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ответчиком принятых на себя обязательств по настоящему мировому соглашению истец вправе на основании пункта 2 статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратиться в Арбитражный суд Костромской области с ходатайством о выдаче ему исполнительною листа.
11. На основании статей 139 - 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны просят суд утвердить настоящее мировое соглашение и прекратить производство по делу.
Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны.
12. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Второго арбитражного апелляционного суда, для истца и ответчика.
13. Места нахождения, реквизиты и подписи сторон: ОАО "ГПФК" 107078 г. Москва, Докучаев пер., д.3 стр.1, ОГРН 1027739131562 ИНН 7727033837, КПП 770801001 р/с : 40702810800000006236 в КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) г. Москва к/с: 30101810600000000685 БИК: 044583685. ЗАО "Костромской завод автокомпонентов" 156001 Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д. 105 ОГРН 1104401006808 ИНН 4401111481, КПП 440101001 р/с: 40702810901005005710 в ПАО "Совкомбанк" г. Кострома, к/с 30101810300000000743 БИК 043469743".
Производство по делу прекратить.
Возвратить закрытому акционерному обществу "Костромской завод автокомпонентов" из федерального бюджета 24 068 руб. (50%) госпошлины по иску, уплаченной по платежному поручению N 29 от 09.02.2015.
Возвратить открытому акционерному обществу "Горнопромышленная финансовая компания" из федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 1500 руб. (50%), уплаченную по платежному поручению от 14.04.2015 N 1681.
Выдать справки на возврат госпошлины.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Председательствующий |
О.П. Кобелева |
Судьи |
О.А. Гуреева |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А31-1110/2015
Истец: ЗАО "КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ"
Ответчик: ОАО "ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ"