Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 октября 2015 г. N 12АП-8122/15
г. Саратов |
|
02 октября 2015 г. |
Дело N А57-26686/2014 |
Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2015 года.
Полный текст постановления изготовлен 02 октября 2015 года.
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Лыткиной О.В.,
судей Камериловой В.А., Телегиной Т.Н.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Акчуриной Р.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ГидроСпецПром" на решение Арбитражного суда Саратовской области от 03 июля 2015 года по делу N А57-26686/2014, (судья И.В. Мещеряков)
по иску закрытого акционерного общества "Электроисточник", г. Саратов (ОГРН 1116455001629, ИНН 6455053279)
к обществу с ограниченной ответственностью "ГидроСпецПром", г. Саратов (ОГРН 1106450009335, ИНН 64529550739)
о взыскании 216521 руб. 72 коп,
при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью "ГидроСпецПром" - Евстигнеевой О.В. по доверенности от 10.03.2015 и в отсутствие представителей закрытого акционерного общества "Электроисточник", извещённых надлежащим образом,
УСТАНОВИЛ:
в Арбитражный суд Саратовской области обратилось закрытое акционерное общество "Электроисточник" (далее - ЗАО "Электроисточник", истец) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ГидроСпецПром" (далее - ООО "ГидроСпецПром", ответчик) с иском о взыскании аванса по договору N 41 от 09.07.2013 в размере 70000 руб. и пеней за нарушение условий договора N 41 от 09.07.2013 в размере 146521 руб. 72 коп.
В порядке статьи 49 АПК РФ истец заявил об отказе от исковых требований в части взыскания аванса по договору N 41 от 09.07.2013 в размере 70000 руб. Судом ходатайство принято к рассмотрению.
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 03 июля 2015 года по делу N А57-26686/2014 производство по делу N А57-26686/2014 в части исковых требований о взыскании с ООО "ГидроСпецПром" в пользу ЗАО "Электроисточник" уплаченного по договору N 41 от 09.07.2013 аванса в размере 70000 руб. прекращено. С ООО "ГидроСпецПром" в пользу ЗАО "Электроисточник" взысканы пени по договору N 41 от 09.07.2013 за период с 10.08.2013 по 01.12.2014 в размере 146521 руб. 72 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 5396 руб. ЗАО "Электроисточник" из федерального бюджета возвращена государственная пошлина в размере 1934 руб.
Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "ГидроСпецПром" обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда от 03 июля 2015 года отменить в части взыскания неустойки и принять по делу новый судебный акт, которым во взыскании неустойки отказать.
Заявитель апелляционной жалобы считает, что судом не выяснены все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судом при вынесении решении нарушены нормы материального и процессуального права: суд не дал правовую оценку условиям заключенного между сторонами договора на предмет его действительности, судом также не дана оценка всем доводам ответчика, изложенным в дополнениях к отзыву на иск и объяснениях.
В дополнении к апелляционной жалобе также указал, что суд не дал оценку доводу ответчика об его одностороннем отказе от исполнения договора подряда с 20.08.2013, в связи с чем неустойка после указанной даты начислена истцом необоснованно. Ответчик, руководствуясь пунктом 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации, письмом от 19.08.2013 исх. N 164/1 предупредил истца и приостановил выполнения работ до получения от него указаний.
В порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от истца отзыв на апелляционную жалобу не поступил в суд.
Представители истца в судебное заседание не явились. О месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, согласно требованиям статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц.
Через канцелярию Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от ООО "ГидроСпецПром" поступило ходатайство о назначении строительно-технической экспертизы.
В судебном заседании представитель ООО "ГидроСпецПром" поддержал заявленное ходатайство.
В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.
Рассмотрев заявленное ответчиком ходатайство в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции считает необходимым отказать в назначении по делу экспертизы в связи с отсутствием оснований для производства судебной экспертизы и рассмотреть дело о взыскании неустойки по имеющимся в материалах дела документам.
Дело рассмотрено судебной коллегией в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав пояснения представителя ответчика, апелляционный суд не находит оснований для её удовлетворения и отмены судебного акта в силу следующего.
Как следует из материалов дела, 09.07.2013 между ЗАО "Электроисточник" (заказчик) и ООО "ГидроСпецПром" (подрядчик) заключен договор N 41, согласно пункту 1.1 которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту каналов на участке намазки согласно сметы в соответствии со СНиП с гарантией 2 года на выполненные работы с момента подписания акта приемки.
Перечень, объём и стоимость работ согласована сторонами в локальном сметном расчете.
Пунктом 1.2 договора стороны согласовали срок выполнения работ - 30 дней с момента получения подрядчиком аванса.
Платёжным поручением N 3892 от 09.07.2013 истец перечислил ответчику аванс в размере 70000 руб. согласно пункту 2.2 договора.
Таким образом, работы должны быть выполнены и сданы ответчиком в срок до 09.08.2013.
Стоимость работ по договору составляет 146521 руб. 72 коп. (пункт 2.1 договора).
08.08.2014 истец направил в адрес ответчика претензию исх. N 26-10/286, которая была получена последним 20.08.2014, с требованием выполнить предусмотренные договором N 41 от 09.07.2013 работы и сдать результат заказчику или вернуть уплаченный аванс в размере 70000 руб. вместе с неустойкой, предусмотренной договором.
Просрочка ответчиком сроков выполнения работ послужила основанием для обращения истца в суд первой инстанции с настоящими исковыми требованиями.
Как следует из статьи 307 Гражданского кодекса РФ, в силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В соответствии с положениями статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
На основании пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что суд не дал правовую оценку условиям заключенного между сторонами договора на предмет его действительности, суд апелляционной инстанции отклоняет по следующим основаниям.
Эффективная судебная защита нарушенных прав может быть обеспечена своевременным заявлением возражений или встречного иска. Арбитражный суд, рассматривающий дело о взыскании по договору, оценивает обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора независимо от того, заявлены ли возражения или встречный иск. При подготовке к судебному разбирательству дела о взыскании по договору арбитражный суд определяет круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, к которым относятся обстоятельства о соблюдении правил его заключения, наличии полномочий на заключение договора у лиц, его подписавших (пункты 1, 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 года N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств").
Пункт 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Согласно статье 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Если правила, содержащиеся в первой части настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимоотношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.
В соответствии с пунктом 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
Заключенный сторонами договор от 09.07.2013 N 41 является договором подряда и регулируется положениями параграфа 1 главы 37 "Подряд" Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор не признан недействительным или незаключенным в установленном законом порядке.
Принцип свободы договора предполагает добросовестность действий его сторон, разумность и справедливость его условий, в частности, их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения.
Свобода договора предполагает, что стороны действуют по отношению друг к другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия договора самостоятельно в своих интересах, при этом не означает, что стороны при заключении договора могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав других лиц (своих контрагентов), а также ограничений, установленных Кодексом и другими законами.
Норма, определяющая права и обязанности сторон договора, толкуется судом исходя из ее существа и целей законодательного регулирования, то есть суд принимает во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но и те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая данное правило (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 года N 16 "О свободе договора и ее пределах").
В силу пунктов 1, 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
Одно из основных начал гражданского законодательства - свобода договора (пункт 1 статьи 1, статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации), а одним из частных его проявлений, в свою очередь, является закрепленная параграфом 2 Гражданского кодекса Российской Федерации возможность сторон договора предусмотреть на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства неустойку, которой данный Кодекс называет определенную законом или договором денежную сумму, подлежащую уплате должником кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 2015 года N 6-О).
Пункт 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
В случае наличия спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства и доказательства в их совокупности и взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательства (постановление от 8 февраля 2011 года Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 13970/10).
Из представленных в материалы документов усматривается, что при подписании спорного договора неопределенности относительно его предмета, разногласий и сомнений по другим условиям договора у сторон не возникало.
Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.
Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств (пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
При проверке требований о взыскании неустойки, суд обязан проверить и установить факт наличия просрочки исполнения обязательств и размер просроченной к уплате задолженности.
В соответствии с пунктом 6.2 договора N 41 от 09.07.2013 установлено, что в случае задержки выполнения работ свыше обусловленного срока заказчик взимает с подрядчика пени в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
При принятии решения судом установлено, что работы, предусмотренные договором N 41 от 09.07.2013, не были выполнены и сданы заказчику по акту приема-передачи в установленный договором срок.
Истец на основании пункта 6.2 договора начислил ответчику пени за период с 09.08.2013 по 01.12.2014 (дату подачи иска в суд) за 478 дней в размере 350182 руб.
Однако, по мнению истца, данная сумма неустойки явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства ответчиком, истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере, не превышающем стоимость работ - 146521 руб. 72 коп.
Судами обеих инстанции расчёт пени, произведённый истцом, проверен и признан правильным.
Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что ответчик, руководствуясь пунктом 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации, письмом от 19.08.2013 исх. N 164/1 предупредил истца и приостановил выполнения работ до получения от него указаний, суд не принимает во внимание по следующим обстоятельствам.
По правилам пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность ее завершения в срок.
В силу пунктов 1, 2 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Согласно пунктам 5.1, 5.2, 5.3 договора подрядчик обязан известить заказчика о выполнении работ; заказчик обязан в течение трех дней с момента получения уведомления и представления акта выполненных работ подрядчиком, подписать указанный акт, либо представить подрядчику мотивированный отказ от подписания; приемка выполненных работ осуществляется представителями сторон путем оформления акта приемки-передачи.
Как верно установлено судом первой инстанции, письмо о невозможности продолжения работ было направлено в адрес истца 19.08.2013, тогда как работы согласно условиям договора должны были быть выполнены и сданы истцу до 09.08.2013, т.е. за пределами срока выполнения работ.
Кроме того, указанное письмо не содержит информации о том, какие действия должен совершить заказчик для того, что подрядчик продолжил выполнение работ. При этом указанное письмо нельзя расценить как отказ подрядчика от договора. Акты приемки фактически выполненных работ в адрес истца также не направлялись.
Фактически от договора подрядчик отказался только 25.06.2015, когда настоящий спор находился на рассмотрении в суде первой инстанции.
В соответствии со статьёй 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.
Указанные в пункте 2 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
Как указано выше, срок выполнения работ составляет 30 дней с момента получения подрядчиком аванса, то есть до 09.08.2013. Дополнительных соглашений к договору о продлении срока выполнения работ сторонами не заключалось. При определении сторонами в договоре конкретного срока выполнения работ срок действия договора не имеет правового значения в данном случае.
Кроме того, проанализировав содержание указанного письма, суд пришёл к выводу о том, что ответчик не требовал от истца каких-либо указаний по дальнейшему производству работ, не приостанавливал выполнение работ до получения от истца указаний в установленный договором срок.
В материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие предупреждение подрядчиком заказчика о наличии обстоятельств, препятствующих выполнению работ в установленные спорным договором сроки.
При этом факт уведомления подрядчика о приостановлении работ заказчик отрицает.
Довод заявителя о расторжении договора с 20.08.2013 в связи с односторонним отказом от исполнения договора подряда и необоснованном начислении неустойки с этой даты суд отклоняет ввиду следующего.
Из пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Таким образом, апелляционный суд считает, что спорный договор не является расторгнутым между сторонами, поскольку существенных нарушений договора другой стороной истцом не допущено, требования пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации ответчиком не соблюдены, ответчик не воспользовался своим правом, предоставленным ему статьей 719 Гражданского кодекса Российской Федерации, и от исполнения договора до истечения срока выполнения работ, предусмотренного договором, не отказался.
Обоснованно удовлетворяя иск, судом учтено, что истец самостоятельно уменьшил сумму подлежащей взысканию неустойки почти в 2,5 раза, а также то, что данная неустойка является договорной и, заключая договор на таких условиях, ответчик знал о возможных последствиях нарушения обязательства в виде начисления пеней в предусмотренном договором размере.
В силу пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.
С учетом характера гражданско-правовой ответственности соразмерность суммы неустойки последствиям нарушения обязательства предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с его нарушенным правом.
В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.
При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства.
Конституционный Суд Российской Федерации в своих судебных актах (Определения от 21 декабря 2000 года N 263-0, от 22 января 2004 года N 13-0, от 22 апреля 2004 года N 154-О) обратил внимание на то, что гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.
Возложение законодателем на суды решения вопроса об уменьшении размера неустойки при ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательств вытекает из конституционных прерогатив правосудия, по существу, предписывает суду устанавливать баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.
Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что не может рассматриваться как нарушение статьи 35 Конституции Российской Федерации.
В Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 года N 17 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств.
Кроме того, в соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 13.01.2011 N 11680/10, учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.
Снижение неустойки судом возможно только в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права.
Иные фактические обстоятельства (финансовые трудности должника, его тяжелое экономическое положение) не могут быть рассмотрены судом в качестве таких оснований.
Довод заявителя апелляционной жалобы о неправомерности взысканных судом пени является несостоятельным и подлежит отклонению, поскольку, исходя из принципов соразмерности, разумности и справедливости, с учётом компенсационной природы неустойки и ввиду отсутствия каких-либо доказательств наличия у истца негативных последствий, наступивших от ненадлежащего исполнения ответчиком обязательства в рамках действующего между сторонами договора, судебная коллегия считает правильным вывод суда о взыскании судом пени в размере 146521 руб. 72 коп., что является соразмерным последствиям нарушения основного обязательства по оплате основного долга.
На основании изложенных норм права и представленных в материалах дела доказательствах судебная коллегия считает вывод суда первой инстанции об удовлетворении искового требования о взыскании с ответчика пени в размере 146521 руб. 72 коп. правомерным.
Таким образом, все имеющие значение для правильного и объективного рассмотрения спора обстоятельства выяснены судом первой инстанции, всем представленным доказательствам судом дана надлежащая правовая оценка. Судом первой инстанции применены нормы материального права, подлежащие применению. Процессуальных оснований для отмены судебного акта не имеется. Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не могут служить основаниями к отмене принятого решения.
Судебная коллегия считает решение, принятое судом первой инстанции, в обжалуемой части законным и обоснованным, оснований для его отмены или изменения не имеется. Апелляционную жалобу ООО "ГидроСпецПром" следует оставить без удовлетворения.
Согласно платёжному поручению N 183 от 23.09.2015 за проведение экспертизы на депозит суда ООО "ГидроСпецПром" перечислило 12000 рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом.
Поскольку судом в удовлетворении ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы ответчику было отказано, внесённые ООО "ГидроСпецПром" за проведение экспертизы на депозит суда денежные средства в сумме 12000 рублей подлежат возвращению.
Руководствуясь статьями 109, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Саратовской области от 3 июля 2015 года по делу N А57-26686/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Финансово-экономическому отделу Двенадцатого арбитражного апелляционного суда возвратить с депозитного счёта суда на счёт общества с ограниченной ответственностью "ГидроСпецПром" 12000 рублей по делу N А57-26686/2014.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий |
О.В. Лыткина |
Судьи |
В.А. Камерилова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А57-26686/2014
Истец: ЗАО "Электроисточник"
Ответчик: ООО "ГидроСпецПром"