г. Тула |
|
26 октября 2015 г. |
Дело N А23-2023/2015 |
Резолютивная часть постановления объявлена 26.10.2015.
Постановление изготовлено в полном объеме 26.10.2015.
Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Тимашковой Е.Н., судей Волковой Ю.А. и Рыжовой Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Филимоновой Е.Е., в отсутствие представителей истца - муниципального предприятия "Благоустройство" городского поселения "Город Киров" Калужской области" (г. Киров Калужской области, ОГРН 1054001507383, ИНН 4023007627) и ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Реммонтаж" (г. Киров Калужской области, ОГРН 1064023008356, ИНН 4023008243), уведомленных надлежащим образом, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Реммонтаж" на решение Арбитражного суда Калужской области от 17.08.2015 по делу N А23-2023/2015 (судья Шатская О.В.), установил следующее.
Муниципальное предприятие "Благоустройство" городского поселения "Город Киров" Калужской области" (далее - истец, предприятие) обратилось в Арбитражный суд Калужской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Реммонтаж" (далее - ответчик, общество) о взыскании задолженности по арендной плате в сумме 94 101 рубля по договору субаренды транспортного средства от 29.06.2010, пени в сумме 75 846 рублей 45 копеек по состоянию на 01.04.2015, всего 169 947 рублей 45 копеек.
В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом добровольного погашения ответчиком задолженности истец уточнил требования и просил взыскать пени в сумме 75 846 рублей 45 копеек.
Решением Арбитражного суда Калужской области от 17.08.2015 исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с общества с ограниченной ответственность "Реммонтаж" в пользу муниципального предприятия "Благоустройство" городского поселения "Город Киров" Калужской области" пени в сумме 3381 рубля 34 копеек и расходы по государственной пошлине в сумме 6098 рублей 42 копеек. В удовлетворении остальной части иска отказано.
Не согласившись с решением суда, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, ссылаясь на то, что при взыскании суммы государственной пошлины судом не учтены положения статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Обществом заявлено ходатайство об отложении судебного заседания в связи с болезнью представителя.
Рассматривая заявленное ходатайство, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.
По смыслу части 1 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием отложения судебного разбирательства является неявка в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте судебного разбирательства.
Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, что подтверждается уведомлениями, имеющимися в деле, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.
В силу части 3 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными.
Частью 4 указанной статьи предусмотрено, что арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в судебное заседание его представителя по уважительной причине.
При этом отложение дела в любом случае является правом, а не обязанностью суда.
В соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.
В силу части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.
Вместе с тем представления дополнительных доказательств по делу от общества не требуется, а его позиция усматривается из всех имеющихся в деле материалов.
Кроме того, в силу частей 4, 6 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представлять интересы ответчика в суде могло и иное лицо.
Болезнь представителя ответчика не является основанием для отложения судебного заседания, поскольку общество вправе направить другого представителя для защиты своих прав.
Таким образом, по результатам рассмотрения ходатайства апелляционная инстанция пришла к выводу о том, что необходимости в отложении рассмотрения дела в связи с невозможностью явки представителя ответчика в судебное заседание не имеется, в связи с этим указанное ходатайство удовлетворению не подлежит.
Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда не подлежит отмене по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, по договору N 5 аренды транспортного средства от 28.06.2010 истцу во временное владение и пользование сроком на десять лет было передано (акт приемки-передачи от 28.06.2010) транспортное средство - мусоровоз "КО-440-5", 2009 года изготовления, идентификационный номер (VIN) ХVL 48323090001325 для организации своевременного сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории муниципального района "Город Киров и Кировский район".
В пункте 2.3 указанного договора предусмотрено право МП "Благоустройство" (арендатор) передавать указанное транспортное средство третьим лицам по гражданско-правовым договорам при условии, что исполнение обязательств, вытекающих из этих договоров, не будет противоречить назначению транспортного средства и целям его использования.
Между истцом (субарендодатель) и ответчиком (субарендатор) 29.06.2010 был заключен договор N 1 субаренды транспортного средства, по условиям которого субарендодатель обязался предоставить субарендатор во временное владение и пользование транспортное средство - мусоровоз "КО-440-5", 2009 года изготовления, идентификационный номер (VIN) ХVL 48323090001325 для организации своевременного сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории муниципального района "Город Киров и Кировский район".
Согласно пункту 6.1 договора субаренды срок аренды установлен сторонами с 29.06.2010 по 28.06.2011.
По акту приемки-передачи от 29.06.2010 арендованное имущество было передано субарендатору.
Дополнительными соглашениями срок договора субаренды сторонами ежегодно продлялся, и в соответствии с соглашением от 28.08.2014 продлен по 31.08.2015.
Размер арендной платы определен сторонами в пункте 3.1 договора субаренды в 20 тыс. рублей в месяц. Оплата арендной платы производится ежемесячно, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным (пункт 3.2 договора субаренды).
В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по внесению арендной платы по договору субаренды за период с 01.10.2014 по 28.02.2015, за ним образовалась задолженность в сумме 94 101 рубль.
Кроме того, истцом начислена неустойка в сумме 75 846 рублей 45 копеек.
Поскольку образовавшаяся задолженность в полном объеме ответчиком в добровольном порядке не оплачена, истец обратился в арбитражный суд.
На момент рассмотрения спора задолженность перед истцом оплачена ответчиком в полном объеме, в связи с чем судом рассматриваются требования о взыскании неустойки.
В силу положений статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В связи с этим гражданские права и обязанности возникают, в частности, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
Согласно статье 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.
Статьей 330 ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно пункту 4.2.1 договора аренды транспортного средства от 30.06.2010 N 2 за неисполнение обязательств по оплате арендной платы ответчик обязан оплатить пени в размере 1 % с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В связи с нарушением ответчиком обязательств по своевременному внесению арендных платежей, истец начислил ответчику по состоянию на 01.04.2015 пени в сумме 75 846 рублей 45 копеек за период с 08.11.2014 по 01.04.2015.
В суде первой инстанции ответчиком было заявлено ходатайство о снижении размера неустойки, как несоразмерной последствиям нарушения обязательства.
В силу статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить ее размер.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000 N 263-О, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.
В соответствии с постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.
При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства. Поскольку в силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, он может в опровержение заявления ответчика о снижении неустойки представить доказательства, свидетельствующие о том, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего в гражданском обороте разумно и осмотрительно при сравнимых обстоятельствах, в том числе основанные на средних показателях по рынку (изменение процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, колебания валютных курсов и т. д.).
Разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период.
Проверив расчет неустойки, принимая во внимание компенсационную природу неустойки, отсутствие доказательств наступления для истца отрицательных последствий, связанных с нарушением ответчиком обязательств в виде реальных убытков или упущенной выгоды, вызванных просрочкой исполнения обязательства, учитывая, что установленный в договоре размер неустойки за просрочку исполнения обязательства составляет 1 % за каждый день просрочки, что превышает двойную ставку рефинансирования, действующую на день вынесения решения, а также учитывая возражения истца о возможности применения статьи 333 ГК РФ, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о необходимости снижения размера заявленной к взысканию неустойки до 3381 рубля 34 копеек.
Довод апелляционной жалобы о необходимости уменьшения государственной пошлины пропорционально размеру удовлетворенных требований отклоняется судом, поскольку согласно пункту 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 6 от 20.03.1997 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной пошлине" при уменьшении арбитражным судом размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации расходы истца по государственной пошлине подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее уменьшения.
Иных аргументированных доводов, способных повлечь за собой отмену обжалуемого судебного акта в указанной части, апелляционная жалоба не содержит.
Принимая во внимание, что фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора по существу, установлены судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, им дана надлежащая правовая оценка, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения оспариваемого судебного акта.
Неправильного применения судом норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены принятого судебного акта, судом второй инстанции не установлено.
При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Калужской области от 17.08.2015 по делу N А23-2023/2015 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий |
Е.Н. Тимашкова |
Судьи |
Ю.А. Волкова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А23-2023/2015
Истец: МП "Благоустройство" городского поселения "город Киров" Калужской области", Муниципальное предприятие Благоустройство городского поселения Город Киров
Ответчик: ООО "Реммонтаж", ООО Реммонтаж