г. Москва |
|
07 мая 2018 г. |
Дело N А40-173278/17 |
Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2018 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 07 мая 2018 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
Председательствующего судьи: Г.Н. Поповой,
Судей: Б.С. Веклича, Т.Ю. Левиной,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Р.А. Сасюком,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "НПО "САПФИР" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 09 февраля 2018 года по делу N А40-173278/17, принятое судьёй Мороз Г.К.
по иску: Акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Электронное специальное-технологическое оборудование" (дата регистрации - 30.10.2002; 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский пр-кт, д. 5, стр. 1; ОГРН 1027735006628, ИНН 7735115635)
к Закрытому акционерному обществу "Научно-производственное объединение "САПФИР" (дата регистрации - 03.10.2005; 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский пр-кт, д. 4, стр. 1; ОГРН 1057748436151, ИНН 7715577310),
третье лицо: Закрытое акционерное общество "Титан Групп"
о взыскании задолженности в размере 590100 рублей 38 копеек и неустойки в размере 215609 рублей 50 копеек.
при участии в судебном заседании:
от истца: Фалилеев Е.В. по доверенности от 11.10.2017 г.
УСТАНОВИЛ:
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Электронное специальное-технологическое оборудование" (истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы к Закрытому акционерному обществу "Научно-производственное объединение "САПФИР" с заявлением, с учетом уточнений принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ, о взыскании задолженности в размере 590100 рублей 38 копеек и неустойки в размере 215609 рублей 50 копеек.
Определением суда от 20.12.2017 г. к участию в деле привлечено ЗАО "Титан групп" в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2018 г. взыскана с Закрытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "САПФИР" в пользу Акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Электронное специальное-технологическое оборудование" задолженность в размере 590100 рублей 38 копеек и неустойку в размере 215609 рублей 50 копеек, а также расходы на оплату государственной пошлины в размере 17285 рублей. Взыскано с Закрытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "САПФИР" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3659 рублей.
Не согласившись с данным решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, ссылаясь на доводы, изложенные в апелляционной жалобе.
Истец с доводами апелляционной жалобы не согласился.
Ответчик, третье лицо в судебное заседание не явились, судом уведомлены о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте суда в сети Интернет о принятии апелляционной жалобы к производству и назначению к слушанию, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм ст. 156 АПК РФ.
Заслушав представителя истца, рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, апелляционный суд не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда, исходя из следующего:
Как установлено судом первой инстанции, 01.10.2014 г. между ЗАО "НПП "ЭСТО" (преобразовано в АО "НПП "ЭСТО") и ЗАО НПО "САПФИР" заключен договор N 18/Т об оказании услуг, согласно условиям которого, истец взял на себя обязательства оказать услуги по транзитной передаче тепловой энергии от теплоснабжающей организации и обеспечению бесперебойной работы общих тепловых сетей, и приборов учета, а ответчик - принять и оплатить счета за потребленную тепловую энергию и оказанные услуги по техническому обслуживанию общих тепловых сетей и приборов учёта (п.п. 2.1, 3.3 договора).
Правомерно определено судом, что с 01.09.2016года по 30.04.2017года истцом поставлена тепловая энергия и произведено техническое обслуживание; потребление тепловой энергии по объектам ответчика составило 285,883 Гкал, что составляет 476024 рубля 88 копеек; в октябре 2016 года оказана услуга по наполнению системы в объеме 6,966 м3 на общую сумму 235 рублей 50 копеек; задолженность по оплате за техническое обслуживание с 01.09.2016 года по 30.04.2017год составила 113840 рублей по п. 4.3 договора.
В силу п. 5.1. договора, сторонами определена ежемесячная оплата в течении 5-ти банковских дней с момента получения субабонентом расчетных документов и счетов на оплату.
Доказательства оплаты долга с сентябрь 2016 года по апрель 2017 года в сумме долга 590100 рублей 38 копеек не представлены ответчиком.
Направленная истцом в адрес ответчика претензия от 26.07.2017 г. N 383 о погашении задолженности по оплате тепловой энергии и технического обслуживания, оставлена ответчиком без удовлетворения; в возражениях на претензию ответчик указал, что иск предъявлен к не надлежащему ответчику, поскольку гражданско-правовые отношение у истца существовали с ЗАО "АЛЬФА" и отсутствовали между истцом и ЗАО "НПО "Сапфир"; ходатайствовал о замене ненадлежащего ответчика на надлежащего- ЗАО "АЛЬФА".
Отклоняя данные доводы ходатайства, суд первой инстанции правомерно установил, что истец ранее уведомлял ответчика, являющегося собственником помещения, в которое поставляется тепловая энергия, в своем письме от 24.01.2017 г..
N 41, что:
-договор от 01.10.2014 г. N 18/Т между истцом и ЗАО "Альфа" (арендатор по договору аренды, заключенному с ответчиком) расторгнут;
-договор от 01.10.2014 г N 18/Т. между истцом и ответчиком является действующим, поскольку уведомления о расторжении данного договора от ответчика истцу и от истца к ответчику не направлялись в соответствии с п. 7.1 договора.
Судом первой инстанции также установлено, что 01.10.2014 г. одновременно были заключены два договора на оказание услуг по поставке тепловой энергии: один с ответчиком как с собственником помещения, другой с предложенным ответчиком арендатором помещения ЗАО "Альфа" по причине того, что по договору аренды платежи за теплоснабжение помещения не учитывались в арендных платежах.
Сторонами изначально предполагалось, что договор по поставке тепловой энергии, заключенный с арендатором будет действовать до прекращения арендных отношений с собственником, а в дальнейшем оплата по поставке тепловой энергии будет производиться непосредственно самим ответчиком как собственником в соответствии с уже заключенным договором поставки тепловой энергии или другими арендаторами, о которых ответчик обязан был уведомлять в соответствии с п. 3.3.6 договора, заключенного им с истцом.
В соответствии с уведомлением от 17.06.2016 г. N 925 о расторжении договора от 01.10.2014 г. N18/Т, отправленным истцом в ЗАО "Альфа" 20.06.2016 г. и полученным последним 27.06.2016 г. согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 12449897027939, истец уведомил ЗАО "Альфа" о расторжении с 30.09.2016 г. договора в одностороннем порядке ввиду существенного нарушения последним условий данного договора; договор аренды с ЗАО "Альфа" расторгнут 01.09.2016 года; об иных арендаторах ответчик не уведомлял истца, доказательств обратного суду не представлено.
Учитывая изложенное, правомерен вывод суда, что по состоянию на дату судебного разбирательства договор N 18/Т об оказании услуг по транзитной передаче тепловой энергии от теплоснабжающей организации от 01.10.2014 г. (далее по тексту - договор) между истцом и ответчиком действует, каких-либо иных договорных отношений по предмету настоящего иска у истца с какими-либо иными лицами не имеется, с 01.10.2016 г. счета, выставляемые истцом на имя ответчика, последним не оплачиваются.
В письме от 02.02.2017 г. N 02022017-1, ответчик выражает несогласие с выставленными счетами лишь по сумме из-за того, что он считает, что в одной из части помещений установлены приборы учета теплоснабжения, а другое отапливается теплыми полами; при этом, ответчик соглашается с оказанием услуг и не отрицает факт их оказания, но просит внести корректировку по сумме, то есть, уменьшить ее.
Суд первой инстанции правомерно определено, что в силу п.4.2 договора по поставке тепловой энергии, заключенного истцом с ответчиком, расчет платы за тепловую энергию производится только за отапливаемые помещения в размере 1692,6 кв.м., то есть, не отапливаемые помещения не были учтены при заключении договора, а по помещениям в размере 955,8 кв.м, оплата должна осуществляться с коэффициентом 0,5.
Учитывая вышеуказанные условия договора, истец запросил (письмо ответчика от 27.02.2017 г N 148.) подробное описание указанных в письме ответчика помещений, их расположение, а также запросил все документы на установленные самостоятельно ответчиком приборы учета.
В п. 3.4.2 договора на поставку тепловой энергии определено, что собственные приборы учета тепловой энергии могут устанавливаться только после проведения проверки в установленном порядке.
В силу п. 5 и 7 ст. 19 ФЗ "О теплоснабжении", учет тепловой энергии с использованием приборов учета утверждается Правительством Российской Федерации с учетом технических регламентов, которые содержат требования к приборам учета.
В п.п. 33-37 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя", указаны требования к приборам учета: необходимость внесения в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; прибор должен состоять из датчиков расхода и температуры (давления), вычислителя или их комбинации, а при измерении перегретого пара дополнительно устанавливается датчик давления пара; теплосчетчики должны снабжаться стандартными промышленными протоколами; конструкция теплосчетчиков и приборов учета, входящих в состав теплосчетчиков, обеспечивает ограничение доступа к их частям в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений (т.е. необходимо опломбирование); вычислитель теплосчетчика должен иметь нестираемый архив, в который заносятся основные технические характеристики и настроечные коэффициенты прибора и другие.
Запрашиваемая информация не предоставлена ответчиком, а также не представлены истцу сведений о проведенных изменениях систем отопления, позволяющих считать помещение не отапливаемым или частично отапливаемым.
С учетом установленных фактов, судом правомерно взыскан с ответчика в пользу истца долг в сумме 590100 рублей 38 копеек с учетом норм ст.ст.210, 309, 310 ГК РФ, учитывая при этом, заявление ответчика о корректировке сумм оплаты за тепловую энергию, что свидетельствует о признании ответчиком договора на поставку тепловой энергии действующим, доказательства расторжения данного договора между сторонами не представлены ответчиком.
В судебном заседании 20.12.2017 г. ответчик заявил что не является собственником помещений, в которые поставляется тепловая энергия, и ходатайствовал о замене ответчика на ЗАО "ТИТАН ГРУПП", в удовлетворении которого правомерно отказано судом, с учетом выписки из ЕГРН от 02.02.2018 г., из которой следует, что собственником помещений по адресу: г. Москва, Зеленоград, проезд N 4806, д.4, стр.1 (в настоящее время это г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д.4 стр.1) является ЗАО "НПО "Сапфир"; номер регистрации права, указанный в выписке из ЕГРН, и в свидетельстве о государственной регистрации права совпадают.
Кроме того, судом правомерно определено, что частная охранная компания "Питон-73", осуществляющая пропускной режим в здание "Научного центра" (помещения, находящиеся в одном здании имеют адрес: г. Зеленоград, Георгиевский пр-т, д.5, с.1 и г. Зеленоград, Георгиевский пр-т, д.4, с.1), предоставила книгу учета компаний и лиц, на которых выписаны пропуска, из которой следует, что постоянные пропуска выписаны на 5 работников ответчика; копия книги учета предоставлена в материалы дела и ответчиком, содержащиеся в ней сведения, не опровергнуты.
Определением суда ЗАО "Титан групп" был привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора
Исходя из п. 7.1. договора, следует, что договор действует с 01.10.2014 г. по 30.09.2015 г. и считается продленным на очередной календарный год, если за месяц до окончания срока не последует письменного заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора.
Судом установлено, что заявления от ответчика о расторжении договора не поступали в адрес истца.
Судом также правомерно взыскана с ответчика в пользу истца неустойка по п. 6.2 договора в сумме 215609 рублей 50 копеек согласно расчета истца, который проверен судом, признан обоснованным, контррасчет ответчиком не представлен, с чем согласился апелляционный суд.
Доводы заявителя апелляционной жалобы отклоняются апелляционным судом в силу следующего:
Довод заявителя апелляционной жалобы, что именно истец настоял на заключении договора на оказание услуг по поставке тепловой энергии с ЗАО "Альфа, отклоняется апелляционным судом в силу следующего:
Сторонами изначально предполагалось, что договор по поставке тепловой энергии, заключенный с арендатором, будет действовать до прекращения арендных отношений с собственником, а в дальнейшем оплата по поставке тепловой энергии будет производиться непосредственно самим ответчиком как собственником в соответствии с уже заключенным договором поставки тепловой энергии или другими арендаторами, о которых ответчик обязан был уведомлять в силу п. 3.3.6 договора, заключенного им с истцом.
Из п. 7.1. договора следует, что договор действует с 01.10.2014 г. по 30.09.2015 г. и считается продленным на очередной календарный год, если за месяц до окончания срока не последует письменного заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора; доказательства расторжении договора, заключенного между истцом и ответчиком не представлены ответчиком.
Письмом от 28.12.2016 г. N 28122016-1 ответчик подтвердил, что договор аренды с ЗАО "Альфа" был им расторгнут 01.09.2016 года, в связи с чем, в силу норм ст. 210 ГК РФ, собственник помещения должен нести бремя содержания принадлежащего ему имущества, но никак не третье лицо, уже не являющее арендатором; об иных арендаторах ответчик не уведомлял истца.
Довод заявителя апелляционной жалобы о незаключенности договора на оказание услуг по поставке тепловой энергии, необоснован, так как, сторонами при его заключении было достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, что в силу норм п.1 ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным; заявитель апелляционной жалобы принимал исполнение по договору на оказание услуг по поставке тепловой энергии, поскольку поставка тепловой энергии в помещение не прекращалась, в том числе, после расторжения ответчиком договора аренды с ЗАО "Альфа", в связи с чем, в силу п.3 ст.432 ГК РФ, ответчик не вправе требовать признания договора незаключенным; в судебном порядке договор также не был признан незаключенным.
Остальные доводы заявителя апелляционной жалобы были предметом рассмотрения судом первой инстанции, которым им была дана надлежащая оценка и с которой согласился апелляционный суд.
Утверждение заявителя апелляционной жалобы о наличии некой "договоренности" между истцом и ответчиком документально не подтверждено и не обосновано, представляется голословным и не является относимым и допустимым доказательством по настоящему делу.
При прекращении арендных отношений ЗАО "Альфа" уже не использовало помещение и соответственно не было потребителем тепловой энергии и не могло нести бремя содержания помещения, о чем ответчику было известно.
Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.
В п. 2 ст. 9 АПК РФ прямо указано, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.
Доводы апелляционной жалобы ответчика проверены арбитражным судом и отклоняются с учетом указанных обстоятельств дела и требований ГК РФ.
Арбитражный апелляционный суд, проверив выводы суда первой инстанции, считает их законными, обоснованными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела и действующему законодательству.
Арбитражный суд согласно п. 1 ст. 71 АПК РФ оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Заявитель апелляционной жалобы не доказал наличия оснований для отмены решения по настоящему делу.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены решения.
Руководствуясь статьями 176, 266-269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда города Москвы от 09 февраля 2018 года по делу
N А40-173278/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу ЗАО "НПО "САПФИР" - без удовлетворения.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.
Председательствующий судья |
Г.Н. Попова |
Судьи |
Б.С. Веклич |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.