г.Москва |
|
19 июля 2018 г. |
Дело N А40-236996/17 |
Резолютивная часть постановления объявлена 11 июля 2018 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 19 июля 2018 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Алексеевой Е.Б.,
судей Александровой Г.С., Савенкова О.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Зиньковской Н.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Истринский автодор"
на решение Арбитражного суда г.Москвы от 19.04.2018 по делу N А40-236996/17, принятое судьей Т.А. Ламоновой,
по иску ООО "Управление механизации "ТЦС" (ОГРН1067746610491)
к ООО "Истринский автодор" (ОГРН1125017005255)
о взыскании денежных средств
при участии в судебном заседании представителей:
от истца: Молодцова Н.В. по доверенности от 27.02.2018;
от ответчика: Шаробаров О.В. по доверенности от 20.08.2017,
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью "Управление механизации "ТЦС" обратилось в Арбитражный суд города Москвы к ООО "Истринский автодор" с иском, с учетом уменьшения размера исковых требований, принятого судом в порядке ст.49 АПК РФ, о взыскании задолженности в размере 1 886 783 руб. 50 коп. и пени в размере 666 269 руб. 01 коп. по состоянию на 30.11.2017.
Решением от 19.04.2018 исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Ответчик с данным решением в части взыскания неустойки не согласился и направил апелляционную жалобу, в которой просит решение суда первой инстанции в указанной части отменить и принять по делу новый судебный акт.
В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал доводы жалобы, просил решение отменить.
Представитель истца возражал против жалобы, полагая ее доводы несостоятельными, просил решение оставить без изменения.
В соответствии с п.5 ст.268 Арбитражного процессуального кодекса РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.
Согласно п.25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 при непредставлении лицами, участвующими в деле, возражений по проверке только части судебного акта до начала судебного разбирательства, суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы.
Поскольку от лиц, участвующих в деле, до начала судебного разбирательства возражения по проверке только части судебного акта не заявлены, законность и обоснованность решения проверяется апелляционным судом только в обжалуемой части.
Рассмотрев дело в порядке ст.ст.266, 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ, изучив материалы дела, оценив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством и обстоятельствами дела.
Как следует из материалов дела, 19.03.2016 между ООО "Управление механизации "ТЦС" (арендодатель) и ООО "Истринский Автодор" (арендатор) заключен договор N 10/УМ/2016 аренды транспортных средств, самоходной строительной техники и механизмов с экипажем.
Истец указал, что ответчик, в нарушение п.п.3.2, 4.3-4.5, 4.6 договора, ст.ст.309, 310, 614 Гражданского кодекса РФ, допустил просрочку оплаты арендной платы в установленный настоящим договором срок, в результате чего за ним образовалась задолженность, размер которой по состоянию на 11.10.2017 составил 2 786 783 руб. 50 коп., что подтверждается представленным в материалы дела актом сверки от 11.10.2017, подписанным сторонами и скрепленным печатями истца и ответчика.
Ответчик в представленном отзыве долг признал, частично оплатил, в связи с чем истцом требования были уточнены в порядке ст.49 АПК РФ, с учетом произведенных оплат истец просил взыскать долг в сумме 1 886 783 руб. 50 коп.
Кроме этого, истцом заявлена ко взысканию неустойка, предусмотренная п.6.9. договора, в соответствии с которым за просрочку оплаты арендной платы в установленный настоящим договором срок арендатор уплачивает арендодателю неустойку в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Размер неустойки по состоянию на 30.11.2017, согласно расчета истца, составляет 666 269 руб. 01 коп.
Направленная истцом 13.11.2017 в адрес ответчика претензия с требованием об оплате задолженности по договору, а также суммы неустойки, оставлена без удовлетворения.
Согласно ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Поскольку ответчиком не представлено доказательств погашения задолженности, судом первой инстанции сделан верный вывод об удовлетворении требований о взыскании задолженности в заявленном размере.
При рассмотрении дела в суде первой инстанции ответчиком представлен контррасчет неустойки, а также заявлено о снижении пени в порядке ст.333 Гражданского кодекса РФ.
Судом первой инстанции в снижении неустойки было отказано, взыскана неустойка в первоначальном размере 666 269 руб. 01 коп.
Заявитель в апелляционной жалобе также указывает на несогласие с выводом суда в части взыскания неустойки.
Апелляционная коллегия соглашается с выводами суда в части отказа в уменьшении неустойки, указанный довод апелляционной жалобы отклоняет как несостоятельный, исходя из следующего.
Согласно ст.333 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Таким образом, законодатель, предусмотрев неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, предоставил суду право снижения размера неустойки в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п.п.73, 74 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств" бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (ч.1 ст.56 ГПК РФ, ч.1 ст.65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании ст.317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.
Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (п.1 ст.330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.).
Ответчик, заявляя о чрезмерности неустойки, не представил при этом каких-либо доказательств явной несоразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства.
Кроме того, при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).
Признав основной размер задолженности, ответчик до сих пор ее полностью не устранил, доказательств обратного в суд не представлено.
Применение такой меры как взыскание договорной неустойки носит компенсационно-превентивный характер и позволяет не только возместить стороне (покупателю) убытки, возникшие в результате просрочки исполнения обязательства, но и удержать контрагента от неисполнения (просрочки исполнения) обязательства в будущем.
Суд отмечает, что условие о договорной неустойке определено по свободному усмотрению сторон.
Ответчик, являясь субъектом предпринимательской деятельности, осуществляет предпринимательскую деятельность на свой риск, следовательно, должен и мог предположить и оценить возможность отрицательных последствий такой деятельности, в том числе связанных с неисполнением принятых по договору обязательств.
Определив соответствующий размер договорной неустойки, ответчик тем самым принял на себя риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с возможностью применения истцом мер договорной ответственности.
Необоснованное уменьшение неустойки с экономической точки зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных должников к неплатежам и вызывать крайне негативные экономические последствия.
Таким образом, учитывая изложенное, судом первой инстанции сделан правильно вывод об отсутствии оснований для снижения неустойки, расчет которой апелляционным судом проверен и признан верным, неустойка подлежит взысканию в полном объеме.
Принимая во внимание вышеизложенное, апелляционная инстанция приходит к выводу, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права. В свою очередь, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.
Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные ст.270 Арбитражного процессуального кодекса РФ, для отмены или изменения решения суда от 19.04.2018.
На основании изложенного и руководствуясь ст.110, 176, 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса РФ Девятый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда города Москвы от 19.04.2018 по делу N А40-236996/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.
Председательствующий судья |
Е.Б. Алексеева |
Судьи |
Г.С. Александрова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А40-236996/2017
Истец: ЗАО "Спец-Электронкомплект", ООО "Управление механизации "ТЦС"
Ответчик: АО "МКБ "Компас", ООО "ИСТРИНСКИЙ АВТОДОР"