г. Челябинск |
|
30 декабря 2019 г. |
Дело N А76-24770/2019 |
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Бабиной О.Е. рассмотрел апелляционную жалобу страхового акционерного общества "ВСК" на решение Арбитражного суда Челябинской области от 08.10.2019 (резолютивная часть от 30.09.2019) по делу N А76-24770/20199, рассмотренное в порядке упрощенного производства.
Общество с ограниченной ответственностью "Медиана" (далее - истец, ООО "Медиана") 12.07.2019 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к страховому акционерному обществу "ВСК" (далее - САО "ВСК", ответчик, податель апелляционной жалобы) о взыскании страхового возмещения и убытков в размере 292 170 руб. 69 коп. (т.1 л.д. 4-5).
Определением арбитражного суда первой инстанции от 30.07.2019 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства (т.1 л.д. 2-3). Указанным определением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Саблин Юрий Николаевич, Алиева Орхана Али (далее - Саблин Ю.Н., Алиева О.А. третьи лица).
Решением Арбитражного суда Челябинской области от 08.10.2019 (резолютивная часть от 30.09.2019) по делу N А76-24770/2019 исковые требования ООО "Медиана" удовлетворены, с САО "ВСК" в пользу истца взысканы денежные средства в размере невыплаченной стоимости восстановительного ремонта - 274 170 руб. 69 коп., расходы по оплату услуг эксперта в размере 18 000 руб., а также расходы по оплате услуг представителя в размере 5 000 руб. Кроме того, с САО "ВСК" в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина за рассмотрение дела в размере 8 843 руб. (т.1 л.д. 144, 145-154).
Ответчик с вынесенным судебным актом не согласился, обратился в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований отказать.
В обоснование доводов апелляционной жалобы указал, что судом сделаны выводы о нарушении ответчиком законодательства, без учета обстоятельств, свидетельствующих о нарушении истцом требований Федерального закона N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон об ОСАГО, Закон N 40-ФЗ) при проведении экспертизы по инициативе истца.
Самостоятельное обращение потерпевшего за независимой экспертизой в силу пункта 13 статьи 12 Закона об ОСАГО допускается лишь в том случае, если страховщик не осмотрел поврежденное имущество или его остатки и (или) не организовал независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) поврежденного имущества или его остатков в установленный срок.
По мнению ответчика, в силу требований Закона об ОСАГО потерпевший должен выразить несогласие с результатами экспертизы страховщика, что последним не сделано. Вопреки установленному порядку, истец обратился с претензией, представив проведенное по собственной инициативе экспертное заключение без соответствующего уведомления страховщика.
Податель апелляционной жалобы отмечает, что суд первой инстанции оставил без внимания нарушения экспертного заключения истца требованиям Единой методики. В отсутствие законных оснований судом необоснованно отдано предпочтению экспертному заключению истца.
Таким образом, по мнению подателя апелляционной жалобы, удовлетворение исковых требований в сумме страхового возмещения, определенного на основании заключения эксперта истца, является неправомерным. В частности ответчик указывает, что не все повреждения, указанные в заключении ООО "Миллер и Партнеры" подтверждены фотоматериалом, независимым экспертом необоснованно применены ремонтные воздействия в виде замены деталей, узлов и агрегатов, когда возможен и целесообразен ремонт, завышение степени ремонтных воздействий привело к завышению итоговой стоимости восстановительных работ.
Оспаривая судебный акт, ответчик также указал о необоснованности взыскания судом оплаты услуг эксперта, ввиду отсутствия причинно-следственной связи между расходами на оплату услуг и бездействием ответчика, поскольку истец не обращался к страховщику о несогласии с выплаченной суммой страхового возмещения.
Также податель апелляционной жалобы возразил в части взыскания судебных расходов по оказанию юридических услуг, поскольку деятельность в области права является обычной хозяйственной деятельностью истца.
В соответствии с частью 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2019 апелляционная жалоба принята к производству с рассмотрением жалобы без проведения судебного заседания.
В соответствии с частью 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции рассмотрел апелляционную жалобу без вызова лиц, участвующих в деле, по имеющимся в деле доказательствам. Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о принятии апелляционной жалобы к производству суда апелляционной инстанции.
От САО "ВСК" в материалы дела 11.11.2019 (вход. N 53891) поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств (копия почтовой квитанции и список внутренних почтовых отправлений).
Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание, что представление указанных документов возложено на подателя апелляционной жалобы определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2019, полагает возможным заявленное ходатайство удовлетворить, копию почтовой квитанции и список внутренних почтовых отправлений приобщить к материалам дела.
От ООО "Медиана" в материалы дела поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором истец просил оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения (от 06.11.2019 вход. N 53356).
Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание, что возражения на апелляционную жалобу поступили в срок, установленный определением от 30.10.2019, приобщает к материалам дела отзыв на апелляционную жалобу в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Спорные правоотношения регулируются главой 48 Гражданского кодекса Российской Федерации (глава 48 "Страхование"), законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Согласно пункту 1 статьи 929 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
В соответствии с пунктом 1 статьи 930 Гражданского кодекса Российской Федерации, имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
В силу пункта 4 статьи 931 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.
Как следует из материалов дела, 02.12.2017 произошло ДТП с участием а/м Nissan President г/н 349 FSA 10 под управлением водителя Саблина Ю. Н. и а/м ВАЗ г/н Х 792 ТМ 174 под управлением водителя Алиева Орхана Али оглы. Данный факт подтверждается справкой о ДТП от 02.12.2017 г., определением об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 02.12.2017 г. (л.д.10, 15).
Потерпевший обратился в САО "ВСК" с заявлением о страховом случае (л.д.69, 70), в связи с которым ему выплачено страховое возмещение в размере 77 134 руб.: 68 585 руб. по платежному поручению N 079927 от 26.12.2017 (л.д.16) и 8 549 руб. по платежному поручению N 010063 от 21.02.2018 (л.д.17).
Не согласившись с суммой выплаты, потерпевший обратился за независимой экспертизой в ООО "Миллер и Партнеры", согласно данным которой стоимость ремонта а/м без износа составила 490 700 руб., с учетом износа - 251 200 руб., стоимость АМТС - 476 375 руб., стоимость годных к реализации остатков - 125 070 руб. 31 коп. (л.д.18-56).
Потерпевший 18.09.2018 обратился в страховую компанию с требованием о выплате страхового возмещения в надлежащем размере (л.д.9).
В ответе на претензию от 19.09.2018 (исх.N 172020) страховщик сообщил, что считает свои обязательства исполненными в полном объеме (л.д.87, 88).
В дальнейшем, 24.06.2019, между Саблиным Ю. Н. и ООО "Медиана" заключен договор цессии, согласно которому право требования к САО "ВСК" перешло к цессионарию, ООО "Медиана" (л.д.57).
Полагая, что ответчик выплатил страховое возмещение с нарушением срока, установленного Законом об ОСАГО, истец обратился к ответчику с досудебной претензией. В связи с тем, что ответчик оставил претензию без удовлетворения, истец обратился в Арбитражный суд Челябинской области с рассматриваемым исковым заявлением
Оценив представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований (судебные расходы на представителя снижены с 10 000 руб. до 5 000 руб.).
Исследовав обстоятельства рассматриваемого дела, представленные в дело доказательства, суд апелляционной инстанции, с учетом конкретных обстоятельств настоящего спора, установил основания для изменения обжалуемого судебного акта.
Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.
Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.
Согласно пункту 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
По правилам пункта 3 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
Пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон об ОСАГО, Закон N 40-ФЗ) предусмотрено, что потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортного средства, в пределах страховой суммы, установленной настоящим Федеральным законом, путем предъявления страховщику заявления о страховой выплате или прямом возмещении убытков и документов, предусмотренных правилами обязательного страхования.
Согласно пункту 1 статьи 14.1 Закона об ОСАГО потерпевший предъявляет требование о возмещении вреда, причиненного его имуществу, страховщику, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, в случае наличия одновременно следующих обстоятельств:
а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только транспортным средствам, указанным в подпункте "б" настоящего пункта;
б) дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Истец обращается с настоящими требованиями в соответствии с договором уступки права требования (цессии) от 26.06.2019 (л. д. 57).
В соответствии с пунктом 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, в частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.
Согласно частям 1, 2 статьи 956 Гражданского кодекса Российской Федерации страхователь вправе заменить выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом страховщика. Замена выгодоприобретателя по договору личного страхования, назначенного с согласия застрахованного лица (пункт 2 статьи 934), допускается лишь с согласия этого лица. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил страховщику требование о выплате страхового возмещения или страховой суммы.
Как по своему буквальному смыслу, так и в системе норм действующего гражданско-правового регулирования данное законоположение регламентирует лишь отношения, связанные с заменой выгодоприобретателя другим лицом по воле страхователя, и как таковое направлено на защиту прав выгодоприобретателя (определение Конституционного Суда РФ от 17.11.2011 N 1600-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Евтешина Артура Аркадьевича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 956 Гражданского кодекса Российской Федерации").
Уступка права требования в обязательстве, возникшем из причинения вреда имуществу, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации допустима применительно к рассматриваемым правоотношениям, в силу чего, выгодоприобретатель (потерпевший) может передать свое право требования иным лицам, в данном случае истцу. При этом требование о возмещении вреда, причиненного имуществу, обращенное в пределах страховой суммы к страховщику, аналогично такому же требованию истца к ответчику и носит характер денежного обязательства, обладающего самостоятельной имущественной ценностью, в котором личность кредитора не имеет существенного значения для должника.
Таким образом, запрет, предусмотренный частью 2 статьи 956 Гражданского кодекса Российской Федерации, не может распространяться на случаи, когда замена выгодоприобретателя происходит по его собственной воле в силу норм главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Специальное законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств иного правового регулирования не предусматривает.
Поскольку уступка права требования в обязательстве, возникшем из причинения вреда в соответствии с требованиями части 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, допустима применительно к рассматриваемым правоотношениям, выгодоприобретатель (потерпевший) может передать свое право требования иным лицам, в данном случае истцу.
В данном случае уступка требования, неразрывно связанного с личностью кредитора, не имеет места, поскольку выгодоприобретателем уступлены не права по договору ОСАГО, а в полном объеме право требования к САО "ВСК" выплаты страхового возмещения и убытков/судебных расходов по полису ОСАГО серии ЕЕЕ N 1019141777 в связи с ДТП произошедшем 02.12.2017 с участием автомобиля марки Nissan President г/н 349 FSA10 под управлением водителя Саблина Ю.Н. и автомобиля марки ВАЗ г/н Х792 ТМ 174 под управлением водителя Алиева Орхана Али оглы, чья гражданская ответственность на момент ДТП была застрахована в АО "СОГАЗ" по полису серии ЕЕЕ N 0391573046.
Как следует из пункта 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 58 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" предъявление выгодоприобретателем страховщику требования о выплате страхового возмещения не исключает уступку права на получение страхового возмещения. В случае получения выгодоприобретателем страховой выплаты в части возможна уступка права на получение страховой выплаты в части, не прекращенной исполнением.
Согласно пункту 69 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 58 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", договор уступки права на страховую выплату признается заключенным, если предмет договора является определимым, т.е. возможно установить, в отношении какого права (из какого договора) произведена уступка.
При этом отсутствие в договоре указания точного размера уступаемого права не является основанием для признания договора незаключенным (пункт 1 статьи 307, пункт 1 статьи 432, пункт 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, включая права, связанные с основным требованием, в том числе требования к страховщику, обязанному осуществить страховую выплату в соответствии с Законом об ОСАГО, уплаты неустойки и суммы финансовой санкции (пункт 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзацы второй и третий пункта 21 статьи 12 Закона об ОСАГО).
Судом установлено и материалами дела подтверждено, что сторонами соблюдены предусмотренные законом условия совершения уступки права требования, следовательно, к истцу на основании заключенного договора уступки права (требования) перешло в полном объеме право требования страхового возмещения, убытков, неустойки, иных расходов по дорожно-транспортному происшествию от 02.12.2017.
Таким образом, основания для критической оценки договора уступки прав требования не установлены.
Требования истца основаны на договоре цессии, в соответствии с которым право к нему перешло от первоначального кредитора (страхователя) в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, в связи с чем вопрос о том, кто из этих двух лиц обратился к страховщику за выплатой страхового возмещения, правового значения для разрешения данного спора не имеет.
Указанный правовой подход изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 07.11.2018 N 309-ЭС18-17531.
Согласно части 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.
Арбитражный суд в соответствии с требованиями части 1 статьи 64 и статей 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании имеющихся в деле доказательств устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора.
Требования истца подлежат рассмотрению арбитражным судом исходя из предмета и основания заявленного иска.
Как следует из материалов дела, исковое заявление обусловлено взысканием страхового возмещения, убытков в виде оплаты услуг независимого эксперта, судебных расходов на оплату услуг представителя.
Факт наступления страхового случая подтверждается материалами дела и не оспаривается сторонами.
В силу пунктов 1, 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской федерации, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
В соответствии с пунктами 18, 19 статьи 12 Закона об ОСАГО, размер подлежащих возмещению страховщиком убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего определяется в случае повреждения имущества потерпевшего - в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая.
Рассмотрев доводы подателя апелляционной жалобы в отношении соблюдения обязанностей страховщика, судебная коллегия, исходя из конкретных обстоятельств настоящего дела отмечает следующее.
Согласно пункту 21 статьи 12 Закона об ОСАГО, в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховой выплате или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или выдать ему направление на ремонт транспортного средства с указанием срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховой выплате. Институт обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств направлен на повышение уровня защиты права потерпевших на возмещение вреда.
Потерпевший является наименее защищенным из всех участников правоотношения по обязательному страхованию, поэтому при определении направленности правового регулирования отношений, возникающих в процессе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, надлежит - исходя из конституционного принципа равенства и тесно связанного с ним конституционного принципа справедливости - предусматривать специальные правовые гарантии защиты прав потерпевшего, которые должны быть адекватны правовой природе и целям страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также характеру соответствующих правоотношений.
Таким образом, САО "ВСК", как профессиональный участник правоотношений, должно путем совершения активных действий способствовать в реализации права потерпевшего на страховую выплату.
Исходя из общих начал гражданского законодательства о равенстве и имущественной самостоятельности участников гражданско-правовых отношений, необходимости обеспечения надлежащего исполнения обязательств (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также принципа сбалансированности правового регулирования, страховщик обязан возместить стоимость причиненного имуществу потерпевшего ущерба, в пределах установленных законодательством, поскольку реализация обязанности по страхованию риска гражданской ответственности сопровождается соответствующей платой за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Согласно пункту 11 статьи 12 Закона об ОСАГО (в редакции действующей на момент спорного ДТП) страховщик обязан осмотреть поврежденное транспортное средство, иное имущество или его остатки и (или) организовать их независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков с приложенными документами, предусмотренными правилами обязательного страхования, и ознакомить потерпевшего с результатами осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим. Независимая техническая экспертиза или независимая экспертиза (оценка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества и (или) обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия.
При этом в случае неисполнения потерпевшим установленной пунктами 10 и 13 настоящей статьи обязанности представить поврежденное имущество или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) срок принятия страховщиком решения о страховой выплате, определенный в соответствии с пунктом 21 настоящей статьи, может быть продлен на период, не превышающий количества дней между датой представления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков и согласованной с потерпевшим датой осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), но не более чем на 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней.
В случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованную со страховщиком дату в соответствии с абзацами первым и вторым настоящего пункта потерпевший не вправе самостоятельно организовывать независимую техническую экспертизу или независимую экспертизу (оценку) на основании абзаца второго пункта 13 настоящей статьи, а страховщик вправе вернуть без рассмотрения представленное потерпевшим заявление о страховой выплате или прямом возмещении убытков вместе с документами, предусмотренными правилами обязательного страхования.
Из положений статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что доказательства представляются лицами, участвующими в деле.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 названного Кодекса, а также положений статей 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий.
Из совокупности представленных в материалы дела доказательств, отзыва на исковое заявление, апелляционной жалобы следует, что потерпевший, действуя добросовестно, представил поврежденное транспортное средство на осмотр страховщика.
Доказательств обратного в материалы дела не представлено.
В свою очередь ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств исполнения в полном объеме обязанностей, установленных пунктом 11 статьи 12 Закона об ОСАГО, в том числе, страховщиком не представлено доказательств, что после осмотра транспортного средства и до осуществления выплаты, он, как того требует пункт 11 статьи 12 Закона об ОСАГО, ознакомил потерпевшего с результатами независимой экспертизы (оценки), то есть не представлено доказательств того, что страховщик обеспечил право и возможность либо согласиться с размером страховой выплаты, либо заявить свое несогласие с ней, и, как следствие, просить проведения независимой оценки.
Вследствие этого, последующие ссылки страховщика на несоблюдение потерпевшим порядка обращения к независимому оценщику не принимаются в качестве обоснованных, так как такое несоблюдение обусловлено нарушением принятых обязательств самим страховщиком, которое повлекло вынужденность для потерпевшего обращаться к независимому оценщику, нести расходы на проведение оценки.
Выводы суда апелляционной инстанции дополнительно подтверждаются следующим.
Согласно пункту 12 статьи 12 Закона об ОСАГО, в случае, если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший согласились о размере страховой выплаты и не настаивают на организации независимой технической экспертизы или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, экспертиза не проводится.
Как следует из пункта 13 статьи 12 Закона об ОСАГО, если после проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший не достигли согласия о размере страховой выплаты, страховщик обязан организовать независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку), а потерпевший - представить поврежденное имущество или его остатки для проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки).
Если страховщик не осмотрел поврежденное имущество или его остатки и (или) не организовал независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) поврежденного имущества или его остатков в установленный пунктом 11 настоящей статьи срок, потерпевший вправе обратиться самостоятельно за технической экспертизой или экспертизой (оценкой). В таком случае результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) принимаются страховщиком для определения размера страховой выплаты.
Таким образом, нормами действующего законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств прямо предусмотрены следующие обязанности страховщика в течение пяти рабочих дней с даты обращения потерпевшего с заявлением о страховой выплате: организовать осмотр транспортного средства, согласовать с потерпевшим результаты такого осмотра, при несогласии потерпевшего с результатами осмотра выдать ему направление на проведение независимой технической экспертизы, согласовать стоимость восстановительного ремонта, а при несогласии с такой стоимостью, также организовать независимую оценку для определения стоимости восстановительного ремонта.
Соблюдение страховщиком указанных обязанностей гарантирует возможность реализации потерпевшим, принадлежащих ему прав, как на выражение согласия/несогласия с проведенным страховщиком осмотром, так и с определенным страховщиком самостоятельно, либо страховщиком с привлечением оценочной организации, величины страховой выплаты, так как указанные обстоятельства образуют условия и основания при которых потерпевший может заявить несогласие с ними и затем просить о назначении независимых технической экспертизы, оценочной экспертизы.
Напротив, несоблюдение страховщиком указанных обязанностей заведомо лишает потерпевшего реализации, принадлежащих ему в соответствии с законом прав.
Следовательно, вопрос об исполнении обязанности страховщиком установленных законом обязанностей, является существенным для рассмотрения спорных правоотношений и определяющим для оценки последующих правоотношений страховщика и страхователя.
С учетом изложенного, суд первой инстанции обоснованно указал, что в отсутствие соглашения с потерпевшим об ином сроке, страховщик обязан в течение пяти рабочих дней с даты обращения потерпевшего с заявлением о страховой выплате согласовать, как объем повреждений транспортного средства, так и стоимость их устранения (стоимость восстановительного ремонта). Из материалов дела не следует наличия указанного соглашения.
Согласно пункту 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 58 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" страховщик обязан осмотреть поврежденное транспортное средство, иное имущество или его остатки в срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков с приложенными документами, предусмотренными Правилами, если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим (абзац первый пункта 11 статьи 12 Закона об ОСАГО).
При наличии разногласий между потерпевшим и страховщиком о характере и перечне видимых повреждений имущества и (или) об обстоятельствах причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия страховщик в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков с приложенными документами, предусмотренными Правилами, если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим, организует независимую техническую экспертизу или независимую экспертизу (оценку).
Также согласно пункту 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 58, в случае, если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества страховщик и потерпевший достигли согласия о размере страховой выплаты и не настаивают на организации независимой технической экспертизы транспортного средства или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества, такая экспертиза, в силу пункта 12 статьи 12 Закона об ОСАГО, может не проводиться.
То есть, взаимосвязанные положения пунктов 30 и 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 58, содержат прямое указание на то, что в течение пяти рабочих дней с даты обращения потерпевшего с заявлением о страховой выплате, страховщик организует осмотр поврежденного транспортного средства и согласует с потерпевшим не только результаты такого осмотра, но и размер страховой выплаты.
Если такие согласия не достигнуты, то это является основанием для назначения технической и (или) оценочной независимых экспертиз. Независимая техническая экспертиза или независимая экспертиза (оценка) поврежденного имущества или его остатков проводится не позднее двадцати календарных дней (за исключением нерабочих праздничных дней) со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных Правилами (пункт 21 статьи 12 Закона об ОСАГО).
Таким образом, из буквального толкования положений Закона об ОСАГО, следует, что до принятия решения о выплате страхового возмещения страховщик обязан не только осмотреть поврежденное транспортное средство, но и ознакомить страхователя с результатами такого осмотра, как в части повреждений, так и в части размера подлежащей страховой выплаты, с целью установления необходимости проведения независимой экспертизы, если со стороны страхователя имеются возражения, и он настаивает на проведении независимой экспертизы: либо технической, при несогласии страхователя с установленным объемом и видов повреждений; либо оценочной, при несогласии с размером страховой выплаты (стоимости восстановительного ремонта); либо при несогласии и с установленными повреждениями, и с размером страховой выплаты, двух видов независимых экспертиз.
Следовательно, статьей 12 Закона об ОСАГО, предусмотрено обязательное ознакомление страховщиком страхователя с проведенным осмотром и его согласование, а затем, ознакомление со стоимостью восстановительного ремонта и согласования его размера для того, чтобы потерпевший мог с ней согласиться, либо не согласиться и просить о проведении независимой оценки.
Только после выполнения указанных обязанностей, страховщик должен принимать решение о выплате страхового возмещения, которая будет основана на согласованном страхователем осмотре и стоимости восстановительного ремонта, и не настаивании страхователя на проведении независимой экспертизы.
В противном случае, страховщик производит выплату страхового возмещения, размер которой, определен им в одностороннем порядке, без учета позиции страхователя, лишая его права на заявление возражений.
Указанное Законом об ОСАГО не допускается.
В отсутствие надлежащего выполнения страховщиком своих обязательств, выразившегося в неознакомлении и несогласовании стоимости восстановительного ремонта, последующее осуществление страховщиком страховой выплаты, определенной им по своему усмотрению (на основании не согласованных со страхователем данных; данных, с которыми страхователь не ознакомлен) заведомо лишает страхователя права и установленной законом возможности заявить свои возражения по указанным обстоятельствам, имеющим существенное значение для страхователя, заявить о проведении независимой оценки страховщиком, так как выплатой страхового возмещения в спорном правоотношении определяется объем (пределы) защиты его законных прав и интересов.
При этом возражения страховщика о том, что такие возражения страхователем не заявлялись, подлежат отклонению, если страховщиком не представлены достоверные доказательства того, что страхователь фактически с определенным страховщиком размером выплаты ознакомлен (до её фактического перечисления), с ними согласен.
Кроме того, из материалов настоящего дела следует, а также ответчик в апелляционной жалобе подтверждает, что размер страховой выплаты не согласовывался страховщиком с потерпевшим до её фактического перечисления.
Из представленных в материалы дела доказательств не усматривается, что страхователь с экспертным заключением/калькуляцией ознакомлен, не заявил замечаний, согласился с размером страховой выплаты.
Указанное поведение страховщика противоречит положениям закона, нарушает права потерпевшего, лишает принадлежащих ему прав, ставит потерпевшего в неравное положение с профессиональным субъектом спорных правоотношений - страховщиком - который фактически произвольно, в одностороннем порядке определяет размер страхового возмещения, подлежащего выплате и выплачивает его, формально соблюдая сроки для выплаты, а затем указывает на то, что потерпевший не воспользовался своим правом на заявление возражений против размера выплаты, определенной ответчиком (о котором потерпевший не знал и который с ним не согласовывался), а также заявляет о нарушении потерпевшим порядка обращения к независимому оценщику о проведении экспертизы - то есть без заявления несогласия страховщику.
Однако в данном случае потерпевшим нарушений положений закона не допущено, так как фактически потерпевший лишен страховщиком права выразить свое несогласие в порядке, установленном законом, так как такой порядок нарушен страховщик, а именно, не исполнен страховщиком.
То есть, в отсутствие процедуры согласования размера страховой выплаты, потерпевший не имеет возможности выразить свое согласие либо несогласие с размером выплаты, не имеет сведений о том, определен ли размер страховой выплаты страховщиком, когда он определен, его с этим размером страховщик не знакомит, поскольку фактически потерпевший узнает о размере страховой выплаты, определенной страховщиком, только при её перечислении страховщиком потерпевшему.
При таких обстоятельствах, потерпевший в результате нарушения его прав страховщиком вынужден обращаться к независимому оценщику не только по истечении пяти рабочих дней после обращения с заявлением к страховщику, но, и, при выплате страхового возмещения в последние дни истечения 20- дневного срока, в указанные дни, составляющие остаток такого срока, либо по истечении 20-дневного срока для рассмотрения всех разногласий сторон, установленного законом.
С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что нарушая права потерпевшего, страховщик впоследствии не вправе ссылаться на формальное несоблюдение потерпевшим порядка для обращения к независимому оценщику, поскольку страховщик, не проводя с потерпевшим процедуру согласования размера страховой выплаты в порядке, установленном законом, сам лишил его права имеющееся несогласие заявить.
Таким образом, из конкретных фактических обстоятельств настоящего дела не следует, что ответчик, являясь профессиональным участником отношений, осуществил свои обязательства в соответствии с принципом добросовестности, то есть с соблюдением императивных положений закона в части исполнения возложенных на него обязанностей.
Материалами дела установлено, что получив первичное обращение, признав повреждение транспортного средства в дорожно-транспортном происшествии страховым случаем, САО "ВСК" выплатило Саблину Ю.Н. страховое возмещение в сумме 68 585 руб. 00 коп., что сторонами не оспаривается.
Впоследствии САО "ВСК" произвело доплату страхового возмещения Саблину Ю.Н. в размере 8 549 руб. 00 коп.
Сведений о том, что до произведенных выплат в общей сумме 77 134 руб. 00 коп., страховщик ознакомил страхователя с её размером, заключением/калькуляцией, на основании которого выплата установлена, получил согласование страхователя по её размеру, из дела не усматривается.
Между тем, как указывалось выше, в пункте 13 статьи 12 Закона об ОСАГО закреплено, что, если после проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший не достигли согласия о размере страховой выплаты, страховщик обязан организовать независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку), а потерпевший - представить поврежденное имущество или его остатки для проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки).
Следовательно, указанная статья возлагает прямую обязанность страховщика по проведению независимой экспертизы, при наличии определенных условий. Таким условием, исходя из содержания пункта 13 статьи 12 Закона об ОСАГО, законодатель обозначает отсутствие согласия с размером установленной страховщиком страховой выплаты и настаивание на проведении независимой экспертизы.
На основании изложенного, доводы ответчика о том, что страховщик верно определил размер страховой выплаты, подлежат отклонению.
В случае, если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший согласились о размере страховой выплаты и не настаивают на организации независимой технической экспертизы или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, экспертиза не проводится.
Для опровержения отсутствия согласия страхователя в соответствии с требованиями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, страховщик в первую очередь должен представить доказательства наличия, получения такого согласия.
То есть указанное согласие должно быть прямым, определенным, не имеющим противоречий. Для этого необходимо представить доказательства того, что соответствующая калькуляция или отчет, оформленные самим страховщиком, либо по его заявке оценщиком, страхователем получены или он с ними ознакомлен; доказательства того, что возражений по ним от страхователя не поступило; доказательства того, что они страхователем согласованы.
При этом у страхователя должно быть объективно достаточное время для заявления таких возражений, то есть вручение указанных документов непосредственно до выплаты страхового возмещения либо после неё, нельзя признать надлежащим исполнением соответствующей обязанности страховщика.
Указанное прямо следует из диспозиции пункта 13 статьи 12 Закона об ОСАГО, в которых регламентировано, когда такое согласование должно быть реализовано страховщиком - "после проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков".
Кроме этого, пункт 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 58, устанавливает определенный вид документа, подтверждающий отсутствие разногласий между страховщиком и страхователем относительно страховой выплаты, а именно, заключение соглашения об урегулировании страхового случая без проведения независимой технической экспертизы транспортного средства или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества.
При этом потерпевший и страховщик договариваются о размере, порядке и сроках подлежащего выплате потерпевшему страхового возмещения.
Наличие такого соглашения является реализацией права потерпевшего на получение страхового возмещения, вследствие чего после исполнения страховщиком обязательства по страховой выплате в размере, согласованном сторонами, основания для взыскания каких-либо дополнительных убытков отсутствуют.
Как установлено выше, в рамках спорных правоотношений страховщиком исследованные обязательства не исполнены.
Таким образом, из взаимосвязи положений пунктов 30 и 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 58 следует, что по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества страховщик и потерпевший при надлежащем исполнении страховщиком обязательств, в том числе включающих в себя согласование страховщиком со страхователем проведенного осмотра, а затем, согласования стоимости восстановительного ремонта является урегулирование страхового случая.
В отсутствие реализации страховщиком обязательных действий, конклюдентные действия страхователя в виде молчания не могут устранить допущенные страховщиком нарушения прав страхователя, так как в результате таких нарушений страхователь лишается двух своих прав - заявить свои возражения и организовать в течение предусмотренного законом срока независимую экспертизу, если она не проведена страховщиком (на основании заявленных страхователем возражений).
Доказательств ознакомления потерпевшего с заключением эксперта/калькуляцией до выплаты страхового возмещения в материалы дела не представлено (статья 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)
В отсутствие таких доказательств ознакомления, согласования со страхователем с установленной страховщиком и признанной им подлежащей выплате стоимостью восстановительного ремонта, оснований для признания страховщика надлежащим образом, исполнившим обязанности, предусмотренные пунктами 11, 13 статьи 12 Закона об ОСАГО, не имеется.
Из материалов настоящего дела следует, что в нарушение положений статьи 12 Закона об ОСАГО ответчиком без соответствующего ознакомления истца с величиной произведена выплата страхового возмещения. Доказательств иного в материалы дела не представлено.
Положения Закона об ОСАГО, регулирующие обязанности страховщика, прямо и конкретно указывают на те действия, которые должны быть им исполнены, следовательно, ответчик знал, мог и должен был знать, при наличии каких доказательств, предоставление которых относится к бремени его процессуального доказывания, с его стороны будет наличествовать надлежащее исполнение, и, как следствие, отсутствие на стороне страхователя права и необходимости самостоятельно обращаться в независимую экспертную организацию.
Такие доказательства ответчиком в материалы дела не представлены.
Уважительность причин для такого непредставления им в апелляционной жалобе не приведена.
Установленное невыполнение требований Закона об ОСАГО ответчиком, не может свидетельствовать о его добросовестном поведении, как профессионального участника спорных гражданских правоотношений, поскольку данным бездействием последний лишил возможности выразить позицию по определенной страховщиком сумме страхового возмещения, то есть нарушил норма Закона об ОСАГО.
Таким образом, осуществляя выплату страхового возмещения, без достигнутого согласия страхователя на такую выплату, страховщик фактически уклонился от обязанности по проведению независимой экспертизы, что в настоящем деле повлекло для страхователя неблагоприятные последствия в виде самостоятельного обращения потерпевшего в независимую организацию для определения восстановительной стоимости поврежденного транспортного средства и несение соответствующих расходов на оплату услуг независимого эксперта.
Поскольку ответчиком доказательств согласования размера страховой выплаты и доказательств того, что страхователь не настаивает на организации независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или стоимости, в дело не представлено, страхователь приобрел право предоставлять иные заключения о стоимости восстановительного ремонта.
При этом законом не установлено, что в отношении своего транспортного средства потерпевший не имеет права получать отчеты и заключения о стоимости восстановительного ремонта, учитывая вышеизложенное, апелляционной коллегией отклоняются доводы ответчика о нарушении истцом Закона об ОСАГО в отсутствии несогласия потерпевшего с результатами экспертизы страховщика, поскольку ответчиком изначально допущено требование Закона об ОСАГО о согласовании с потерпевшим размера страховой выплаты.
Вместе с тем, доказательственное значение указанный отчет или заключение могут приобрести только при условии, что страховщиком нарушены права страхователя таким образом, что он был заведомо лишен возможности организовать независимую экспертизу, вследствие чего вынужден представлять в обоснование своих возражений иные, имеющиеся у него доказательства.
Как усматривается из материалов дела, потерпевший обратился в экспертную организацию.
Согласно экспертному заключению ООО "Миллер и Партнеры", стоимость ремонта а/м без износа составила 490 700 руб., с учетом износа - 251200 руб., стоимость АМТС - 476 375 руб., стоимость годных к реализации остатков -125 070 руб. 31 коп. (л.д.18-56).
Как следует из обжалуемого судебного акта, проведя анализ представленного истцом заключения, судом первой инстанции не выявлено в нем нарушениий положений Единой методики. Напротив, наряду с общими данными, содержащимися в обоих экспертных заключениях, в заключение независимой экспертизы, представленной истцом, имеются также скриншоты с указанием средней стоимости автомобиля марки Nissan President 1984, 1993 и 1994 годов выпуска, что служит дополнительной гарантией определения верной суммы страхового возмещения наряду с иными расчетами (л.д.47, 48).
Также, к заключению, представленному ответчиком, не приложены скриншоты с указанием средней стоимости запасных частей и автомобиля марки Nissan President. В связи с чем, указанное заключение чем не соответствует принципу проверяемости и, учитывая нарушение страховщиком правил ознакомления с результатами заключения эксперта, не может быть положено в основу решения.
В замечаниях на экспертное заключение, представленное истцом, содержится вывод, что данное заключение, составленное ООО "Миллер и Партнеры", содержит недостоверные данные и выполнено с нарушением требований законодательства (л.д.91).
Вместе с тем, ответчиком не представлено доказательств, ставящих поставить под сомнение квалификацию выполнивших его экспертов, в частности решений об аннулировании профессиональной аттестации, в том числе, за неоднократное нарушение требований нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в области независимой технической экспертизы транспортных средств, которое привело к превышению предела статистической достоверности результатов экспертизы.
Согласно пункту 13 статьи 12 Закона об ОСАГО если после проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший не достигли согласия о размере страхового возмещения, страховщик обязан организовать независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку), а потерпевший - представить поврежденное имущество или его остатки для проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки).
Если страховщик не осмотрел поврежденное имущество или его остатки и (или) не организовал независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) поврежденного имущества или его остатков в установленный пунктом 11 настоящей статьи срок, потерпевший вправе обратиться самостоятельно за технической экспертизой или экспертизой (оценкой). В таком случае результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) принимаются страховщиком для определения размера страхового возмещения (абзац 2 пункта 13 статьи 12 Закона об ОСАГО).
Являясь профессиональным участником спорных правоотношений, страховщик, как лицо, не осуществившее процедуру согласования с потерпевшим страховой выплаты, в силу чего, лишивший потерпевшего законного справа на проведение независимой оценки знал, мог и должен был знать о том, что в силу прямого положения статьи 12 Закона об ОСАГО, в таком случае для определения страховой выплаты будут приниматься во внимание именно результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой экспертизы (оценки).
Обладая полной информацией об этом, страховщик действовал неразумно, неосмотрительно, как того требовалось от него по характеру обязательства, и при рассмотрении спора в суде, о назначении судебной экспертизы не заявил, ограничившись лишь предоставлением отчета-"рецензии" на отчет, представленный истцом, и, при этом, продолжая настаивать на обоснованности своего отчета, ответчик аналогичный отчет-"рецензию" на свой отчет не предоставлял, обоснованность своего отчета дополнительными доказательствами не подтвердил.
Вместе с тем, материалами дела подтверждено, что его отчет (в виде его результатов о величине стоимости восстановительного ремонта) в нарушение требований Закона об ОСАГО, с потерпевшим не согласовывался, представляет собой доказательство, полученное с нарушением принятых страховщиком на себя обязательств.
Неблагоприятные риски допущенных ответчиком нарушений, последующего процессуального бездействия в настоящем случае относятся именно на ответчика и не могут быть переложены на истца.
В соответствии со статьей 12.1 Закона об ОСАГО, Положением N 433-П "О правилах проведения независимой технической экспертизы транспортного средства", утвержденных Центральным Банком РФ 19.09.2014, а также положением Банка России от 19.09.2014 N432-П утверждена "Единая методика определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства" вопросы, возникающие в процессе возмещения вреда транспортному средству потерпевших и связанные с установлением обстоятельств причинения вреда транспортному средству, установления повреждений транспортного средства и их причин, технологии, методы и стоимости его восстановительного ремонта разрешаются на основании проведения независимой технической экспертизы. Указанная Методика является обязательной для применения страховщиками или их представителями, экспертами-техниками, экспертными организациями при проведении независимой технической экспертизы транспортных средств, судебными экспертами при проведении судебной экспертизы транспортных средств.
В связи с изложенными обстоятельствами, суд первой инстанции, оценив экспертное заключение, представленное истцом, по правилам статей 71, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришёл к верному выводу о его соответствии необходимым требованиям, как подготовленное уполномоченным субъектом оценочной деятельности, в соответствии с требованиями Единой методики, механизмом образования повреждения вследствие спорного дорожно-транспортного просишествия и принял его в качестве надлежащего доказательства по делу.
С учетом изложенных обстоятельств, носящих объективный характер, выводы суда первой инстанции в части признания заключения ООО "Миллер и Партнеры" в качестве надлежащего доказательства, не подлежат переоценке судом апелляционной инстанции.
Вместе с тем, при удовлетворении исковых требований в размере 274 170 руб. 69 коп. судом первой инстанции не принято во внимание следующее.
Согласно пункту 18 статьи 12 Закона об ОСАГО, размер подлежащих возмещению страховщиком убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего определяется:
а) в случае полной гибели имущества потерпевшего - в размере действительной стоимости имущества на день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков. Под полной гибелью понимаются случаи, при которых ремонт поврежденного имущества невозможен либо стоимость ремонта поврежденного имущества равна стоимости имущества на дату наступления страхового случая или превышает указанную стоимость;
б) в случае повреждения имущества потерпевшего - в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая.
Аналогичное правило предусмотрено в п. 4.16 Положения Банка России от 19.09.2014 N 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", зарегистрированного в Минюсте России 01.10.2014 N 34204, в котором также указано, что при определении размера восстановительных расходов учитывается износ деталей, узлов и агрегатов. Размер расходов на запасные части определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте. При этом на указанные комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты) не может начисляться износ свыше 50 процентов их стоимости.
Пунктом 42 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 58 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" также указано, что в соответствии с подпунктом "а" пункта 18 и пунктом 19 статьи 12 Закона об ОСАГО размер подлежащих возмещению страховщиком убытков в случае полной гибели имущества потерпевшего определяется в размере его действительной стоимости на день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков с учетом их износа.
Под действительной стоимостью имущества понимается его рыночная стоимость, которая представляет собой текущую стоимость товара, определяемую на основе спроса и предложения в каждый конкретный момент на рынке.
Под полной гибелью понимаются случаи, при которых ремонт поврежденного имущества невозможен либо стоимость ремонта поврежденного имущества равна стоимости имущества на дату наступления страхового случая или превышает указанную стоимость (подпункт "а" пункта 18 статьи 12 Закона об ОСАГО).
По смыслу изложенных норм права, в зависимости от конкретных обстоятельств устанавливается тот или иной способ определения страхового возмещения.
В настоящем случае невозможность ремонта поврежденного имущества не следует из представленных в дело доказательств, то есть требования истца о полной гибели транспортного средства основаны на том, что стоимость ремонта поврежденного имущества равна стоимости имущества на дату наступления страхового случая или превышает указанную стоимость.
Как следует из материалов дела, исковые требования о взыскании страхового возмещения рассчитаны истцом в соответствии с пунктом 4.12 (а) Правил ОСАГО, которым предусмотрено, что в случае полной гибели имущества потерпевшего, страховая выплата определяется в размере действительной стоимости имущества на день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков (л.д. 4), так как истцом учтена стоимость восстановительного ремонта без учета износа.
Ответчиком, напротив, применены положения о необходимости определения стоимости восстановительного ремонта, так как полная гибель транспортного средства, исходя из соотношения стоимости восстановительного ремонта поврежденного имущества с учетом износа и стоимости имущества на дату наступления страхового случая.
Суд первой инстанции в изложенной части согласился с доводами истца.
Исследовав доводы сторон, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что при удовлетворении требований в заявленном размере судом первой инстанции ошибочно не принято во внимание следующее.
Обязательства страховщика по возмещению причиненного потерпевшим вреда ограничены пределами страховой суммы (статья 7 Закона об ОСАГО), исчерпывающим перечнем случаев наступления ответственности, не относящейся к страховому риску по обязательному страхованию (пункт 2 статьи 6 Закона об ОСАГО), но также порядком расчета стоимости восстановительного ремонта, установленного Положением Банка России от 19.09.2014 N 432-П "О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства" (зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2014 N 34245).
Так, в силу пунктов 3.3., 3.4 Положения Банка России от 19.09.2014 N 432-П "О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства" (зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2014 N 34245), размер расходов на восстановительный ремонт определяется на дату дорожно-транспортного происшествия с учетом условий и границ региональных товарных рынков (экономических регионов) материалов и запасных частей, соответствующих месту дорожно-транспортного происшествия. Размер расходов на восстановительный ремонт определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте транспортного средства. Относительная потеря стоимости комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) транспортного средства, их функциональных характеристик и ресурса в процессе эксплуатации характеризуется показателем износа.
Таким образом, в целях обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств приведение автомобиля в состояние, в котором он находился до повреждения в ДТП, означает возмещение страховщиком по обязательному страхованию (договору ОСАГО) расходов потерпевшего лица на замену частей, узлов, агрегатов и деталей в сумме, соответствующей стоимости этих отдельных элементов автомобиля в момент их повреждения, с учетом износа.
Из представленного истцом экспертного заключения N 155-1/18 следует, что стоимость транспортного средства на момент ДТП составляла 476 375 руб. (л.д. 25), при этом стоимость восстановительного ремонта без учета износа составляет 490 700 руб., а стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составляет 251 200 руб. (л.д. 23).
С учетом изложенных выше положений Закона об ОСАГО, Положения Банка России от 19.09.2014 N 432-П "О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства", для целей определения полной гибели транспортного средства может и должен учитываться размер затрат на проведение восстановительного ремонта с учетом износа (восстановительные расходы), то есть оснований для учета показателя размера затрат на проведение восстановительного ремонта без учета износа, для целей определения объема обязательств страховщика не имеется, так как такой порядок определения объема обязательств страховщика в рамках обязательного страхования остутствует.
В настоящем случае, стоимость восстановительного ремонта в сумме 251 200 руб. меньше стоимости транспортного средства на момент ДТП составляла 476 375 руб., следовательно, оснований для определения полной гибели транспортного средства не имелось.
Учитывая, что сумма восстановительного ремонта не превышает и не равна стоимости транспортного средства на дату наступления страхового случая, истцом в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств невозможности ремонта поврежденного имущества, также оснований для расчета недоплаченной стоимости страхового возмещения исходя из разницей доаварийной стоимости транспортного средства и стоимости годных остатков, у ответчика не имелось.
Таким образом, оснований для удовлетворения исковых требований исходя из расчета стоимости страхового возмещения по подпункту "а" пункта 18 статьи 12 Закона об ОСАГО у суда первой инстанции не имелось.
Как ранее указывалось судом апелляционной инстанции, экспертное заключение, предоставленное, является надлежащим доказательством по делу.
Ответчиком в установленном порядке не опровергнуто, ходатайство о назначении экспертизы не заявлено.
Принимая во внимание вышеизложенное, размер страхового возмещения подлежит определению в порядке подпункта "б" пункта 18 статьи 12 Закона об ОСАГО, и согласно экспертному заключению N 155-1/18 размер расходов на восстановительный ремонт с учетом износа составляет 251 200 руб. (л.д. 23).
Поскольку ответчиком произведена страховая выплата в общей сумме 77 134 руб., исковые требования в части взыскания недоплаченного страхового возмещения подлежат удовлетворению в размере 174 066 руб. = (251 200 - 77 134).
Отклоняя доводы апелляционной жалобы, о необоснованном взыскании с ответчика расходов на проведение независимой экспертизы в завышенном размере, апелляционный суд исходит из следующего.
В данном случае ответчиком размер страхового возмещения не согласовывался.
При этом ответчиком не учитывается, что получение истцом отчета явилось исключительно следствием нарушения ответчиком прав и законных интересов истца, в силу чего предоставление ответчиком альтернативного отчета требования истца не опровергает, а право на проведение судебной экспертизы ответчик не реализовал.
Из разъяснений Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в пункте 23 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016), следует, что расходы на проведение экспертизы включаются в состав убытков и подлежат взысканию со страховщика без учета лимита ответственности по договору ОСАГО.
Расходы на проведение досудебной оценки по установлению размера фактического ущерба, причиненного транспортному средству истца, напрямую относятся к предмету и существу рассматриваемого спора, поскольку понесены в связи с невыплатой страхового возмещения в рамках договора страхования, заключенного на основании положений Закона об ОСАГО.
При этом расходы на проведение экспертизы не являются страховым возмещением, поскольку они должны быть понесены при осуществлении страховщиком обычной хозяйственной деятельности.
Неисполнение ответчиком обязанности по своевременной выплате страхового возмещения создало препятствия для реализации потерпевшим его прав и привело к необходимости несения им расходов на проведение такой экспертизы.
Следовательно, стоимость независимой экспертизы (оценки), на основании которой должна быть произведена страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком, а не в состав страховой выплаты.
Согласно разъяснениям, содержащимся пункте 99 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 58 стоимость независимой технической экспертизы и (или) независимой экспертизы (оценки), организованной потерпевшим в связи с неисполнением страховщиком обязанности по осмотру поврежденного транспортного средства и (или) организации соответствующей экспертизы страховщиком в установленный пунктом 11 статьи 12 Закона об ОСАГО срок, является убытками.
Такие убытки подлежат возмещению страховщиком по договору обязательного страхования сверх предусмотренного Законом об ОСАГО размера страхового возмещения в случае, когда страховщиком добровольно выплачено страховое возмещение или судом удовлетворены требования потерпевшего (статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 14 статьи 12 Закона об ОСАГО).
Из пункта 100 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 58 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" следует, что если потерпевший, не согласившись с результатами проведенной страховщиком независимой технической экспертизы и (или) независимой экспертизы (оценки), самостоятельно организовал проведение независимой экспертизы до обращения в суд, то ее стоимость относится к судебным расходам и подлежит возмещению по правилам части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации независимо от факта проведения по аналогичным вопросам судебной экспертизы.
Таким образом, пункты 99 и 100 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 58 различают правовую природу расходов на проведение независимой оценки по инициативе потерпевшего: при нарушении страховщиком, возложенных на него законом обязанностей по организации независимой экспертизы, несение таких расходов страхователем является его убытками, так как обусловлено нарушением его прав страховщиком.
При соблюдении страховщиком, возложенных на него обязанностей несение таких расходов страхователем является его правом, и, следовательно, его судебными расходами, так как обусловлено реализацией права на самостоятельное проведение дополнительной независимой экспертизы.
Уклонение страховщика от исполнения возложенных на него законом обязанностей, является ненадлежащим поведением, следовательно, расходы потерпевшего в связи с таким нарушением его прав, являются убытками, но не судебными расходами.
Как следует из материалов настоящего дела и сторонами не оспорено, ввиду уклонения ответчика от обязанностей по согласованию размера выплаты, проведение оценки поврежденного транспортного средства явилось для потерпевшего необходимым, вынужденным с целью определения действительного размера страховой выплаты.
Стоимость независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), на основании которой осуществляется страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования (пункт 14 статьи 12 Закона об ОСАГО).
Факт наступления страхового случая, в результате которого застрахованному имуществу причинены повреждения, установлен судом, подтверждается материалами дела.
Оказанные экспертом услуги по составлению экспертного заключения оплачено в сумме 18 000 руб. 00 коп., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру N 155-1/18 от 12.02.2018 (оборот л.д. 18).
Оснований, согласно которым ответчик мог быть освобожден от возмещения рассматриваемых убытков в виде стоимости независимой технической экспертизы и (или) независимой экспертизы (оценки), судом не установлено, иного ответчиком не доказано.
Неисполнение ответчиком возложенных на него законом обязанностей создало препятствия для реализации потерпевшим его прав и привело к необходимости несения им расходов на проведение такой экспертизы.
Следовательно, стоимость независимой экспертизы (оценки), на основании которой должна быть произведена страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком, а не в состав страховой выплаты. Уклонение страховщика от исполнения возложенных на него законом обязанностей, является ненадлежащим поведением, следовательно, расходы потерпевшего в связи с таким нарушением его прав, являются убытками, но не судебными расходами.
Указанные затраты на проведение экспертизы производны от наступления страхового случая, находятся с ним в непосредственной связи и являются для истца реальными расходами, подтвержденными документально.
Согласно пункту 1 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.
При таких обстоятельствах нарушение ответчика и убытки истца находятся в прямой причинно-следственной связи, понесенные расходы подлежат возмещению в разумных пределах с учетом наличия доказательств их фактической выплаты, необходимости затрат, сформировавших расходы, для защиты нарушенного права, баланса процессуальных прав и обязанностей сторон.
Поскольку в данном случае речь идет о взыскании убытков, само по себе превышение стоимости экспертизы над средней стоимостью таких же экспертиз, не является основанием для отказа в их взыскании либо их снижения, при условии, что они фактически понесены, связаны с необходимостью восстановления нарушенного права, и в поведении потерпевшего (цессионария), заказавшего рассматриваемый отчет (заключение), отсутствуют признаки злоупотребления, принадлежащими ему правами, отсутствуют действия, направленные на намеренное причинение страховщику убытков, увеличение своих убытков.
При рассмотрении настоящего дела вышеизложенных обстоятельств из материалов дела не установлено, ответчиком их наличие не доказано.
Действительно, потерпевший (цессионарий) должен принимать разумные меры для уменьшения, возникших у него убытков, для установления действительного размера причиненного ущерба.
Обращение потерпевшего (цессионария) к оценщику обусловлено необходимостью установления размера причиненного ущерба, то есть признаки злоупотребления правом с его стороны в указанном поведении отсутствуют.
Истец, в соответствии с выпиской из ЕГРИП осуществляет посреднические услуги, консультационные услуги, но не является профессиональным участником рынка оценочных услуг, то есть не обладает знаниями о стоимости услуг в сфере оценочной деятельности, в силу чего выбор им оценщика обусловлен собственными знаниями, предпочтениями. Доказательств того, что истец обращался к конкретному оценщику по мотиву последующего взыскания с ответчика более высокой стоимости услуг по оценке, в деле не имеется.
Довод апелляционной жалобы о том, что деятельность в области права является обычной хозяйственной деятельностью истца, подлежит отклонению с учетом следующих обстоятельств.
Довод о том, что истец не доказал, что привлечение сторонних специалистов на возмездной основе было необходимо, а реализация прав истца по обращению в суд невозможна без их привлечения, подлежит отклонению, так как исходя из конституционного права на осуществление своей защиты всеми не запрещенными законом способами, истец сам вправе избрать способ защиты, в том числе обращение к представителю.
В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов; такая защита является задачей судопроизводства в арбитражных судах.
Согласно статье 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде лично или через представителей. Ведение дела лично не лишает гражданина права иметь представителей. Представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица.
В соответствии со статьей 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
Конституционное право на судебную защиту в его истолковании Конституционным Судом Российской Федерации предполагает, прежде всего, право каждого на обращение в суд самостоятельно либо через своего представителя, законного представителя или защитника (Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 03.05.1995 N 4-П, от 16.03.1998 N 9-П, от 17.11.2005 N 11-П и от 20.02.2006 N 1-П).
Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции посчитал разумным предел возмещения ответчиком судебных расходов истца в размере 5 000 руб. 00 коп. Суд апелляционной инстанции оснований для переоценки указанных выводов суда не устанавливает.
Вместе с тем, в связи с частичным удовлетворением исковых требований, судебные расходы в порядке части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат удовлетворению пропорционально размеру удовлетворенных требований.
Таким образом, судебные расходы на оплату услуг представителя подлежат удовлетворению в сумме 3 286 руб. 88 коп.
Исходя из изложенных обстоятельств, носящих объективный характер, решение арбитражного суда первой инстанции подлежит изменению на основании статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с частичным удовлетворением исковых требований.
Судебные расходы по государственной пошлине по исковому заявлению в вязи с изменением судебного акта на основании апелляционной жалобы ответчика, подлежат распределению на стороны в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально размеру удовлетворенных требований, и поскольку при подаче искового заявления истцу предоставлялась отсрочка от уплаты государственной пошлины, судебные расходы по оплате государственной пошлины по исковому заявлению в размере 5 813 руб. 18 коп. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.
Кроме того, с ООО "Медиана" в доход федерального бюджета подлежит взысканию 3 029 руб. 82 коп. государственной пошлины по исковому заявлению.
Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ООО "Медиана" по правилам статьи статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и подлежат взысканию в пользу ответчика в сумме 3 000 руб. 00 коп.
Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Челябинской области от 08.10.2019 (резолютивная часть от 30.09.2019) по делу N А76-24770/2019 изменить, апелляционную жалобу страхового акционерного общества "ВСК" - удовлетворить.
Изложить резолютивную часть решения Арбитражного суда Челябинской области от 08.10.2019 по делу N А76-24770/2019 в следующей редакции:
"Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Медиана" удовлетворить частично.
Взыскать с акционерного общества "ВСК" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Медиана" 174 066 руб. страхового возмещения, 18 000 руб. расходов по оценке, 3 286 руб. 88 коп. судебных расходов по оплате услуг представителя.
В остальной части в удовлетворении исковых требований обществу с ограниченной ответственностью "Медиана" отказать.
Взыскать с акционерного общества "ВСК" в доход федерального бюджета государственную пошлину по исковому заявлению в сумме 5 813 руб. 18 коп.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Медиана" в доход федерального бюджета государственную пошлину по исковому заявлению в сумме 3 029 руб. 82 коп.".
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Медиана" в пользу акционерного общества "ВСК" 3 000 руб. 00 коп. судебных расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Постановление изготовлено в полном объеме 30.12.2019.
Судья |
О.Е. Бабина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А76-24770/2019
Истец: ООО "МЕДИАНА"
Ответчик: САО "ВСК"
Третье лицо: Алиев Орхан Али оглы, Саблин Юрий Николаевич