г. Москва |
|
06 июля 2021 г. |
Дело N А40-9762/21 |
Резолютивная часть постановления объявлена 06 июля 2021 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 06 июля 2021 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
Судьи Сазоновой Е.А.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства апелляционную жалобу
Государственного бюджетного учреждения города Москвы территориальный центр социального обслуживания "Коломенское"
на решение Арбитражного суда г.Москвы от 16.04.2021, принятое судьей Лаптевым В.А. (шифр судьи 45-63) в порядке упрощенного производства
по делу N А40-9762/21,
по иску Товарищества собственников жилья "Коломенская Усадьба" (ОГРН 1097746717530, 115487, г.Москва, проспект Андропова, д.42 корп.1)
к Государственному бюджетному учреждению города Москвы территориальный центр социального обслуживания "Коломенское" (ОГРН 1127746764045, 115142, гМосква, ул.Коломенская, д.5 стр.3)
о взыскании денежных средств,
без вызова сторон,
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд города Москвы обратилось Товарищество собственников жилья "Коломенская Усадьба" с исковым заявлением к Государственному бюджетному учреждению города Москвы территориальный центр социального обслуживания "Коломенское" о взыскании денежных средств по корректировке оплаты за коммунальные услуги в размере 192 953,18 руб.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2021 по делу N А40-9762/21 исковые требования удовлетворены.
Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить по доводам, изложенным в апелляционной жалобе.
Заявитель полагает, что судом не полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела.
Апелляционная жалоба рассмотрена без вызова сторон на основании ст. 272.1 АПК РФ.
Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на основании статей 266 и 268 АПК РФ.
Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, повторно рассмотрев материалы дела, приходит к выводу о том, что отсутствуют правовые основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда г. Москвы, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.
При исследовании материалов дела установлено, что ответчику на праве оперативного управления принадлежит нежилое помещение по адресу: г.Москва, проспект Андропова, д. 42, корп. 1, общ. мл. 803,9 кв.м.
Управление вышеуказанным МКД осуществляет истец.
Между сторонами был заключен договор от 27.12.2019 N 1-НЖ/2020-КУ на оказание услуг по управлению и предоставлению коммунальных услуг, согласно условиям которого истец предоставляет, а ответчик оплачивает коммунальные услуги (тепловую энергию), потребляемые в целях обеспечения своей деятельности.
Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
В соответствии с п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре.
Истец оказывает ответчику коммунальную услугу по отоплению и вентиляции (подогреву воздуха).
В силу п. 1.2 ст. 1 договора ответчик обязан оплачивать коммунальные услуги, на основании выставляемых истцом счетов.
За период с 2017 по 2019 годы включительно истец в полном объеме осуществлял оплату тепловой энергии по вышеуказанному адресу в соответствии с договором теплоснабжения от 01.04.2010 N 06.518403-ТЭ и представленными в материалы дела счетами, счетами фактурами и актами приема-передачи тепловой энергии (мощности) за соответствующие периоды.
Истцом был произведен расчёт размера корректировки оплаты за отопление.
При этом истцом учитывались, размер оплаты, выставленный ответчику в 2017, 2018 и 2019 году, и фактический объем потребления тепловой энергии за данные годы, а также общая площадь помещения ответчика.
Размер оплаты подтверждается счетами, выставленными истцом ответчику, а фактический объем потребления - актами приема-передачи ПАО "МОЭК".
Распределение объема потребленной тепловой энергии между жилыми помещениями, нежилыми помещениями и помещениями общего пользования было осуществлено истцом исходя из технической документации застройщика, выписка из которой также была представлена в материалы дела.
Общая площадь нежилого помещения ответчика указана в договорах, заключенных между истцом и ответчиком (договор от 26.12.2017 N 1-НЖ/2018-КУ, договор от 15.08.2018 N 1-НЖ/2018-КУ, договор от 07.12.2018 N 1-НЖ/2019-КУ, договор от 27.12.2019 N 1-НЖ/2020-КУ).
В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Согласно п. 1 ст. 290 ГК РФ собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.
В силу статьи 249 ГК РФ каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.
Согласно ст. 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.
В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчик производит оплату тепловой энергии, исходя из среднемесячного потребления за предыдущий год без учёта корректировки данной оплаты, что приводит к неосновательному обогащению на стороне ответчика за счет истца, который в свою очередь оплачивает весь объеме потребленной тепловой энергии.
Согласно расчету истца, на стороне ответчика имеется задолженность за тепловую энергию на сумму 192 953,18 руб. за период с 2017 по 2019 включительно.
Как усматривается из материалов дела, истцом в адрес ответчика была направлена претензия, которая оставлена ответчиком без ответа, обязательства по оплате ответчиком не выполнены.
Доказательств оплаты задолженности ответчиком в ходе производства по делу не представлено.
Поскольку в силу статей 309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться в соответствии с условиями договора и требованиями закона и односторонний отказ от исполнения обязательств или их изменение не допустимы, а статьей 781 указанного кодекса предусмотрена обязанность заказчика оплатить оказанные ему услуги в срок и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг, и доказательств погашения образовавшейся задолженности ответчиком не представлено, суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что требование истца о взыскании 192 953,18 руб. задолженности законно, доказано и подлежит удовлетворению.
Вопреки доводам заявителя апелляционной жалобы, правильность методики расчета примененной истцом, подтверждается решением Арбитражного суда г.Москвы от 21.05.2018 по делу N А40-138832/16-11-1240 (оставлено без изменения определением ВС РФ от 07.06.2019 N 305-ЭС19-7308), постановлением 2ААС от 02.10.2019 по делу N А29-11984/2017).
Судом установлено, что контррасчет, представленный ответчиком, не может быть признан верным в связи с его методической неправильностью.
Доказательств того, что с 10.10.2019 система вентиляции находилась в неработоспособном состоянии в матриалы дела не представлено.
Согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе непредставления контррасчета.
Также отклоняется довод ответчика о неправильности осуществляемого ПАО "МОЭК" расчета объемов тепловой энергии, приходящихся на жилую и нежилую часть МКД.
Ответчик в обоснование данного довода ссылается на непропорциональность тепловым нагрузкам объема тепловой энергии, приходящегося на нежилую часть МКД по расчетам ПАО "МОЭК".
ПАО "МОЭК" осуществляет расчет тепловой энергии, приходящейся на жилую и нежилую часть МКД следующим образом:
-исходя из тепловых нагрузок, приходящихся на системы вентиляции и отопления, определяет расход тепловой энергии, соответственно, на нужды вентиляции и отопления;
-тепловую энергию, потребляемую на нужды отопления, распределяет между жилой и нежилой части МКД пропорционально площади жилых и нежилых помещений
-тепловую энергию, потребляемую на нужды вентиляции, относит на нежилую часть МКД.
Таким образом, пропорционально тепловым нагрузкам происходит распределение объема тепловой энергии между системой отопления и системой вентиляции; распределение же объема тепловой энергии, потребленного на нужды отопления, происходит исходя не из тепловых нагрузок, а из площади.
Так, при определении общего объема тепловой энергии, приходящейся на жилую и нежилую часть МКД, учитываются не только тепловые нагрузки, но также и площадь нежилых помещений. Именно этим и обусловлена непропорциональность объема тепловой энергии, приходящегося на нежилую часть МКД, тепловым нагрузкам; следовательно, такая непропорциональность не свидетельствует о неправильности осуществляемых ПАО "МОЭК" расчетов.
Истец является посредником между ресурсоснабжающей организацией и собственникам помещений в МКД. В этой связи истец выставляет последним тот же объем теплоэнергии, потребленный на нужды отопления и вентиляции нежилых помещений, который выставляет истцу ПАО "МОЭК".
При таких обстоятельствах, судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены нормы материального и процессуального права, принято законное и обоснованное решение на основании ст.ст. 8, 12, 307, 309, 310, 779, 781 ГК РФ и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.
Заявителем не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.
Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271, 272.1 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда г.Москвы от 16.04.2021 по делу N А40-9762/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.
Судья |
Сазонова Е.А. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А40-9762/2021
Истец: ТСЖ "КОЛОМЕНСКАЯ УСАДЬБА"
Ответчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОЛОМЕНСКОЕ"