г. Москва |
|
08 декабря 2022 г. |
Дело N А40-43481/21 |
Резолютивная часть постановления объявлена 01 декабря 2022 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 08 декабря 2022 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи О.В. Гажур,
судей А.Н. Григорьева, Е.А. Скворцовой,
при ведении протокола секретарем судебного заседания В.З. Татешвили,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ф/у Андросюка Д.Ф. - Врещ А.С.
на определение Арбитражного суда г. Москвы от 26.09.2022 по делу N А40-43481/21 (30-92) об отказе в удовлетворении заявления финансового управляющего о признании недействительным договора купли-продажи квартиры от 05.12.2018, заключенного между должником и Чугуновой Г.А., в рамках дела о банкротстве Андросюка Дмитрия Федоровича (22.05.1971 г.р., ОГРНИП 304770000189916, г. Москва, бульвар Нагорный, д. 19, корп. 1, кв. 117)
при участии в судебном заседании:
от должника - Володина Ю.А. (по доверенности, по паспорту РФ)
от финансового управляющего - Буйкин А.Ю. (по доверенности, по паспорту РФ)
Иные лица не явились, извещены
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.01.2022 Андросюк Дмитрий Федорович (22.05.1971 г.р., ОГРНИП 304770000189916, г. Москва, бульвар Нагорный, д. 19, корп. 1, кв. 117) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим утвержден Врещ Александр Сергеевич (член Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Союз арбитражных управляющих "Созидание", ИНН 621200681301, адрес для направления корреспонденции: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3а, 4 этаж, офис 404), о чем опубликованы сведения в газете "Коммерсантъ" N 16(7217) от 29.01.2022.
В Арбитражный суд г. Москвы 25.07.2022 поступило заявление финансового управляющего о признании недействительным договора купли-продажи квартиры, заключенного между должником и Чугуновой Г.А., применении последствий его недействительности, в рамках дела о банкротстве Андросюка Дмитрия Федоровича.
Определением от 26.09.2022 Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении ходатайств финансового управляющего о вызове в судебное заседание свидетелей, об истребовании доказательств.
Отказал в удовлетворении заявления финансового управляющего о признании недействительным договора купли-продажи квартиры от 05.12.2018 г., заключенного между должником и Чугуновой Г.А.
Не согласившись с указанным судебным актом, финансовый управляющий должника обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить обжалуемое определение и принять по делу новый судебный акт.
В обоснование доводов жалобы ссылается на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушение судом норм материального и процессуального права.
В судебном заседании апелляционного суда представитель финансового управляющего должника доводы жалобы поддержал.
Представитель должника по доводам жалобы возражал, просил оставить оспариваемое определение суда первой инстанции без изменений.
Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.
Законность и обоснованность обжалуемого определения проверена апелляционным судом в соответствии со ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке ст. ст. 268, 269 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого определения, исходя из следующего.
В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пункта 1 статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, финансовый управляющий просит признать недействительным договор купли-продажи квартиры от 05.12.2018, заключенный между должником и Чугуновой Г.А., по основаниям п. 2 ст. 61.2. Закона о банкротстве, ст. 10, 168 ГК РФ.
Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции исходил из отсутствия совокупности условий, необходимых для признания сделки недействительной по п. 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, а также не установил оснований для признания сделки недействительной по ст. 10, 168 ГК РФ.
Согласно п. 2 ст. 61.2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Спорный договор заключен 05.12.2018, заявление Пятакова Анатолия Ивановича о признании несостоятельным (банкротом) Андросюка Дмитрия Федоровича (22.05.1971 г.р., ОГРНИП 304770000189916, г. Москва, бульвар Нагорный, д. 19, корп. 1, кв. 117) было принято к производству определением Арбитражного суда города Москвы от 15.03.2021. Таким образом, оспариваемая сделка попадает в период подозрительности, установленный п. 2 ст. 61.2. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
В пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 разъяснено, что для признания сделки недействительной по основанию, указанному в п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:
а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.
В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.
При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.
Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63, в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.
При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.
Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии следующих условий: - стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок; - должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы; - после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.
Как следует из пункта 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Как следует из пункта 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 обязанность доказывания того, что другая сторона по сделке знала или должна была знать о наличии у должника признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества, лежит на лице, оспаривающем сделку.
Вместе с тем, заявитель не представил доказательств того, что ответчик знал о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов и о признаках неплатежеспособности должника, поскольку не смотря на наличие неоспариваемых сторонами отношений, сделка совершена с использованием кредитных средств, доказательств занижения цены не представлено.
Вопреки доводам жалобы, конкурсным управляющим не доказано, что на дату совершения оспариваемой сделки, должник отвечал признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества.
Наличие кредиторской задолженности, само по себе не свидетельствует о неплатежеспособности или недостаточности имущества должника при значительности активов последнего, так финансовый управляющий указывает, что на дату реализации имущества должник обладал недвижимым имущество на сумму 17 320 820,71 руб., кроме того согласно представленным в материалы дела платежным поручениям N 1581978 от 13.12.2018 г., N 91309277 от 20.12.2018, N 687 от 12.12.2018 г. денежные средства в общем размере 20 521 917,82 руб. были направлены должником на погашение требований иных кредиторов.
Как установлено судом первой инстанции, оспариваемый договор купли-продажи имущества заключен сторонами по средствам использования сервиса "ДомКлик" Центр недвижимости от Сбербанка, поскольку в соответствии с п. 2.2.2 договора часть стоимости объекта в сумме 15 600 000 руб. оплачивается за счет целевых кредитных денежных средств, представленных в соответствии с кредитным договором N 93553154 от 05.12.2018, заключенным ответчиком и ПАО Сбербанк.
Общая стоимость реализованного по спорной сделки имущества составила 20 600 000 руб.
Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что условия оспариваемого договора существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.
Надлежащих доказательств того, что стоимость проданного имущества значительно меньше рыночной стоимости, не имеется в материалах дела. Оценка спорного имущества финансовым управляющим не представлена, ходатайство о назначении судебной экспертизы финансовый управляющий не заявил.
Кроме того, сторонами спора не оспаривается факт получения должником денежных средств по оспариваемому договору, таким образом не представлены достаточные доказательства, подтверждающие причинение вреда имущественным правам кредиторов, поскольку проживание в указанной квартире после ее реализации при фактическом получении денежных средств по договору не может свидетельствовать о причинении вреда кредиторам.
Таким образом, отсутствовали основания для признания сделки недействительной по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
П. 3 данной нормы предусмотрено, что в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.
В соответствии со статьей 168 ГК РФ (в редакции, действовавшей на день заключения оспариваемого договора) сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.
Пунктом 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок должника по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности, направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене имущества должника третьим лицам.
По смыслу приведенных положений законодательства для квалификации сделки как совершенной со злоупотреблением правом в дело должны быть представлены доказательства того, что оспариваемая сделка заключена должником с целью реализовать какой-либо противоправный интерес, что должник и другая сторона по сделке имели между собой сговор, и последняя знала о неправомерных действиях должника.
Согласно ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
В силу пункта 1 статьи 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.
Согласно правовой позиции, сформулированной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 07.02.2012 N 11746/11, Определении Верховного Суда РФ N 11-КГ12-3 от 05.06.2012, данная норма применяется в том случае, если стороны, участвующие в сделке, не имеют намерений ее исполнять или требовать исполнения, при заключении сделки подлинная воля сторон не была направлена на создание тех правовых последствий, которые наступают при ее совершении.
Вместе с тем, следует учитывать, что стороны мнимой сделки могут также осуществить для вида её формальное исполнение (пункт 86 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").
Таким образом, обращаясь с иском о признании сделки ничтожной по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 170 ГК РФ, истец должен доказать, что при ее совершении стороны не только не намеревались ее исполнять, но и то, что оспариваемая сделка действительно была не исполнена. При этом обязательным условием признания сделки мнимой является порочность воли каждой из ее сторон (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 05.04.2011 N 16002/10).
В материалах дела не имеется каких-либо доказательств того, что стороны имели противоправную цель при осуществлении спорной сделки.
Таким образом, доводы апелляционной жалобы не содержат ссылок на факты, которые не были бы проверены влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены определения суда первой инстанции.
Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно п. 4 ст. 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 26.09.2022 по делу N А40-43481/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ф/у Андросюка Д.Ф. - Врещ А.С. - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.
Председательствующий судья |
О.В. Гажур |
Судьи |
А.Н. Григорьев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А40-43481/2021
Должник: Андросюк Дмитрий Федорович
Кредитор: АО "АЛЬФА-БАНК", ИФНС России N 27 по г. Москве, ООО "ПРАЙМ", ООО "ЭОС", ПАО Московский банк Сбербанк, ПАО РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, Пятаков Анатолий Иванович
Третье лицо: АссоциацияСРО "МЦПУ" "Созидание", Врещ А.С., МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ N 46 ПО Г. МОСКВЕ, СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "СОЗИДАНИЕ"
Хронология рассмотрения дела:
13.03.2025 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-1342/2023
07.11.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-12581/2024
19.02.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-1342/2023
28.11.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-51538/2023
11.04.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-1342/2023
08.12.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-73510/2022
22.06.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-30647/2022
18.01.2022 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-43481/2021