г. Москва |
|
24 апреля 2023 г. |
Дело N А40-264378/21 |
Резолютивная часть постановления объявлена 17 апреля 2023 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 24 апреля 2023 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи О.В. Гажур,
судей Р.Г. Нагаева, Григорьева А.Н.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Ярахтина А.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ф/у Киселева Г.Н. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 07.02.2023 по делу N А40-264378/21 (179-628) об отказе в удовлетворении заявления финансового управляющего Киселева Г.Н. о признании недействительной сделкой договор купли-продажи квартиры от 21.12.2018 г., заключенный должником Морозом Д.Э. с Дегтяревой М.В., применении последствий недействительности сделки, в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) гражданина-должника Мороз Дмитрия Эдуардовича (ИНН 772814263503)
при участии в судебном заседании: от Мороз Дмитрия Эдуардовича - Курочкин С.А. по дов от 30.06.2022, от ф/у Моров Д.э. - Старенкий Д.Н. по дов от 01.09.2022, Дегтярева М.В. - лично, паспорт РФ,
Иные лица не явились, извещены.
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.08.2022 в отношении гражданина-должника Мороза Дмитрия Эдуардовича (ИНН 772814263503) введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Киселев Г.Н.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 157 от 27.08.2022.
В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление финансового управляющего Киселева Г.Н. о признании недействительной сделкой договор купли-продажи квартиры от 21.12.2018, заключенный должником Морозом Д.Э. с Дегтяревой М.В., и применении последствий ее недействительности.
Определением от 07.02.2023, Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении заявления финансового управляющего Киселева Г.Н. о признании недействительной сделкой договор купли-продажи квартиры от 21.12.2018, заключенный должником Морозом Д.Э. с Дегтяревой М.В., применении последствий недействительности сделки, в полном объеме.
Не согласившись с указанным судебным актом, финансовый управляющий должника обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить обжалуемое определение и принять по делу новый судебный акт.
В обоснование доводов жалобы ссылается на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушение судом норм материального и процессуального права.
Через канцелярию суда от Мороз А.Н. и Дегтярева М.В. поступили отзывы на апелляционную жалобу, которые приобщены судом к материалам дела в порядке ст. 262 АПК РФ.
В судебном заседании апелляционного суда представитель финансового управляющего должника доводы жалобы поддержал.
Представитель должника и Дегтярев М.В. по доводам жалобы возражали, просили оставить обжалуемое определение без изменений.
Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.
Законность и обоснованность обжалуемого определения проверена апелляционным судом в соответствии со ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке ст. ст. 268, 269 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого определения, исходя из следующего.
В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пункта 1 статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
Как усматривается из материалов дела, финансовым управляющим в рамках проведения работы по выявлению имущества гражданина была получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости из Управления Росреестра по г. Москве о правах Мороза Дмитрия Эдуардовича на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости.
Согласно представленной выписке, из собственности Мороза Дмитрия Эдуардовича 21.12.2018 выбыло жилое помещение с кадастровым номером 77:06:0003002:1785, местонахождение: Москва, Академический, ул. Ивана Бабушкина, д.20, кв. 17.
Управлением Росреестра по г. Москве представлен документ, на основании которого выбыло вышеуказанное имущество - договор купли-продажи квартиры от 21.12.2018 г. (Далее - Договор), заключенный между Мороз Анастасией Николаевной, действующей от имени Мороза Дмитрия Эдуардовича (Далее - Продавец) и Дегтяревой Мариной Владимировной (Далее -Покупатель).
По условиям договора Продавец продал Покупателю, а Покупатель купил в собственность квартиру, находящуюся по адресу: Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.20, кв. 17, кадастровый номер 77:06:0003002:1785. Стороны оценили жилое помещение в 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей 00 копеек
Указанный договор зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 26.12.2018.
Финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительной сделкой договор купли-продажи квартиры от 21.12.2018, заключенный должником Морозом Д.Э. с Дегтяревой М.В., на основании положений пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, статей 10, 168, 170 ГК РФ.
Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции исходил из отсутствия совокупности условий, необходимых для признания сделки недействительной по п. 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, а также не установил оснований для признания сделки недействительной по ст. 10, 168, 170 ГК РФ.
Апелляционная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции на основании следующего.
Согласно п. 2 ст. 61.2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Оспариваемая сделка была совершена 21.12.2018, заявление о признании должника банкротом было принято к производству Арбитражного суда города Москвы 13.12.2021, в связи с чем, отвечает периоду подозрительности, определенному пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
В пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 разъяснено, что для признания сделки недействительной по основанию, указанному в п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:
а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.
В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.
При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.
Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63, в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.
При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.
Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии следующих условий: - стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок; - должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы; - после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.
Как следует из пункта 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Обязанность доказывания того, что другая сторона по сделке знала или должна была знать о наличии у должника признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества, лежит на лице, оспаривающем сделку (пункт 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63).
Вопреки доводам жалобы, конкурсным управляющим не доказано, что на дату совершения оспариваемой сделки, должник отвечал признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества.
Надлежащих доказательств того, что неплатежеспособность должника возникла именно вследствие совершения данной сделки, также не представлено.
Кроме того, доказательств заинтересованности должника и покупателя в материалы дела не представлено.
Таким образом, отсутствовали основания для признания сделки недействительной по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
Законодательство пресекает возможность извлечения сторонами сделки, причиняющей вред, преимуществ из их недобросовестного поведения, но наличие схожих по признакам составов правонарушения не говорит о том, что совокупность одних и тех же обстоятельств (признаков) может быть квалифицирована как по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, так и по статьям 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В силу того, что определенная совокупность признаков выделена в самостоятельный состав, предусмотренный пунктами 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве (как подозрительная сделка) и пунктом 3 статьи 61.3 названного Федерального закона (как сделка с предпочтением), то квалификация сделки, причиняющей вред, по статьям 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, может иметь место только в случае выхода обстоятельств ее совершения за рамки признаков подозрительной сделки.
В настоящей ситуации судебные инстанции констатировали, что обстоятельства, на основании которых конкурсный управляющий просил признать недействительными оспоренные сделки недействительными, не выходят за рамки специальных составов сделок с пороками, предусмотренных в Законе о банкротстве, поэтому не могли быть признаны недействительными по статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (пункт 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с пунктом 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить его действительную стоимость на момент приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.
Пунктом 3 данной нормы предусмотрено, что в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.
В соответствии со статьей 168 ГК РФ (в редакции, действовавшей на день заключения оспариваемого договора) сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.
Пунктом 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок должника по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности, направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене имущества должника третьим лицам.
По смыслу приведенных положений законодательства для квалификации сделки как совершенной со злоупотреблением правом в дело должны быть представлены доказательства того, что оспариваемая сделка заключена должником с целью реализовать какой-либо противоправный интерес, что должник и другая сторона по сделке имели между собой сговор, и последняя знала о неправомерных действиях должника.
Согласно ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
В силу пункта 1 статьи 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.
Согласно правовой позиции, сформулированной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 07.02.2012 N 11746/11, Определении Верховного Суда РФ N 11-КГ12-3 от 05.06.2012, данная норма применяется в том случае, если стороны, участвующие в сделке, не имеют намерений ее исполнять или требовать исполнения, при заключении сделки подлинная воля сторон не была направлена на создание тех правовых последствий, которые наступают при ее совершении.
Вместе с тем, следует учитывать, что стороны мнимой сделки могут также осуществить для вида её формальное исполнение (пункт 86 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").
Таким образом, обращаясь с иском о признании сделки ничтожной по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 170 ГК РФ, истец должен доказать, что при ее совершении стороны не только не намеревались ее исполнять, но и то, что оспариваемая сделка действительно была не исполнена. При этом обязательным условием признания сделки мнимой является порочность воли каждой из ее сторон (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 05.04.2011 N 16002/10).
В материалах дела не имеется каких-либо доказательств того, что стороны имели противоправную цель при осуществлении спорной сделки.
Как установлено судом и следует из материалов дела, оспариваемая сделка купли- продажи квартиры была совершена по цене 12 200 000 руб.
Надлежащих доказательств того, что указанная цена существенно отличается от рыночной, суду не представлено.
Квартира отчуждена должником по возмездной сделке, цена по сделке соответствовала рыночной стоимости, иного не доказано.
Расчет по договору купли-продажи квартиры произведен между продавцом и покупателем путем выдачи 1 расписки и с использованием индивидуального банковского сейфа на основании договора аренды индивидуального сейфа N 9038-995-000737665 от 21.12.2018, заключенного между ПАО Сбербанк и клиентами - Морозом Д.Э. (продавец недвижимости) и Дегтяревой М.В. (покупатель недвижимости).
По условиям договора банк осуществляет доступ клиентам в связи с осуществлением клиентами расчетов по оспариваемой сделке-договору купли-продажи объекта по адресу: г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 20, кв. 17 (п. 1.1. обозначенного договора).
Открытие ячейки продавцом происходит при предъявлении договора купли-продажи, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Должником подтверждено получение денежных средств от ответчика на основании оспариваемого договора.
Данный договор подтверждает доводы ответчика о том, что расчеты по оспариваемой сделке произведены в полном объеме и в указанные в договоре купли-продажи сроки, поскольку расчет производился наличными денежными средствами с использованием банковского сейфа (ячейки) ПАО "Сбербанк".
Таким образом, с учетом представленной ответчиком в материалы дела расписки представителя продавца по договору купли-продажи, а также копии договора аренды индивидуального сейфа, доводы финансового управляющего о мнимости сделки и отсутствии расчетов между сторонами являются несостоятельными, поскольку опровергаются представленными письменными доказательствами.
Само по себе отсутствие у финансового управляющего доказательств проведения расчетов по договору купли-продажи не является достаточным доказательством противоправной цели заключения сделки.
Кроме того, суд также учитывает, что доказательств неравноценности встречного представления со стороны покупателя материалы спора не содержат.
Сведений о том, что денежные средства не были получены должником из банковской ячейки, в материалы дела не представлено, соответственно, полагать, что ответчиком не исполнено обязательство по оплате приобретенного имущества, не имеется.
Таким образом, доводы апелляционной жалобы не содержат ссылок на факты, которые не были бы проверены влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены определения суда первой инстанции.
Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу ч. 4 ст. 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 07.02.2023 по делу N А40-264378/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.
Председательствующий судья |
О.В. Гажур |
Судьи |
А.Н. Григорьев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А40-264378/2021
Должник: Мороз Дмитрий Эдуардович
Кредитор: Батов Вячеслав Алексеевич, ИФНС N28 по Москве
Третье лицо: Некрасов Д И, УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, Дягтярева М В, Киселев Григорий Николаевич, Кисилев Г Н, Мороз Анастасия Николаевна, Мороз Д Д, Мороз Д.Д. действующий с согласия матери - Мороз А.Н.
Хронология рассмотрения дела:
06.09.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-18162/2024
31.05.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-20424/2024
28.09.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-38259/2023
27.06.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-30957/2023
24.04.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-14529/2023
05.04.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9938/2023
15.08.2022 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-264378/2021