г. Москва |
|
16 октября 2023 г. |
Дело N А41-52315/20 |
Резолютивная часть постановления объявлена 11 октября 2023 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 16 октября 2023 года.
Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,
судей Досовой М.В., Семикина Д.С.,
при ведении протокола судебного заседания: Магомадовой К.С.,
при участии в заседании:
от Акционерного Коммерческого банка "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество: Шагин А.И. по доверенности N 052/948 от 13.12.22,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Жданова Игоря Эдуардовича на определение Арбитражного суда Московской области от 20 июня 2023 года по делу N А41-52315/20, по заявлению Акционерного Коммерческого банка "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество о признании сделок Жданова Игоря Эдуардовича с Еникеевым Айдаром Рифгатовичем, Ильиной Валентиной Ивановной недействительными и применении последствий недействительности сделок,
УСТАНОВИЛ:
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество (ПАО АКБ "АВАНГАРД") обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Жданова Игоря Эдуардовича, в котором просил:
1) Признать недействительной сделку Жданова И.Э. по переходу права собственности на автомобиль КИА Соренто, VIN: XWEKU814DD0002318, в результате которой собственником имущества стала Ильина Валентина Ивановна;
2) Применить последствия недействительности сделки, обязав Ильину В.И. возвратить автомобиль КИА Соренто, VIN: XWEKU814DD0002318 в конкурсную массу Жданова И.Э.;
3) Взыскать с Ильиной В.И. в пользу ПАО АКБ "АВАНГАРД" 6 000 рублей в счет расходов по оплате государственной пошлины (л.д. 2-5).
Заявление подано на основании статей 10, 167, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 61.2, пункта 1 статьи 61.6 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)".
До вынесения судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу спора, ПАО АКБ "АВАНГАРД" в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнило заявленные требования, просило:
- признать недействительной сделкой взаимосвязанные сделки по переходу права собственности на автомобиль КИА Соренто, VIN: XWEKU814DD0002318:
Договор купли-продажи транспортного средства от 24.02.17, заключенный между Ждановым И.Э. и Еникеевым Айдаром Рифгатовичем;
Договор купли-продажи транспортного средства от 22.03.17, заключенный между Еникеевым А.Р. и Ильиной В.И.
- применить последствия недействительности сделки, обязав Ильину В.И. возвратить автомобиль КИА Соренто, VIN: XWEKU814DD0002318 в конкурсную массу Жданова И.Э.;
- взыскать с Ильиной В.И. в пользу ПАО АКБ "АВАНГАРД" 6 000 рублей в счет расходов по оплате государственной пошлины (л.д. 26-27).
Определением Арбитражного суда Московской области от 20 июня 2023 года заявление было удовлетворено, признаны недействительными сделки в виде договоров купли-продажи автомобиля марки КИА Соренто VIN XWEKU814DD0002318 от 24.02.17 между Ждановым И.Э. и Еникеевым А.Р. и от 22.03.17 между Еникеевым А.Р. и Ильиной В.И., применены последствия недействительности сделок в виде обязания Ильиной В.И. возвратить в конкурсную массу Жданова И.Э. автомобиль марки КИА Соренто VIN XWEKU814DD0002318, с Ильиной В.И. в пользу ПАО "АКБ "Банк "АВАНГАРД" взыскано 6 000 рублей государственной пошлины (л.д. 86-89).
Не согласившись с вынесенным судебным актом, Жданов И.Э. обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела (л.д. 93-95).
Законность и обоснованность определения суда проверены апелляционным судом в соответствии со статьями 266-268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя кредитора, участвующего в судебном заседании, апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.
Как следует из материалов дела, 24.02.17 между Ждановым И.Э. (Продавец) и Еникеевым А.Р. (Покупатель) был заключен договор купли-продажи транспортного средства, по условиям которого Продавец передал в собственность Покупателя автомобиль марки КИА Соренто, 2012 года выпуска, VIN XWEKU814DD0002318, за 725 000 рублей (л.д. 45).
Еникеев А.Р., в свою очередь, указанный автомобиль по договору купли-продажи транспортного средства от 22.03.17 передал Ильиной В.И. за 720 000 рублей (л.д. 77).
Право собственности Ильиной В.И. на данное движимое имущество было зарегистрировано в установленном законом порядке 04.07.2020 (л.д. 11).
Определением Арбитражного суда Московской области от 20 октября 2020 года на основании заявления должника было возбуждено производство по делу о банкротстве Жданова И.Э.
Решением Арбитражного суда Московской области от 31 марта 2021 года Жданов И.Э. был признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Петров Владимир Геннадьевич.
Определением Арбитражного суда Московской области от 30 ноября 2021 года Петров В.Г. был освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего Жданова И.Э., финансовым управляющим должника утвержден Корчагин Павел Олегович.
Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением, конкурсный кредитор должника ПАО АКБ "АВАНГАРД" указало, что вышеуказанные сделки с автомобилем марки КИА Соренто, 2012 года выпуска, VIN XWEKU814DD0002318, взаимосвязаны и являются недействительными, поскольку были совершены в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов должника.
Принимая обжалуемое определение, суд первой инстанции исходил из наличия достаточных доказательств в подтверждение заявленных требований.
Апелляционный суд считает выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, доводы апелляционной жалобы подлежащими отклонению.
Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 32 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)" закреплено, что дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются главой X Закона о банкротстве, а в случае отсутствия в ней каких-либо положений - главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI указанного Закона (п. 1 ст. 213.1 Закона о банкротстве).
В силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.
Согласно пункту 1 статьи 213.32 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника-гражданина по основаниям, предусмотренным статьей 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона, может быть подано финансовым управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а также конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер его кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его заинтересованных лиц.
В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 63 от 23.12.10 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", под сделками, которые могут оспариваться по правилам главы III.1 этого Закона, понимаются в том числе действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством Российской Федерации, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации, а также действия, совершенные во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти.
Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением, ПАО АКБ "АВАНГАРД" указало, что договор купли-продажи транспортного средства от 24.02.17, заключенный между Ждановым И.Э. и Еникеевым А.Р., и договор купли-продажи транспортного средства от 22.03.17, заключенный между Еникеевым А.Р. и Ильиной В.И., являются взаимосвязанными недействительными сделками, совершенными в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов должника.
Согласно сформировавшейся судебной практике (Определение Верховного Суда РФ от 19.03.2020 по делу N А40-27329/2018) оспаривание цепочки сделок, в том числе сделок, стороной которых должник не является, не противоречит законодательству о несостоятельности (банкротстве) в случае, если для восстановления нарушенных прав должника недостаточно признания недействительной только первой из цепочки сделок.
В ситуации, когда отношения сторон являются сложно-структурированными, оспаривание одной из взаимосвязанных сделок не может приводить к полноценному восстановлению положения, существовавшего до совершения всех сделок. В связи с этим такой способ защиты нельзя признать надлежащим.
Правильным в таком случае является оспаривание всей совокупности сделок.
Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2020 N 301-ЭС17-19678, для признания в рамках дела о банкротстве недействительными сделками цепочку взаимосвязанных сделок, опосредующих переход права собственности от должника к приобретателю по последней сделке, управляющий должен доказать, что сделки были направлены на отчуждение имущества первым продавцом последнему покупателю, а спорное имущество находилось под контролем одного лица.
В рассматриваемом случае, учитывая период заключения оспариваемых сделок и их субъектный состав, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что названные договоры являются взаимосвязанными сделками, в связи с чем на предмет недействительности подлежат оценке в своей совокупности.
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).
Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из указанных в статье условий.
Как указывалось выше, производство по делу о банкротстве Жданова И.Э. возбуждено определением Арбитражного суда Московской области от 20 октября 2020 года, оспариваемые договоры были заключены 24 февраля 2017 года и 22 марта 2017 года, то есть за пределами периода подозрительности, установленного пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Однако, данное обстоятельство не исключает возможность признания оспариваемых сделок недействительными по иным основаниям.
Согласно разъяснениям, данным в абзаце четвертом пункта 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 63 от 23.12.10 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.
В силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.
Пунктами 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
Как разъяснено в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 25 от 23.06.15 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.
Для квалификация сделок как ничтожных с применением положений статей 10 и 168 Гражданского кодекса недостаточно установления факта ущемления интересов других лиц, необходимо также установить недобросовестность сторон сделки, в том числе наличие либо сговора между сторонами, либо осведомленности контрагента должника о заведомой невыгодности, его негативных последствиях для лиц, имеющих защищаемый законом интерес.
Указанный вывод суда соответствует сложившейся судебной практике применения норм статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации и нашел отражение в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.09.11 N 1795/11.
Из пункта 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 25 от 23.06.15 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" следует, что если совершение сделки нарушает запрет, установленный пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной (п.п. 1-2 ст. 168 ГК РФ).
Для признания сделки недействительной по причине злоупотребления правом обстоятельствами, имеющими юридическое значение для правильного разрешения спора и подлежащими установлению, являются:
- наличие цели совершения сделки, отличной от цели, обычно преследуемой при совершении соответствующего вида сделок;
- наличие или возможность негативных правовых последствий для прав и законных интересов иных лиц;
- наличие у стороны по сделке иных обязательств, исполнению которых совершение сделки создает или создаст в будущем препятствия.
В силу пункта 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
Таким образом, целью продажи является передача собственного имущества за соразмерное встречное представление.
Как указывалось выше, по условиям договора купли-продажи транспортного средства от 24.02.17 Жданов И.Э. продал Еникееву А.Р. автомобиль марки КИА Соренто, 2012 года выпуска, VIN XWEKU814DD0002318 за 725 000 рублей.
Согласно пункту 2 договора от 24.02.17 оплата стоимости ТС производится путем 100% предоплаты (наличным или безналичным расчетом).
Также на договоре от 24.02.17 имеется отметка Жданова И.Э. о получении денежных средств в сумме 725 000 рублей.
В соответствии с разъяснениями, данными в абзаце 3 пункта 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 35 от 22.06.12 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. Также в таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления документов суд может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе (пункт 3 статьи 50 Закона о банкротстве).
В подтверждение факта получения Ждановым И.Э. денежных средств по договору от 24.02.17 в материалы дела были представлены:
- договор займа от 01.02.16, заключенный между Селиваненко Олегом Игоревичем и Ждановым И.Э.,
- расписка Селиваненко О.И. от 28.02.17 о получении от Жданова И.Э. денежных средств в сумме 750 000 рублей по договору займа (л.д. 46-48).
Исследовав и оценив представленные документы в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что данные документы факт произведенной Еникеевым А.Р. по договору от 24.02.17 оплаты не подтверждают.
Так, по условиям договора займа от 01.02.16 Селиваненко О.И. (Займодатель) обязался предоставить Жданову И.Э. (Заемщик) в собственность на условиях беспроцентного займа денежные средства в размере 750 000 рублей, а Заемщик обязался возвратить их в срок до 01.02.17.
В силу пункта 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
Согласно пункту 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств реального заключения договора займа от 01.02.16 между Селиваненко О.И. и Ждановым И.Э. не представлено, как и не представлено доказательств наличия у Селиваненко О.И. финансовой возможности предоставить займ должника и доказательств расходования последним полученных денежных средств.
Апелляционный суд отмечает, что расписка Селиваненко О.И. о получении от Жданова И.Э. денежных средств в сумме 750 000 рублей составлена 28.02.17, тогда как по условиям договора займа от 01.02.16 срок возврата займа установлен 01.02.17. Доказательств согласования сторонами изменений договора от 01.02.16 в порядке, установленном его пунктом 2.3. или возложения на Жданова И.Э. ответственности за просрочку исполнения обязательств в порядке пункта 4.1. договора не представлено.
Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии доказательств проведения сторонами расчетов по договору купли-продажи от 24.02.17.
Положения договора купли-продажи от 22.03.17, заключенного между Еникеевым А.Р. (Продавец) и Ильиной В.И. (Покупатель) также предусматривали 100% предоплату транспортного средства. На указанном договоре имеется отметка Еникеева А.Р. о получении от Ильиной В.И. 720 000 рублей в счет оплаты спорного автомобиля.
Однако, доказательств наличия у Ильиной В.И. денежных средств в указанной сумме для передачи Еникееву А.Р. не представлено.
При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о безвозмездности оспариваемых сделок.
Следовательно, в результате заключения рассматриваемых договоров из собственности Жданова И.Э. безвозмездно выбыло ликвидное имущество в виде автомобиля.
Из материалов дела следует, что на момент заключения договора купли-продажи с Еникеевым А.Р. (24.02.17) Жданов И.Э. имел неисполненные обязательства перед ПАО АКБ "АВАНГАРД", чьи требования включены в реестр требований кредиторов должника.
В данной ситуации безвозмездное отчуждение должником ликвидного имущества свидетельствует о злоупотреблении правом, выраженном в стремлении должника избежать обращения взыскания на свое имущество.
Апелляционный суд также отмечает, что регистрация перехода права собственности на спорный автомобиль к Ильиной В.И. была совершена только 04.07.2020 - за 1,5 месяца до подачи Ждановым И.Э. заявления о своем банкротстве в арбитражный суд и более чем через 3 года после приобретения Ильиной В.И. спорного автомобиля.
При этом по сведениям Российского союза автостраховщиков договор ОСАГО на спорный автомобиль до 03.07.2020 заключался Ждановым И.Э.
То есть фактически на протяжении более трех лет после заключения договора купли-продажи с Еникеевым А.Р. 24.02.17 и отчуждения последним спорного автомобиля Ильиной В.И. по договору от 22.03.17 Жданов И.Э. продолжал осуществлять правомочия собственника в отношении этого имущества.
В соответствии с пунктом 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка), ничтожна. Данная норма направлена на защиту от недобросовестности участников гражданского оборота.
Фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей. Реальной целью мнимой сделки может быть, например, искусственное создание задолженности стороны сделки перед другой стороной для последующего инициирования процедуры банкротства и участия в распределении имущества должника.
В то же время для этой категории ничтожных сделок определения точной цели не требуется. Установление факта того, что стороны на самом деле не имели намерения на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой, является достаточным для квалификации сделки как ничтожной.
Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Совершая сделку лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но создать реальные правовые последствия не стремятся. Поэтому факт расхождения волеизъявления с волей устанавливается судом путем анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность намерений сторон. Обстоятельства устанавливаются на основе оценки совокупности согласующихся между собой доказательств. Доказательства, обосновывающие требования и возражения, представляются в суд лицами, участвующими в деле, и суд не вправе уклониться от их оценки (статьи 65, 168, 170 АПК РФ).
Отсюда следует, что при наличии обстоятельств, очевидно указывающих на мнимость сделки, либо доводов стороны спора о мнимости, установление только тех обстоятельств, которые указывают на формальное исполнение сделки, явно недостаточно (тем более, если решение суда по спорной сделке влияет на принятие решений в деле о банкротстве, в частности, о включении в реестр требований кредиторов).
Следует учитывать, что стороны мнимой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение (п. 86 Постановления Пленума ВС РФ N 25 от 23.06.15 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").
Материалы дела свидетельствуют о том, что стороны договоров купли-продажи от 24.02.17 и от 22.03.17 не намеревались достичь цели заключения подобного рода договоров - отчуждение/приобретение имущества по соразмерной цене, а путем заключения цепочки сделок создали видимость смены собственника имущества без реального выбытия его из владения должника.
При этом Ильина В.И. является матерью Ильиной Ольги Александровны - супруги Жданова И.Э. (л.д. 17), то есть заинтересованным по отношению к должнику лицом.
Кроме того, исходя из разъяснений, данных в пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 126 от 13.11.08 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения", приобретатель имущества, отчуждаемого по явно заниженной цене, не может считаться добросовестным.
Как указано в названном Информационном письме, поскольку совершению сделки сопутствовали обстоятельства, которые должны были вызвать у приобретателя имущества сомнения в отношении права продавца на отчуждение спорного имущества (в том числе явно заниженная цена продаваемого имущества), суд пришел к выводу, что приобретатель не является добросовестным. Ответчик, проявляя обычную степень осмотрительности, должен был предпринять дополнительные меры, направленные на проверку юридической судьбы вещи. При этом суд указал: право сторон по своему усмотрению определять цену в договоре (статьи 421 и 424 ГК РФ) при таком подходе не ограничивается, поскольку выводы суда касаются добросовестности ответчика, а не соответствия сделки закону.
Поскольку доказательств проведения расчетов по оспариваемым договорам купли-продажи о не представлено, Еникеев А.Р. и Ильина В.И. не могут быть признаны добросовестными приобретателями, так как они не могли не осознавать противоправный характер совершаемых сделок.
С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что заключая спорные договоры, стороны преследовали цель вывода имущества из состава конкурсной массы должника, в связи с чем правомерно признал оспариваемые сделки недействительными.
В силу статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке.
В соответствии с пунктом 2 статьи 167 Гражданского кодекса при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) - возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом; целью двусторонней реституции является полное устранение имущественных последствий недействительности сделки, возникших в результате ее исполнения, путем приведения сторон в первоначальное положение, которое имело место до исполнения недействительной сделки.
Пунктом 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве закреплено, что в случае признания сделки в соответствии с настоящей главой недействительной все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по такой сделке подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.
Из смысла указанных норм следует, что последствием недействительности сделки является возврат каждой из сторон в первоначальное положение, существовавшее до совершения сделки.
Исходя из фактических обстоятельств дела, суд первой инстанции правомерно в порядке применения последствий недействительности сделки обязал Ильину В.И. возвратить в конкурсную массу Жданова И.Э. автомобиль марки КИА Соренто VIN XWEKU814DD0002318.
Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что оспариваемая сделка была совершена за пределами трехлетнего периода подозрительности, не может быть принят во внимание.
Как указывалось выше, согласно пункту 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 63 от 23.12.10 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.
Для сделок, оспариваемых по общим нормам Гражданского кодекса Российской Федерации трехлетний период подозрительности не установлен.
При этом согласно разъяснениям, данным в абзаце четвертом пункта 9.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 63 от 23.12.10 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", если исходя из доводов оспаривающего сделку лица и имеющихся в деле доказательств суд придет к выводу о наличии иного правового основания недействительности сделки, чем то, на которое ссылается истец (например, пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве вместо статьи 61.3, или наоборот), то на основании части 1 статьи 133 и части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд должен самостоятельно определить характер спорного правоотношения, возникшего между сторонами, а также нормы права, подлежащие применению (дать правовую квалификацию), и признать сделку недействительной в соответствии с надлежащей нормой права.
В рассматриваемом случае указание суда первой инстанции на положения пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве о незаконности обжалуемого определения не свидетельствует, поскольку вопрос о действительности оспариваемых сделок был также проверен судом применительно к положениям статей 10, 168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Вопреки доводам заявителя апелляционной жалобы действия Жданова И.Э. по заключению оспариваемых сделок свидетельствуют о злоупотреблении правом именно с целью избежания обращения взыскания на имущество для погашения требований ПАО АКБ "Авангард", требования которого в конечном счете погашены не были и включены в реестр требований кредиторов должника.
При этом факт продажи Ждановым И.Э. спорного автомобиля в целях исполнения обязательств перед Селиваненко О.И. не может быть достоверно установлен, поскольку отсутствуют доказательства наличия самих обязательств должника перед данным лицом.
Иных доводов, опровергающих выводы суда первой инстанции по существу, апелляционная жалоба не содержит.
Учитывая изложенное, апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.
Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Московской области от 20 июня 2023 года по делу N А41-52315/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.
Председательствующий |
Н.Н. Катькина |
Судьи |
М.В. Досова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А41-52315/2020
Должник: Жданов Игорь Эдуардович, Жданова А.И.
Кредитор: АО "АЛЬФА-БАНК", Корчагин Павел Олегович, МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС N14 ПО МО, ОАО "Сбербанк России", ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕНЕССАНС КРЕДИТ", ПАО "МТС-БАНК", ПАО АКБ "АВАНГАРД", САУ СРО "Северная Столица", СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА"
Третье лицо: Корчагин Павел, Петров В Г
Хронология рассмотрения дела:
19.09.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-18879/2024
21.06.2024 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-9954/2024
16.10.2023 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-14550/2023
05.10.2023 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-16271/2023
29.11.2022 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-20572/2022
31.03.2021 Решение Арбитражного суда Московской области N А41-52315/20