Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа
от 1 марта 2011 г. N Ф09-633/11-С6 по делу N А50-11437/2010
Дело N А50-11437/2010
Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего Сулейменовой Т.В., судей Маликовой Э.М., Семеновой З.Г.,
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Институт экологической безопасности" (далее - общество "ИНСТЭБ") на решение Арбитражного суда Пермского края от 24.09.2010 по делу N А50-11437/2010 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2010 по тому же делу.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа.
В судебном заседании принял участие представитель общества "ИНСТЭБ" - Головачев А.Н. (доверенность от 01.10.2010).
Общество "ИНСТЭБ" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Пермгидростройсервис" (ранее общество с ограниченной ответственностью "ИНСТЭБ-Пермь", далее - общество "Пермгидростройсервис") о запрещении использовать в доменном имени http://www/insteb.perm.ru обозначение, сходное с товарным знаком и фирменным наименованием общества "ИНСТЭБ", и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 1000000 руб.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "ИНСТЭБ-Пермь" ООИ УМЦ, закрытое акционерное общество "Стрим-ТВ" и Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю.
Определением суда от 02.06.2010 в порядке, предусмотренном ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, произведена замена закрытого акционерного общества "Стрим-ТВ" на правопреемника - закрытое акционерное общество "КОМСТАР-Регионы".
Решением Арбитражного суда Пермского края от 24.09.2010 (судья Тюрикова Г.А.) обществу "Пермгидростройсервис" запрещено использовать в доменном имени http://www/insteb.perm.ru обозначение, сходное с товарным знаком и фирменным наименованием общества "ИНСТЭБ". С общества "Пермгидростройсервис" в пользу общества "ИНСТЭБ" взыскано 50000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказано.
Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2010 (судьи Романов В.А., Казаковцева Т.В., Нилогова Т.С.) решение суда оставлено без изменения.
В кассационной жалобе общество "ИНСТЭБ" просит судебные акты изменить в части размера компенсации за незаконное использование товарного знака и удовлетворить требования в полном объеме. Заявитель считает, что судами не применен Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), который действовал в период незаконного использования обществом "Пермгидростройсервис" товарного знака истца. Поскольку имеющимися в деле доказательствами подтверждено незаконное использование ответчиком в хозяйственной деятельности товарного знака истца в период с 09.12.2002 по 31.12.2007, размер компенсации должен определяться за этот период в соответствии со ст. 46 Закона о товарных знаках. Заявитель полагает, что вывод судов о снижении размера компенсации является немотивированным и противоречит представленным в материалы дела доказательствам, поскольку судами не принят во внимание характер нарушения исключительных прав путем использования товарного знака в доменном имени, систематический и противоправный характер поведения ответчика, срок использования, вероятные убытки правообладателя. Заявитель считает неправомерным вывод суда апелляционной инстанции о недоказанности прямой взаимосвязи между нарушением и причинением истцу на протяжении всего времени существенного вреда таким использованием. По мнению заявителя, при определении размера компенсации наличие либо отсутствие реально причиненного вреда не имеет юридического значения, поскольку в рассматриваемом споре значимым является возможность смешения обозначения ответчика с товарным знаком истца и введения потребителя в заблуждение.
Как установлено судами, общество "ИНСТЭБ" является обладателем исключительного права на товарный знак "ИНСТЭБ", зарегистрированный на основании свидетельства N 150001 с приоритетом от 31.10.1995.
Факт нарушения исключительных прав общества "ИНСТЭБ" на товарный знак путем использования сходного с ним до степени смешения обозначения в хозяйственной деятельности общества "Пермгидростройсервис" установлен решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю от 31.07.2008 по делу N 074-08-А, и подтвержден постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю от 07.04.2009 о наложении административного штрафа за совершение административного правонарушения, предусмотренного п. 2 ст. 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Пермского края от 26.08.2009 по делу N А50-9992/2009 и от 08.06.2009 по делу N А50-3874/2008.
Общество "ИНСТЭБ" ссылаясь на то, что обществом "Пермгидростройсервис" использование товарного знака в доменном имени http://www/insteb.perm.ru не прекращено, и ответчиком в течение длительного времени незаконно использовался товарный знак и сходные с ним до степени смешения обозначения в наименовании юридического лица, на товарах, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях к продаже товаров, в сети Интернет, на бланках писем, в круглой печати организации, а также в адресе электронной почты, обратилось в арбитражный суд с иском о запрещении обществу "Пермгидростройсервис" использовать в названном доменном имени обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, а также о взыскании 1000000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.
Согласно ст. 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" нормы четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса.
Поскольку в те периоды, когда у истца возникло исключительное право на товарный знак "ИНСТЭБ" и когда началось использование ответчиком в своей деятельности указанного товарного знака действовал Закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования места происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), а в момент обращения с данным иском уже действовала часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, к рассматриваемому спору подлежат применению оба законодательных акта.
В соответствии с п. 1 ст. 22 Закона о товарных знаках и ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе запрещать незаконное использование товарного знака другими лицами. Под незаконным использованием понимается использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака и сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в том числе на этикетках, упаковках товаров, в рекламе, на официальных бланках. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.
Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).
С учетом положений ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация подлежит взысканию за каждый доказанный факт нарушения исключительных прав.
Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (п. 43.3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5 и Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").
Суды, исходя из доказанности материалами дела фактов использования ответчиком товарного знака истца в адресе электронной почты, доменном имени, бланках писем, наименовании юридического лица и в печати общества, взыскали с ответчика 50000 руб. компенсации, по 10000 руб. за каждое правонарушение. При установлении размера компенсации суды руководствовались принципами разумности и справедливости и учитывали характер допущенного нарушения прав, отсутствие обращений к ответчику со стороны правообладателя о прекращении незаконного использования товарного знака до момента обращения в суд с иском.
Судами принято во внимание, что обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца использовалось обществом "Пермгидростройсервис" в своей хозяйственной деятельности на протяжении длительного времени, при отсутствии возражений со стороны истца, которому могло быть известно об указанном нарушении до момента обращения в суд с настоящим иском (письмо истца от 03.02.2003). Доказательств, подтверждающих прямую взаимосвязь между данным нарушением и причинением истцу на протяжении всего этого времени существенного вреда таким использованием, в материалы дела не представлено.
Судами признан необоснованным довод истца о том, что вся хозяйственная деятельность ответчика была основана на использовании товарного знака истца. Как указали суды, хозяйственная деятельность представляет собой многоаспектный процесс взаимодействия хозяйствующего субъекта с его контрагентами в рамках договорных отношений, а также с органами государственной власти и муниципального самоуправления, включающая в себя, в том числе, использование товарного знака истца в адресе электронной почты, доменном имени, бланках писем, наименовании юридического лица и в печати общества.
Довод заявителя о необходимости взыскания компенсации за использование товарного знака истца в период до вступления в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с положениями ст. 46 Закона о товарных знаках, отклоняется. Поскольку допущенное ответчиком нарушение исключительных прав истца на товарный знак путем использования его обозначения в доменном имени, в адресе электронной почты, бланках писем, наименовании юридического лица и в печати общества носит длящийся характер, суды правомерно применили при установлении ответственности за указанные правонарушения положения ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, действующие на момент обращения истца в суд с соответствующими требованиями.
Обстоятельства, касающиеся вероятных убытков истца незаконным использованием ответчиком товарного знака, учитывались судами при определении размера взыскиваемой компенсации, что не противоречит нормам права и п. 43.3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5 и Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".
Прочие доводы заявителя о том, что судами не приняты во внимание характер нарушения исключительных прав, срок использования ответчиком товарного знака истца, направлены на переоценку доказательств и установленных судами на их основании обстоятельств дела, что в силу ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.
С учетом изложенного оснований для отмены судебных актов в соответствии со ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом кассационной инстанции не установлено. Обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.
Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:
решение Арбитражного суда Пермского края от 24.09.2010 по делу N А50-11437/2010 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2010 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Институт экологической безопасности" - без удовлетворения.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
"Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (п. 43.3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5 и Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").
...
Довод заявителя о необходимости взыскания компенсации за использование товарного знака истца в период до вступления в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с положениями ст. 46 Закона о товарных знаках, отклоняется. Поскольку допущенное ответчиком нарушение исключительных прав истца на товарный знак путем использования его обозначения в доменном имени, в адресе электронной почты, бланках писем, наименовании юридического лица и в печати общества носит длящийся характер, суды правомерно применили при установлении ответственности за указанные правонарушения положения ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, действующие на момент обращения истца в суд с соответствующими требованиями.
Обстоятельства, касающиеся вероятных убытков истца незаконным использованием ответчиком товарного знака, учитывались судами при определении размера взыскиваемой компенсации, что не противоречит нормам права и п. 43.3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5 и Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"."
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 1 марта 2011 г. N Ф09-633/11-С6 по делу N А50-11437/2010
Текст постановления предоставлен Федеральным арбитражным судом Уральского округа по договору об информационно-правовом сотрудничестве
Документ приводится с сохранением орфографии и пунктуации источника
Хронология рассмотрения дела:
20.06.2011 Определение Высшего Арбитражного Суда России N ВАС-6106/11
30.05.2011 Определение Высшего Арбитражного Суда России N ВАС-6106/11
04.05.2011 Определение Высшего Арбитражного Суда России N ВАС-6106/11
01.03.2011 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа N Ф09-633/11-С6
06.12.2010 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда N 17АП-11650/10