г. Пермь |
|
20 января 2012 г. |
Дело N А60-21854/2011 |
Резолютивная часть постановления объявлена 17 января 2012 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 20 января 2012 года.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Снегура А.А.,
судей Чепурченко О.Н., Казаковцевой Т.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Пыленковой Т.А.,
при участии:
от истца, закрытого акционерного общества "Сапфир-Пром", Мурзина М.А., доверенность от 11.01.2011 года;
от ответчика, открытого акционерного общества "Уралмонтажавтоматика", Фисюк В.В., доверенность от 09.04.2011 года,
лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,
рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
истца, закрытого акционерного общества "Сапфир-Пром",
на решение Арбитражного суда Свердловской области
от 24 октября 2011 года
по делу N А60-21854/2011,
принятое судьей Тороповой М.В.,
по иску закрытого акционерного общества "Сапфир-Пром" (ОГРН 1028900710343, ИНН 8905027290)
к открытому акционерному обществу "Уралмонтажавтоматика" (ОГРН 1026604965200, ИНН 6660000470)
о взыскании ущерба,
установил:
Закрытое акционерное общество "Сапфир-Пром" (далее - ЗАО "Сапфир-Пром", истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к открытому акционерному обществу "Уралмонтажавтоматика" (далее - ОАО "УРМА", ответчик) о взыскании ущерба в сумме 2 062 224 руб. 24 коп. (с учетом уточнения требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федекрации).
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 24.10.2011 года в удовлетворении исковых требований было отказано.
Истец, не согласившись с принятым судебным актом, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных исковых требований.
Указывает, что при принятии решения судом не учтен факт самовольного, противоправного завладения ответчиком не только недвижимым имуществом истца, но и находящимся в нем движимым имуществом. При этом, ответчиком не были предприняты меры по передаче имущества истцу либо по обеспечению его сохранности.
Обращает внимание, что УВД г. Ноябрьска усмотрело в действиях ОАО "УРМА" состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (самоуправство), установив в определении, что противоправные действия со стороны ответчика имели место.
Отмечает, что судом не исследовались фото- и видеоматериалы, фиксирующие попытки ЗАО "Сапфир-Пром" вывезти принадлежащее ему имущество из здания базы, а также телеграммы, направленные в адрес ответчика с требованием немедленной передачи имущества.
Считает, что начало течения срока исковой давности следует исчислять с 05.12.2008 года, когда часть имущества стоимостью 562 610 руб. 50 коп. была возвращена из незаконного владения ответчика с его согласия в указанную дату. Данное обстоятельство, по мнению истца, является обстоятельством, свидетельствующем о перерыве течения срока исковой давности.
По мнению истца, вывод суда первой инстанции о том, что представленные в материалы дела товарные накладные не являются доказательством нахождения указанного в них имущества в незаконном владении ответчика является ошибочным, так как единственным фактическим и юридическим адресом ЗАО "Сапфир-Пром" являлся адрес: г. Ноябрьск, промузел Пелей, панель 10. Полагает, что инвентаризационные описи и сличительные ведомости подтверждают факт выбытия материальных ценностей из владения истца.
Ответчиком представлен письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором он просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал.
Представитель ответчика возражал против доводов апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве.
Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в спорный период между сторонами существовал правовой спор относительно принадлежности объектов недвижимости: зданий административно-бытового комплекса, ремонтно-механической мастерской, складских помещений по адресу: г. Ноябрьск, промузел Пелей, панель 10.
Право собственности ответчика на указанные объекты недвижимости было зарегистрировано 12.04.2007 (свидетельство о государственной регистрации права от 05.09.2008 серии 72 НЛ 012435, выданное взамен свидетельства серии 72 НК N 603101 от 12.04.2007; свидетельство о государственной регистрации права от 05.09.2008 серии 72 НЛ 012434, выданное взамен свидетельства серии 72 НК N 603 100 от 12.04.2007, свидетельство о государственной регистрации права от 05.09.2008 серии 72 НЛ 012436, выданное взамен свидетельства серии 72 НК N 603102 от 12.04.2007).
Вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.07.2006 по делу N А81-1596/2006, от 18.12.2006 по делу N А81-822/24861 было установлено, что фактически названные объекты находились во владении и пользовании ЗАО "Сапфир-Пром".
Полагая, что у истца отсутствуют правовые основания для владения и пользования спорными объектами недвижимости и учитывая отказ истца от добровольного освобождения данных объектов, 23.05.2007 года помещения административно-бытового комплекса были вскрыты сотрудниками ОАО "УРМА", имущество ЗАО "Сапфир-Пром" перемещено в складские помещения на территорию базы по адресу: г. Ноябрьск Промзона, панель 10, о чем свидетельствуют постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 31.07.2009 года, протокол осмотра места происшествия от 26.05.2007 года, объяснения сотрудников ОАО "УРМА", ЗАО "Сапфир-Пром" из материалов уголовного дела.
Из протокола осмотра места происшествия от 26.05.2007 года следует, что на момент осмотра помещений административно-бытового комплекса, ремонтно-механической мастерской, складских помещений часть имущества находилась в помещениях, отдельные помещения были опечатаны совместно ОАО "УРМА" и ЗАО "Сапфир-Пром" (с проставлением печатей юридических лиц), следы взлома на входных дверях, в здании в целом и в отдельных помещениях отсутствовали.
Согласно имеющимся в деле актам от 28.05.2007 года, от 29.05.2007 года, от 30.05.2007 года, от 04.06.2007 года, от 13.06.2007 года, от 14.06.2007 года, от 18.06.2007 года, от 19.06.2007 года, от 26.06.2007 года, а также распискам от 28.05.200 года, от 15.06.2007 года, в течение месяца после занятия ответчиком спорных помещений находящееся в них имущество ЗАО "Сапфир-Пром" вывозилось представителями последнего.
Ссылаясь на утрату части имущества в результате завладения ответчиком спорными объектами недвижимости, ЗАО "Сапфир-Пром" 05.07.2011 года обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что к моменту обращения ЗАО "Сапфир-Пром" в арбитражный суд с исковыми требованиями истек трехлетний срок для обращения в суд за защитой своего права; доказательств присвоения, удержания, уничтожения либо повреждения ответчиком имущества истца в деле не имеется; обязанность по хранению имущества истца у ответчика отсутствовала; не имеется доказательств, что поименованное в иске имущество (за исключением признанного ответчиком) находилось в спорных помещениях на момент выселения; не доказана неправомерность действий ответчика по выселению истца из спорных помещений.
Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы и письменного отзыва на нее, исследовав имеющиеся в деле доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены (изменения) обжалуемого судебного акта.
В силу части 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (часть 2 данной статьи).
Согласно части 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Основанием гражданско-правовой ответственности, установленной статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, является правонарушение - противоправное, виновное действие (бездействие), нарушающее субъективные права других участников гражданских правоотношений. При этом, для возложения на причинителя вреда имущественной ответственности необходимо установление совокупности следующих условий - наличие ущерба, доказанность его размера, установление виновности и противоправности поведения причинителя вреда, наличие причинно-следственной связи между противоправными действиями (бездействием) причинителя вреда и возникшим ущербом.
Недоказанность хотя бы одного из вышеперечисленных условий является основанием для отказа в иске о привлечении к имущественной ответственности в виде возмещения вреда.
В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В силу части 1 статьи 71 названного кодекса арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Как правильно установлено судом первой инстанции, в материалах настоящего дела не имеется надлежащих доказательств того, что имущество, об утрате которого в результате неправомерных действий ответчика заявляет истец, фактически находилось в спорных помещениях.
Ссылки апеллятора на товарные накладные, инвентаризационные описи и сличительные ведомости, а также на то, что единственным его юридическим и фактическим адресом являлся адрес спорных объектов недвижимости судом апелляционной инстанции не принимаются, так как товарные накладные могут подтверждать лишь факт получения имущества, инвентаризационные ведомости и сличительные описи не содержат информации о месте нахождения имущества, отсутствие у истца иных помещений для хранения имущества опровергается его фактическими действиями по вывозу имущества непосредственно после завладения ответчиком спорными объектами. При этом, доказательств того, что истцом после 23.05.2007 года было арендовано какое-либо помещение под складирование имущества, в материалы дела не представлено.
Также материалы дела не содержат и достаточных доказательств того, что принадлежащее истцу имущество удерживалось ответчиком на территории производственной базы, было уничтожено либо похищено.
Из представленных истцом фото- и видеоматериалов данные факты безусловно не усматриваются, поскольку не ясно, когда производилось фотографирование и видеосъемка, невозможно идентифицировать лиц, осуществляющих перемещение вещей между административно-бытовым корпусом и складом, ведущих переговоры у въездных ворот, установить цель перемещения вещей и принадлежность данных вещей одной из сторон спора.
Направленные в адрес ответчика телеграммы датированы началом июня 2007 года, согласно имеющимся в деле доказательствам находящееся на территории производственной базы имущество после этого неоднократно и беспрепятственно получалось представителями истца. Иных доказательств истребования истцом у ответчика своего имущества, в том числе, котельной, которая по утверждению ответчика на территории базы в демонтированном состоянии, материалы дела не содержат. Письменное объяснение работника истца Лагутика В.И. от 06.06.2007 года, на которое имеется ссылка в апелляционной жалобе, не может быть признано доказательством, бесспорно свидетельствующим о создании ответчиком препятствий в возврате принадлежащего истцу имущества.
Довод заявителя жалобы о том, что неправомерность действий ответчика по удержанию и хищению имущества истца подтверждена определением участкового уполномоченного милиции УВД г. Ноябрьска от 25.11.2009 года об отказе в производстве по делу об административном правонарушении за истечением сроков давности привлечения к административной ответственности апелляционным судом отклоняется, поскольку вывод о совершении директором филиала ответчика действий по удержанию имущества не мотивирован, не подтвержден ссылками на доказательства, вступает в противоречие с доказательствами, имеющимися в материалах настоящего дела; вывод о хищении части имущества, то есть совершении преступления не может быть сделан в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении; в определении указано на отсутствие причинения существенного вреда. С учетом изложенного, данное определение не может рассматриваться арбитражным судом как доказательство, безусловно свидетельствующее об установлении определенных фактических обстоятельств, и подлежит оценке наряду с иными имеющимися в деле доказательствами.
В соответствии с частью 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием для вынесения судом решения об отказе в иске.
В силу статьи 200 названного кодекса течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.
Статьей 203 того же кодекса установлено, что течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12.11.2001 N 15, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.11.2001 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" разъяснено, что при исследовании обстоятельств, связанных с совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (статья 203 ГК РФ), суду необходимо в каждом случае устанавливать, когда конкретно были совершены должником указанные действия, имея при этом в виду, что перерыв течения срока исковой давности может иметь место лишь в пределах срока давности, а не после его истечения (пункт 19 постановления).
К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, исходя из конкретных обстоятельств, в частности, могут относиться: признание претензии; частичная уплата должником основного долга и/или сумм санкций, равно как и частичное признание претензии об уплате основного долга, если последний имеет под собой только одно основание, а не складывается из различных оснований. При этом в тех случаях, когда обязательство предусматривало исполнение по частям или в виде периодических платежей и должник совершил действия, свидетельствующие о признании лишь какой-то части (периодического платежа), такие действия не могут являться основанием для перерыва течения срока исковой давности по другим частям (платежам) (пункт 20 постановления).
Судом первой инстанции правильно установлено, что о факте недостачи спорного имущества истцу стало известно по окончании добровольной передачи ответчиком имущества, находившегося в спорных помещениях (последний акт передачи имущества подписан сторонами 26.06.2007 года).
На основании приказа от 08.06.2007 N 42/01 истцом была проведена инвентаризация фактически имеющегося у него имущества. В инвентаризационных описях, в сличительных ведомостях, протоколе результатов инвентаризации от 15.06.2007 года содержится информация о недостаче имущества, в том числе, перечисленного истцом в расчете цены иска, следовательно, именно в этот период истец узнал о нарушении своего права.
Учитывая, что к рассматриваемой категории споров применяется общий трехгодичный срок исковой давности, установленный статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также принимая во внимание факт обращения ЗАО "Сапфир-Пром" с настоящим иском 05.07.2011 года, суд первой инстанции обоснованно применил к рассматриваемому требованию исковую давность.
Ссылка апеллятора на наличие перерыва течения срока исковой давности в связи с состоявшимся 04.12.2008 года возвратом части удерживаемого имущества истца не может быть признана обоснованной в силу следующего.
Действительно, в материалах дела имеется акт приема-передачи имущества N 1 от 04.12.2008 года, согласно которому ответчиком истцу было передано поименованное в акте имущество.
Однако, из самого акта и постановления о возвращении вещественных доказательств от 04.12.2008 года следует, что данное имущество имело статус вещественных доказательств и в связи с этим находилось на ответственном хранении ответчика, а затем именно на основании постановления органа предварительного следствия было возвращено истцу. При этом, из данных документов не усматривается, что ответчиком признается факт неправомерного удержания данного имущества.
Кроме того, как обоснованно отмечено в обжалуемом определении возвращенное имущество не входит в состав спорного имущества, стоимость которого требует возместить истец.
С учетом вышеизложенного, суд первой инстанции пришел к верному выводу о неподтвержденности оснований для удовлетворения исковых требований. При рассмотрении дела арбитражным судом первой инстанции установлены и исследованы все существенные для принятия правильного решения обстоятельства дела, им дана надлежащая правовая оценка. Выводы суда основаны на имеющихся в деле доказательствах, соответствуют фактическим обстоятельствам и действующему законодательству.
Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе, были учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела, им дана соответствующая правовая оценка.
При таких обстоятельствах, обжалуемое решение арбитражного суда первой инстанции следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя этой жалобы.
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 24 октября 2011 года по делу N А60-21854/2011 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.
Председательствующий |
А.А. Снегур |
Судьи |
О.Н. Чепурченко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
"Основанием гражданско-правовой ответственности, установленной статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, является правонарушение - противоправное, виновное действие (бездействие), нарушающее субъективные права других участников гражданских правоотношений. При этом, для возложения на причинителя вреда имущественной ответственности необходимо установление совокупности следующих условий - наличие ущерба, доказанность его размера, установление виновности и противоправности поведения причинителя вреда, наличие причинно-следственной связи между противоправными действиями (бездействием) причинителя вреда и возникшим ущербом.
...
В соответствии с частью 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием для вынесения судом решения об отказе в иске.
...
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12.11.2001 N 15, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.11.2001 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" разъяснено, что при исследовании обстоятельств, связанных с совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (статья 203 ГК РФ), суду необходимо в каждом случае устанавливать, когда конкретно были совершены должником указанные действия, имея при этом в виду, что перерыв течения срока исковой давности может иметь место лишь в пределах срока давности, а не после его истечения (пункт 19 постановления).
...
Учитывая, что к рассматриваемой категории споров применяется общий трехгодичный срок исковой давности, установленный статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также принимая во внимание факт обращения ЗАО "Сапфир-Пром" с настоящим иском 05.07.2011 года, суд первой инстанции обоснованно применил к рассматриваемому требованию исковую давность."
Номер дела в первой инстанции: А60-21854/2011
Истец: ЗАО "Сапфир-Пром"
Ответчик: ОАО "Уралмонтажавтоматика"
Хронология рассмотрения дела:
21.08.2012 Определение Высшего Арбитражного Суда России N ВАС-10256/12
26.07.2012 Определение Высшего Арбитражного Суда России N ВАС-10256/12
11.04.2012 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа N Ф09-2299/12
20.01.2012 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда N 17АП-13472/11