О распространении (экспансии) права залога на вещи, производные от изначально заложенной: к одному из правил ст. 345 ГК РФ
К.А. Новиков,
заместитель заведующего кафедрой гражданского
и предпринимательского права факультета права
НИУ "Высшая школа экономики", кандидат юридических наук
Журнал "Вестник экономического правосудия", N 1, январь 2017 г., с. 82-102.
В соответствии с правилом подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ независимо от согласия на это залогодателя или залогодержателя считается находящимся в залоге новое имущество, которое принадлежит залогодателю и создано либо возникло в результате переработки или иного изменения заложенного имущества. Это правило представляет собой современную редакцию римской идеи о распространении (экспансии) права залога на вещи, производные от изначально заложенной: так как "стороны заинтересованы не столько в тождестве заложенной вещи, сколько в обеспечении долга объектом, имеющим ценность... можно презюмировать, что кредитору должно быть заложено все, что может развиться из заложенной вещи"*(1). Не получив полного и последовательного развития даже в постановлениях римского права, для российского законодательства эта мысль является и вовсе новой, что объясняет необходимость обратить на норму подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ особое внимание.
Используемый в рассматриваемой статье ГК РФ термин "переработка" ориентирует на то, что как сам этот термин, так и лексически и семантически связанные с ним слова "иное изменение" применимы лишь к таким действиям или событиям, которые имеют место в отношении вещей. Именно в этом заключается традиционный и для цивилистической доктрины, и для гражданского законодательства способ употребления указанного термина. В таком смысле он используется как в источниках римского права, так и в текстах основанных на римской традиции образцовых кодексов современных европейских государств, в том числе и в ГК РФ (см. § 950 Германского гражданского уложения (ГГУ), § 414-419 Австрийского гражданского уложения (АГУ), ст. 726 Швейцарского гражданского кодекса, ст. 570-572 Французского гражданского кодекса (ФГК), ст. VIII.-5:201 Модельных правил европейского частного права (DCFR), ст. 220 ГК РФ). Этот же термин, поскольку результат переработки вещи тоже имеет вещественную форму, позволяет заключить, что под "новым имуществом" в подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ понимаются именно вещи.
Таким образом, гипотеза нормы подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ буквально предполагает соблюдение следующих условий.
- вещь как предмет залога;
- преобразование заложенной вещи вследствие ее переработки или иного изменения, приведшее к появлению из ее материи новой, не тождественной ей вещи, вопрос о нахождении которой в залоге и подлежит разрешению;
- принадлежность появившейся новой вещи залогодателю на праве собственности.
Диспозиция этой нормы заключается в том, что появившиеся новые вещи считаются находящимися в залоге независимо от согласия залогодателя или залогодержателя.
Чтобы выяснить условия и порядок применения правила подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК, необходимо рассмотреть каждый из элементов его логической структуры.
Гипотеза нормы
Вещь как предмет залога
Несмотря на то, что в российском гражданском законодательстве легального определения вещи не содержится, вывод о соответствии обстоятельств дела этому условию применения подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ не должен вызывать затруднений. Под вещами принято понимать пространственно-ограниченные предметы материальной действительности*(2) или, упрощенно, "телесные предметы" (см. также § 90 ГГУ, ст. VIII.-1:201 DCFR).
Преобразование заложенной вещи вследствие ее переработки или иного изменения, приведшее к появлению из ее материи новой, не тождественной ей вещи
Сохранение тождества между изначально заложенной и преобразованной вещью означает, что в установлении особого правила подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ нет практической необходимости: если вещь подверглась определенному преобразованию, но по набору своих существенных признаков рассматривается в обороте как та же самая вещь (например, была только покрашена), то вопрос о сохранении на ней права залога не возникает. Очевидно, что это право остается неизменным.
Исходный критерий, на основе которого может быть сделан вывод о тождестве сравниваемых объектов (первоначального предмета залога и результата его преобразования), следует искать в философских представлениях о тождестве объектов. Наиболее пригодным представляется взгляд, в соответствии с которым объект описывается как система качеств (существенных свойств), а различные объекты - как различные системы качеств (существенных свойств)*(3) Значит, изначальный предмет залога и результат его преобразования различны, если они обладают разным набором индивидуализирующих их существенных признаков: материальных, указывающих на предметные свойства вещи, и юридических, которые определяют ее хозяйственное назначение (функцию). Напротив, результат преобразования тождествен первоначально заложенной вещи, если та же хозяйственная функция продолжает существовать в том же предмете.
Шаблонные, не исчерпывающие всех промежуточных ситуаций случаи изменений вещей, которые могут привести к требуемому результату, исследуются в цивилистической доктрине под рубрикой "связь вещей". Ею охватываются соединение (смешение) нескольких вещей, присоединение одной вещи к другой, переработка и изготовление (создание) вещей. Поскольку в каждом их этих примеров требуется прежде всего решить, кому принадлежит материальная субстанция вещи, прекратившей свое существование в качестве самостоятельного объекта гражданских прав и вошедшей в материальный состав другого объекта, эти ситуации традиционно рассматриваются в тех разделах гражданского законодательства, где содержатся правила о способах приобретения и прекращения права собственности. Так как в тексте подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ упомянута лишь переработка, нужно исходить из того, что под "иным изменением" заложенной вещи в этой статье понимаются случаи соединения (смешения), присоединения и изготовления (создания) вещей. В главе ГК РФ о способах приобретения права собственности содержатся правила только об изготовлении (создании) (п. 1 ст. 218 ГК РФ) вещи и о ее переработке (ст. 220 ГК РФ). За отсутствием законодательных правил, относящихся к иным ситуациям, при разрешении спорных вопросов необходимо ориентироваться на достижения науки гражданского права, выводы судебной практики и дополнительно на положения ведущих иностранных правопорядков романо-германской правовой семьи (включая также и общепризнанные акты унификации частного права). Принадлежность гражданского права России к той же правовой системе позволяет обосновать, что, если к этому нет прямых препятствий, то содержащиеся в соответствующих кодексах идеи могут быть воспроизведены у нас как вытекающие из общих начал и смысла гражданского законодательства Российской Федерации (п. 2 ст. 6 ГК РФ).
1. Соединение означает, что вследствие необратимой связанности нескольких вещей друг с другом они утрачивают материальную обособленность и перестают рассматриваться как самостоятельные объекты гражданских прав, но сохраняют свои хозяйственные функции в составе новой вещи как результата соединения. С учетом этого появившуюся вещь можно рассматривать как сумму прежних: она частично тождественна каждой из ранее существовавших. Наиболее типичные примеры представляют собой случаи соединения в одну массу или смесь однородных заменимых вещей (жидкостей, сыпучих материалов, металлов и т.п.). К рубрике "соединение" следует относить также и любые другие случаи связи вещей, если они приводят к указанным последствиям: соединение двух земельных участков в один, механическое или органическое соединение нескольких индивидуально-определенных вещей (например, двух колец путем сварки, двух растений за счет срастания) и т.п.
Под необратимостью состоявшегося соединения правильно понимать не столько неделимость образовавшейся вещи в смысле правил ст. 133 ГК РФ (напротив, массы делимы), сколько невозможность ее обратного разделения на те же самые вещи, которые участвовали в ее образовании. Невозможно, например, отделить зерна пшеницы одной из смешавшихся частей от зерен пшеницы того же сорта, входивших в другую часть. Необратимость соединения однородных вещей признается также, если раздел появившейся вещи на прежние составляющие хоть и возможен, но экономически неоправдан: речь идет о смешении больших количеств разносортных, но однопорядковых вещей (гороха и чечевицы, проса и мака и т.п.).
Ближайший хозяйственно-правовой результат смешения вещей состоит в прекращении одних объектов гражданских прав и появлении нового, вопрос о праве собственности на который подлежит разрешению. Так как по своему хозяйственному назначению появившаяся вещь (масса, смесь) частично тождественна каждой из прежних вещей, вошедших в ее состав, то наиболее логичное правило состоит в том, что при смешении вещей, принадлежащих разным собственникам, эти лица приобретают на результат соединения право общей долевой собственности. Доля в праве каждого из них определяется пропорционально стоимости вещей, принадлежавших им до соединения. Такое решение предлагалось в постановлениях римского права, оно же воспроизводится и в наиболее разработанных современных гражданских кодексах (§ 948 ГГУ, ст. 573 ФГК, § 414 и 415 АГУ, ст. VIII.-5:202 DCFR).
В тех случаях, когда результат соединения вещей разных собственников может быть легко разделен на оригинальные части (соединение обратимо), применение этих правил не требуется. Собственники сохраняют единоличное право собственности на соответствующее количество своих вещей, а владеющий образовавшейся вещью или массой (смесью) собственник вправе незамедлительно произвести ее раздел или рассортировку (п. 1 § 948 ГГУ, § 415 АГУ, п. 1 ст. VIII.-5:201 DCFR).
Если соединение вещей разных лиц осуществлено с их согласия, они вправе условиться о других правилах относительно того, кто из них считается собственником появившейся вещи (ст. VIII.-5:101 DCFR).
Наконец, очевидно, что при соединении вещей, которые принадлежат одному и тому же лицу, оно и считается единоличным собственником результата соединения: кто имел право собственности на части, тот имеет право собственности и на образованное из них целое.
Российское гражданское законодательство не содержит общих правил о приобретении права собственности в результате соединения вещей. Единственная из наиболее близких норм содержится в п. 4 ст. 244 ГК РФ и имеет к этому вопросу лишь косвенное отношение, так как ею определяется только вид права на неделимую вещь как возможный результат соединения, но не круг лиц, которые приобретут это право в соответствующих случаях. Специальные нормы, посвященные соединению нескольких земельных участков в один, содержатся в ст. 11.6 Земельного кодекса (ЗК) РФ. Очевидно, что в порядке аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ) эти правила могут применяться для урегулирования близких случаев соединения иных вещей, движимых или недвижимых.
Недостаточность законодательного регулирования случаев соединения вещей сказывается и на правоприменительной практике, материалы которой, если не принимать во внимание споры о правах на соединенные земельные участки (п. 2-4 ст. 11.6 ЗК РФ)*(4), не содержат примеров использования перечисленных выше правил.
2. Присоединение (приращение) означает, что вследствие связанности нескольких вещей друг с другом лишь одна из них сохраняет материальную обособленность и прежний набор юридических признаков, другие же эти качества утрачивают, перестают рассматриваться как самостоятельные объекты прав и материально поглощаются первой, "прирастают" к ней. С точки зрения своих хозяйственных функций эта вещь подобна лишь одной из прежде существовавших вещей.
Правовая традиция и отдельные европейские кодексы (например, § 407-413 АГУ) рассматривают в качестве примеров приращения случаи естественного изменения материальных границ земельных участков, когда к самостоятельному земельному участку пристает часть другого: вследствие намыва, изменения русла рек, присоединения оторванных водой частей земли и т.п. (так называемое береговое право*(5)). Однако наиболее привычными являются случаи засаждения земельных участков растениями, соединения материалов и вещей при покраске, росписи, создании фресок, ремонте, улучшении вещей и т.п.
По общему правилу правовые последствия присоединения определяются следующим образом. Поскольку результат присоединения с хозяйственной точки зрения сохраняет тождество лишь с одной из преобразованных вещей, то собственник последней и приобретает право собственности на результат (п. 2, 3 ст. 623 ГК РФ, п. 2 § 947 ГГУ, § 416 АГУ, ст. 566 ФГК, п. 2 ст. VIII.-5:203 DCFR). Такую вещь принято называть главной, а остальные, право собственности на которые прекращается, - второстепенными. При этом хозяйственные и юридические стереотипы позволяют многим законодательствам привести требуемое умозаключение о тождестве под определенный шаблон: при сравнении движимой и недвижимой вещей главной является недвижимая (§ 420 АГУ, § 946 ГГУ); земельный участок всегда выступает как главная вещь по отношению к расположенным на нем строениям (§ 94.7 ГГУ); при сравнении иных вещей главной является та, которая по воззрениям оборота более полезна (ст. 567 ФГК). Исключения из этих правил могут предусматриваться для случаев недобросовестного присоединения своей второстепенной вещи к чужой главной: собственнику главной вещи обычно предоставляется право решать, оставить ли полученную вещь за собой или же передать его прежнему собственнику второстепенной вещи, потребовав от того возмещения (§ 415 АГУ).
Правило о земельном участке как о главной вещи по отношению к находящимся на нем сооружениям основывается на воспроизведении в некоторых европейских правопорядках римских представлений о земельном участке как о единственном объекте недвижимости, по отношению к которому всё на нем возведенное с хозяйственной точки зрения рассматривается не в качестве самостоятельных вещей, а как элемент состава самого этого участка (29,2 D. 20, 1). В тех правопорядках, где эти воззрения не утвердились, а земельный участок и находящиеся на нем постройки обычно квалифицируются как самостоятельные объекты прав (ст. 130 ГК РФ), указанный шаблон не может иметь значения, если только по воззрениям оборота присоединенные к земле постройки и в самом деле не утратили самостоятельного хозяйственного значения (например, конюшня на территории ипподрома, душевая на территории стадиона). В противном случае следовало бы вести речь не о присоединении, а либо о проявлении так называемого принципа единства судьбы земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости (п. 2 ст. 263 ГК РФ, подп. 5 п. 1 ст. 1, п. 4 ст. 35 ЗК РФ), либо о каком-то другом способе приобретения права собственности - например, о создании сложной вещи, состоящей из земли и постройки, или о переработке (об этом см. далее). Подтверждение этому обнаруживается, в частности, в постановлении Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 N 6200/10, в котором констатировано, что принадлежащие разным лицам земельный участок и расположенные на нем сооружения вместе образуют единый объект гражданских прав - стадион (сложную вещь), вопрос о праве собственности на который не может быть решен исходя из идеи о земельном участке как главной и единственной с точки зрения права вещи. Правда, при рассмотрении этого дела Президиум ВАС РФ избежал и логического вывода о возникновении права общей долевой собственности на стадион у собственников тех отдельных вещей, из которых он был создан (земельный участок и сооружения), что, однако, оправдывалось обстоятельствами случая и необходимостью соблюсти особые нормы земельного законодательства.
Попутно следует определить значение понятия "сложная вещь" для системы способов приобретения права собственности. Традиционные представления о сложной вещи*(6) (corpus ex contingentibus или corpora composita) указывают на нее как на результат физического и одновременно функционального сопряжения отдельных вещей, состоящий по воззрениям оборота в появлении новой вещи, в составе которой материальные и юридические свойства соединенных вещей не утрачиваются, а лишь игнорируются оборотом до тех пор, пока такая связанность вещей не будет нарушена (30, pr. D. 41, 3, ст. 134 ГК РФ). Признак механической или же органической прикрепленности образующих сложную вещь предметов друг к другу является для этого понятия одним из существенных. Именно эта связь позволяет рассматривать сложную вещь как некую материальную обособленность, способную, пусть и с некоторой долей условности, именоваться, собственно, "вещь". Вещи, связанные между собой только функционально, сугубо экономически (ценностно), хоть обычно и обозначаются одним именем (quae ex distantibus constat, sed uni nomini subjecta), не имеют материальной обособленности в качестве единства и поэтому не могут считаться отдельной вещью (стадо животных, коллекция картин, столовый сервиз, комплект инструментов, собрание книг, "товары в обороте" и т.п.). Взаимная связанность таких предметов выражается главным образом в том, что стоимость их наличной совокупности больше, чем сумма их стоимостей в разрозненном состоянии: так проявляет себя ценность полезного комплекта. По существу, это совокупности отдельных вещей, untversitates (70, 3D. 7, 1), которые для упрощения условий сделок и обязательств охватываются одним обозначением: "заключен договор залога товаров в обороте (общая стоимость которых не должна понижаться)", "арендатор обязан заботиться о сохранности полученного стада (не допуская уменьшения его ценности)" и т.п. Вещные права на входящие в такую совокупность отдельные вещи приобретаются тоже по отдельности, по числу этих вещей: например, право собственности возникает не на стадо вообще, а на конкретных животных; срок приобретательной давности течет отдельно для каждой из включенных в библиотеку книг(30, 2 D. 41, 3) и т.д. В том случае, когда воззрения оборота требуют распространить на подобную совокупность вещей правовой режим единого объекта гражданских прав, верным будет решение присвоить им название "комплекс" (ст. 132 ГК РФ) или схожее с ним, так как понятие "вещь" зарезервировано за материальной единичностью, а не множеством. Такова юридическая традиция, вошедшая в догматическую систему понятий, и чтобы отказаться от нее, необходимы веские причины.
Практическое значение понятия "сложная вещь", как правило, проявляется в сфере перехода таких вещей от одних лиц к другим: сложная вещь участвует в обороте как единый объект, и вместо совершения нескольких сделок по числу вещей, входящих в ее состав, достаточно совершить одну сделку по распоряжению самой сложной вещью. В сфере вещного права это понятие указывает главным образом на то, что у сложной вещи может быть собственник и на нее могут быть установлены иные вещные права. Очевидно, что к способам приобретения права собственности понятие сложной вещи не имеет отношения. Для того чтобы установить, кто является собственником сложной вещи, необходимо выяснить ее хозяйственную судьбу, проследить историю ее появления*(7) (сложные вещи, как правило, создаются людьми, а не возникают по воле случая). В то же время понятие сложной вещи предполагает, что в силу хозяйственной фикции (т.е. по взглядам оборота) те вещи, из которых она была создана, временно утрачивают характеристики самостоятельных объектов права и рассматриваются как элемент состава сложной (новой) вещи. Взятые вместе, эти обстоятельства приводят к выводу, что с точки зрения хозяйственных последствий возникновение сложной вещи (сборка системного блока компьютера из отдельных плат, строительство бревенчатого дома) наиболее близко подходит к случаям создания вещи и переработки материалов в новую вещь (см. далее). Напротив, те случаи, когда какая-либо вещь включается в качестве составной части в уже существующую сложную вещь (подключение к системному блоку звуковой платы, монтировка дверных или оконных блоков в корпус здания), по своим хозяйственным последствиям представляют собой примеры присоединения. На эти соображения и следует ориентироваться при разрешении вопроса о праве собственности на сложную вещь.
В то же время ни в цивилистической доктрине, ни в российской правоприменительной практике пока что не утвердилось римское представление о совершенно особом практическом смысле, который имеет юридическое понятие "сложная вещь". Тот факт, что составные части сложной вещи утрачивают свои материальные и юридические характеристики лишь условно (по воззрениям оборота и только до ожидаемого момента их отсоединения), означает, что у целого (сложной вещи) и ее составных частей могут быть различные правовые режимы. Например, право собственности на целое может признаваться за одним лицом, а на составную часть - за другим. Однако для устранения возможных конфликтов между этими лицами должно действовать правило о том, что второе из этих лиц до момента фактического отделения принадлежащей ему вещи от целого лишено права требовать ее отсоединения и не может совершать сделки, направленные на выделение этой вещи из состава сложной (23, 6 D. 6, 1): право собственности на составную часть сложной вещи находится в "выжидательном положении" и снова приходит в действие с момента ее отделения*(8) по решению собственника сложной вещи. В российском гражданском праве на возможность подобного урегулирования указывает ст. 134 ГК РФ: действие сделки, совершенной по поводу сложной вещи, распространяется на все входящие в нее вещи, поскольку условиями сделки не предусмотрено иное. Тем не менее, несмотря на их потенциальную допустимость, выводов о том, что сложная вещь и ее отдельные составные части могут принадлежать разным собственникам, в отечественной правоприменительной практике не встречается.
Следует иметь в виду, что характер связи одних составных частей сложной вещи и самой этой вещи может допускать их безвредное отделение, которое не приведет к нарушению хозяйственных функций сложной вещи (так называемые второстепенные составные части: например, звуковая плата по отношению к системному блоку компьютера), и с этой стороны сложная вещь является по правилам ст. 133 ГК РФ делимой. В то же время отделение от этой же сложной вещи иных ее составных частей может привести к прекращению самой этой вещи (так называемые существенные составные части: к примеру, двигатель для автомобиля), и с этой стороны она рассматривается как неделимая.
Различия в хозяйственном характере связанности отдельных составных частей сложной вещи зачастую игнорируются в судебной практике: иногда суды склонны исходить из того, что невозможность безущербного отделения вещи от целого - необходимая предпосылка для признания ее составной частью этого целого, т.е. сложной вещи*(9). Между тем это не так: в состав сложной вещи могут входить и легко отсоединяемые от нее части, отделение которых не скажется на ее самостоятельном существовании (дверь в здании), однако это не означает, что такие вещи не относятся к составу целого (сложной вещи). Важно, что характеристика сложной вещи в качестве неделимой не исключает применения к ней нормы ст. 134 ГК РФ о возможности предусмотреть "иной" правовой режим для соответствующих составных частей: правила этой статьи разрешают вопрос о правах собственности на целое и на его составные части, тогда как нормы ст. 133 ГК РФ отвечают на вопрос о допустимости раздела сложной вещи по требованию заинтересованных лиц (п. 3 ст. 133 ГК РФ) либо по решению должника, обязанного к ее передаче (ст. 311 ГК РФ).
Как и в случаях соединения (смешения) вещей, нет необходимости в рассмотрении вопроса о праве собственности на преобразованные вследствие присоединения вещи, если существует возможность восстановить первоначальное положение и отделить присоединившиеся вещи от главной: собственники преобразованных вещей сохраняют свои права и могут произвести или же потребовать произвести раздел (§ 415 АГУ). На необратимый характер присоединения могут указывать невозможность отделить вещь в ее точных прежних границах (деталь присоединена методом сварки), юридическая неделимость появившейся вещи в смысле ст. 133 ГК РФ (вещь использована для починки ранее сломанной главной вещи) или экономическая нецелесообразность отсоединения (п. 1 ст. VIII.-5:203 DCFR), например по требованию соскоблить с вещи использованную краску. Исключения из этого правила возможны для случаев либо временного (§ 95 ГГУ), либо же постоянного, но недобросовестного присоединения второстепенной вещи к главной. Например, при виновном присоединении чужой (второстепенной) вещи к своей собственной (главной) собственник второстепенной вещи сохраняет право собственности и может требовать ее отделения от главной, даже когда это приведет к некоторому повреждению последней, если только ее стоимость не превышает существенно стоимость второстепенной (ст. 568 ФГК, п. 4 ст. VIII.-5:203 DCFR).
Ситуации, когда главную вещь определить невозможно, с точки зрения своих последствий представляют собой случаи соединения (см. выше) и обсуждаются по соответствующим правилам: прежние собственники соединившихся вещей приобретают право общей долевой собственности на результат соединения (§ 947 ГГУ, § 415 АГУ, ст. 573 ФГК, п. 3 ст. VIII.-5:203 DCFR).
Если присоединение вещей произведено с согласия собственников, они могут установить иные правила о том, кому принадлежит получившаяся вследствие этого вещь (ст. VIII.-5:101 DCFR).
В случае присоединения вещей, принадлежащих одному лицу, оно и должно считаться единоличным собственником результата присоединения (заключение от всех частей к совокупности).
Отечественное законодательство никаких общих правил о приобретении права собственности на результаты присоединения одних вещей к другой не содержит (правила ст. 623 ГК РФ о неотделимых улучшениях чужого имущества относятся к частному случаю). В то же время соответствующие споры получили широкое освещение в правоприменительной практике арбитражных судов.
Например, в целом ряде решений воспроизведены перечисленные выше правила о том, что в случае присоединения движимых вещей к недвижимой именно последняя рассматривается в качестве главной вещи, собственник которой и приобретает право собственности на результат присоединения. Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 N 4777/08 сделан вывод о том, что создание на земельном участке гидротехнических сооружений (каналов и трубопроводов), выполненное с использованием движимых вещей (железобетонных лотков и асбестоцементных труб), не привело к созданию из материалов самостоятельного объекта гражданских прав, а их присоединение к земельному участку означает и то, что они сами утратили качества самостоятельных объектов, и то, что право собственности на них как на принадлежность земельного участка по правилам ст. 135 ГК РФ возникло у собственника этого участка*(10).
К недостаткам аргументации этой в конечном счете верной правовой позиции ВАС РФ следует отнести ссылку на правила ст. 135 ГК РФ о том, что, если иное не предусмотрено договором, принадлежность следует судьбе главной вещи. Во-первых, очевидно, что вне сферы обязательственного права подразделение вещей на главную вещь и принадлежность не имеет значения: никакое вещное право на главную вещь само по себе не означает существования такого же права и на принадлежность (сам факт изготовления ключа не влечет возникновения права собственности на него у собственника замка). Во-вторых, характеристика вещи в качестве принадлежности не означает утрату этой вещью свойств самостоятельного объекта гражданских прав. В тексте же рассматриваемого постановления неоднократно подчеркивается, что с момента их присоединения к земельному участку спорные предметы стали его "неотъемлемой частью" (надо полагать, неразличимыми в нем элементами его состава, элементарными составляющими). В отсутствие иных более близких законодательных норм было бы правильным констатировать пробел в регулировании и сослаться для его восполнения на общие начала и смысл гражданского законодательства (п. 2 ст. 6 ГК РФ), которыми охватываются и философские представления о тождестве вещей.
Другая правовая позиция выражена в постановлении Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 N 17085/12 и в п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 N 153 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения" применительно к случаям возникновения у собственника земельного участка права собственности на возведенные на земле конструкции, которые имеют признаки самостоятельных недвижимых вещей, но права на которые не зарегистрированы в установленном порядке. Эти предметы также предлагается рассматривать как неотъемлемую часть (элементарные составляющие) земельного участка, пока права на них не будут зарегистрированы и они не приобретут тем самым статус недвижимых вещей. Такая позиция не лишена недостатков. Выводы высшей судебной инстанции были бы вполне обоснованными в тех правопорядках, которые восприняли римскую идею земельного участка как единственного объекта недвижимости, объемлющего всё расположенное на нем и связанное с ним (§ 94 ГГУ): все расположенные на нем постройки следуют его судьбе автоматически как его неотъемлемые части (элементарные составляющие). Однако в российском законодательстве эта идея пока что не проведена, а с хозяйственной и юридической точек зрения указанные строения характеризуются именно как самостоятельные объекты гражданских прав, пусть и не способные до государственной регистрации прав на них быть предметом распоряжения. Связь таких объектов с земельным участком далеко не во всех случаях прекращает их самостоятельное существование. Поэтому в большей мере действительности соответствовал бы вывод о том, что эти постройки поступили в собственность хозяина земельного участка на основании расширительно истолкованных правил о "единстве юридической судьбы" земельного участка и всех связанных с ним объектов (п. 2 ст. 263 ГК РФ, подп. 5 п. 1 ст. 1, п. 4 ст. 35 ЗК РФ). При этом нужно иметь в виду, что перечисленные правила не имеют отношения к случаям "связи вещей": в их основании нет соображений о тождестве прежних и существующих объектов.
Самый наглядный и бесспорный пример использования рассматриваемых правил о присоединении обнаруживается в постановлении Президиума ВАС РФ от 26.10.1999 N 3655/99. Президиум, рассматривая спор о праве собственности на вмонтированные в чужое здание дверные блоки, пришел к обоснованному выводу о том, что с момента их присоединения к недвижимой (главной) вещи дверные блоки перестали существовать как самостоятельные объекты гражданских прав и стали частью (элементарной составляющей) принадлежащей другому лицу недвижимости.
3. Понятие переработки применительно к правилу подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ раскрывается при помощи норм ст. 220 Кодекса, которая понимает под переработкой (спецификацией) изготовление лицом (спецификантом) новой движимой вещи из не принадлежащих ему материалов, т.е. такое целенаправленное изменение их существенных материальных признаков, в результате которого по воззрениям оборота они перестают существовать как прежний объект прав и одновременно с этим приобретают новую хозяйственную функцию (ценность), не существовавшую у них прежде (становятся новой вещью). Можно утверждать, что с этой точки зрения появившаяся вещь не тождественна ни одной из прежних.
Критерий новизны изготовленной вещи следует видеть в образовании новой системы качеств - материальных и юридических свойств объекта, не существовавших до переработки. Если этого не произошло, то нового объекта гражданских прав не появилось. Например, невозможно говорить о переработке отделочных материалов, когда с их помощью был произведен косметический ремонт квартиры спецификанта, ведь она осталась той же самой по набору как материальных, так и юридических существенных признаков. С точки зрения права перед нами случай присоединения второстепенной вещи (материалов) к главной (квартире). Напротив, именно переработкой является случай, когда из тех же отделочных материалов, включающих, допустим, гипсовую смесь, будет изготовлена скульптура (не существовавшая до этого вещь с набором существенных признаков (материальных и юридических), не тождественных признакам гипсовой смеси) или же когда из металлозаготовок будут произведены кольца для авиадвигателей*(11) (то же самое).
Вопрос о правах на созданный в результате переработки новый объект гражданских прав в российском законодательстве решается следующим образом. По общему правилу собственником новой вещи, поскольку в ней воплощены принадлежавшие ему материалы, становится собственник материалов, и только если стоимость результата переработки существенно превышает их стоимость, а лицо, осуществившее переработку, действовало добросовестно, право собственности на новую вещь возникает у спецификанта (п. 1 ст. 220 ГК РФ)*(12).
Встречаются ситуации, когда для создания новой вещи использовались материалы, принадлежащие разным лицам: 1) самому спецификанту и третьему лицу (картина написана на собственном холсте чужими красками): 2) нескольким третьим лицам (из чужих металлов отлита деталь для станка; из пшеницы, принадлежащей разным лицам, выпечен хлеб). В первом случае, когда по правилам ст. 220 ГК РФ собственником новой вещи становится спецификант, правовая квалификация казуса этим и исчерпывается. Если же по правилам этой статьи спецификант не может приобрести право собственности на новую вещь (например, он недобросовестен), ее собственником следует считать собственника материалов, но поскольку спецификант и сам является собственником части этих материалов (холста), не остается ничего другого, как признать за этими лицами право общей долевой собственности на результат переработки. Во втором случае вопрос должен решаться схожим образом с тем отличием, что долевыми собственниками новой вещи могут стать только указанные третьи лица.
Понятие переработки включает в себя пункт о целенаправленном воздействии спецификанта на преобразуемые материалы (вещи). Когда новая система качеств появляется из преобразованных материалов без такого участия спецификанта, переработки нет. Если новая вещь представляет собой результат случайного изменения материалов, принадлежащих одному лицу (сок превратился в вино), то естественным образом это лицо и считается собственником этой вещи. Когда же новая вещь образовалась из материалов нескольких собственников (например, принадлежащие разным лицам компоненты случайно смешиваются в магический эликсир), должны применяться наиболее близкие с точки зрения хозяйственных последствий правила о соединении или присоединении вещей.
В отличие от случаев соединения вещей и присоединения одной вещи к другой, переработка материалов приводит к появлению вещи, которая является новой не только материально, но и с точки зрения своих хозяйственных качеств. Любая попытка разложить эту вещь на использованные для ее изготовления материалы в их исходном состоянии неминуемо приведет к ее уничтожению, к утрате ее хозяйственной функции даже в том случае, если юридически эта вещь делима (из муки испечен хлеб). Чтобы исключить "хозяйственно-вредное разрушение ценности"*(13), целесообразно исходить из того, что вопрос о приобретении права собственности на изготовленную вещь решается без исследования того, возможно ли вернуть материалу прежнюю форму. Решение о необходимости обратной переработки вещи правильно отдать на откуп ее собственнику. Напрямую эти правила выражены в ст. 570 и 571 ФГК. Законодательство Австрии, напротив, исходит из того, что право собственности на новую вещь обсуждается только в том случае, когда переработанный материал не может быть возвращен в прежнее состояние (§ 415 АГУ). Отсутствие подобной оговорки в нормах ст. 220 ГК РФ облегчает их наиболее рациональное истолкование в смысле, приближенном к постановлениям ФГК. Из соотнесения ст. VIII.-5:201-VIII.-5:203 DCFR следует, что возможность обратного преобразования переработанных материалов справедливо игнорируется и Модельными правилами европейского частного права.
Используя критерий качественной новизны изготовленной вещи, легко заключить, что в случаях непродуктивного преобразования материалов (когда материал остался материалом, а не превратился в новую вещь) право собственности остается у их собственника, а если таких собственников более одного и материалы соединились друг с другом, должны применяться правила о соединении (смешении) и присоединении (п. 3 ст. VIII.-5:201 DCFR).
В силу прямого указания п. 1 ст. 220 ГК РФ нормы о переработке применяются лишь к случаям изготовления движимой вещи. Вопрос о праве собственности на созданную из чужих материалов недвижимую вещь подлежит разрешению по правилам, нацеленным на обеспечение юридической связанности земельного участка и расположенных на нем недвижимых объектов (п. 2 ст. 263 ГК РФ): даже недобросовестное использование чужих материалов для возведения постройки на своем земельном участке приводит к возникновению права собственности на нее, если иное не предусмотрено законом (п. 2 ст. 222 ГК РФ).
4. В качестве "иного изменения" заложенной вещи, при котором она прекращает существование в качестве самостоятельного объекта гражданских прав, но материально входит в состав другой вещи, следует рассматривать изготовление из нее новой вещи самим залогодателем (п. 1 ст. 218 ГК РФ). С точки зрения своих хозяйственных последствий эта ситуация аналогична переработке с той разницей, что действия по преобразованию вещи предпринимает ее собственник, а не третье лицо. Соответственно, не возникает и вопроса о правовом положении новой вещи: ее собственником считается сам изготовитель. Очевидность этого вывода объясняет отсутствие соответствующих положений во многих европейских кодификациях.
Теми же правилами необходимо руководствоваться и при упомянутом в п. 1 ст. 218 ГК РФ создании новой вещи, которое может стать следствием разделения или выделения вещи. В случаях разделения вещи происходит полное исчерпание ее материального состава путем деления на материально обособленные части: вещь перестает существовать и материально, и юридически, а получившиеся вследствие деления предметы приобретают характеристику самостоятельных объектов гражданских прав (вещей). Выделение отличается от разделения тем, что полного исчерпания материального состава и прекращения юридических свойств исходной вещи не происходит: по воззрениям оборота вследствие отсоединения от вещи какой-то ее части эта вещь может сохранить прежний набор существенных свойств и рассматриваться как та же самая вещь, а отделившаяся часть получает характеристику самостоятельной новой вещи (например, отъятый от здания элемент декора). Единственная особенность правовой квалификации этих случаев заключается в следующем. Если исходная вещь принадлежала нескольким собственникам и их решение разделить ее или выделить из нее новую вещь обусловлено желанием прекратить отношения общей собственности, то новые вещи поступают им в единоличную собственность (п. 1 ст. 252, п. 1 ст. 254 ГК РФ, п. 2 ст. 11.5 ЗК РФ). В противном случае появившиеся вещи наследуют режим исходной и поступают в общую собственность указанных лиц (п. 4 ст. 244 ГК РФ, п. 3 ст. 11.4 ЗК РФ).
Так же, как и переработка, изготовление и создание вещей предполагают целенаправленный характер действий собственника по преобразованию исходной материи. Однако и в тех случаях, когда новая вещь возникает случайно, ее собственником остается тот, кто обладал правом собственности на материю, из которой она возникла.
Попутно следует в общих чертах указать на неоднозначность редакции п. 1 ст. 218 ГК РФ. Содержащиеся в нем слова "для себя" могут привести к предположению, что, изготавливая новую вещь из принадлежащих ему материалов по заказу другого лица, их собственник a contrario не приобретает права собственности на готовую вещь, а она сразу поступает в собственность заказчика. Не вдаваясь в оценку того, находит ли это в принципе мыслимое правило подтверждение в иных нормах закона (ст. 704, 712 ГК РФ), нельзя не заметить, что оно противоречит житейской целесообразности: странно исходить из того, что, изготовив из собственных материалов заказанную ему вещь, подрядчик, не являясь собственником, не вправе ей распорядиться, если она не будет востребована заказчиком, иначе как по нормам о праве удержания. Более приемлемым является такое понимание нормы п. 1 ст. 218 ГК РФ, согласно которому при изготовлении вещи из собственных материалов по заказу другого лица (не для себя) собственником новой вещи тоже становится сам изготовитель, но он вправе договориться с заказчиком об ином. В то же время критикуемое толкование правил п. 1 ст. 218 ГК РФ опирается на авторитет римских юристов, отдельные мнения которых по этому вопросу были воспроизведены в Дигестах и, возможно, послужили источником для заимствования оговорки о создании вещи для себя (eius, cuius nomine facta est). В соответствующих местах Свода Юстиниана и в самом деле выражена мысль о том, что, действуя по заказу другого лица, собственник материалов создает вещь не для себя и поэтому не становится ее собственником (27 D. 41, 1).
Принадлежность появившейся новой вещи залогодателю на праве собственности
Рассмотренные выше правила позволяют считать залогодателя собственником новой вещи, появившейся из материи заложенного предмета, в следующих случаях:
- соединение (смешение) заложенных вещей с другими, принадлежащими самому залогодателю или третьим лицам;
- переработка заложенных материалов третьим лицом при отсутствии оснований считать его собственником изготовленной движимой вещи;
- переработка третьим лицом заложенных материалов одновременно со своими собственными при отсутствии оснований считать его единоличным собственником изготовленной движимой вещи;
- переработка залогодателем чужих материалов одновременно с заложенной вещью при наличии оснований считать его собственником или одним из собственников изготовленной движимой вещи;
- изготовление залогодателем из предмета залога новой вещи, а также случайное достижение того же результата;
- создание залогодателем из предмета залога новых вещей путем его разделения или же выделения этих вещей, а также случайное достижение тех же результатов.
Что касается присоединения вещей, то с хозяйственной точки зрения новой вещи в этих случаях не возникает. Если предмет залога рассматривается как главная вещь, он остается тождественным самому себе, в том числе и в плане его правового положения: собственником этой вещи является залогодатель, и она по-прежнему находится в залоге. Когда же заложенная вещь считается второстепенной, ее присоединение к главной вещи означает ее гибель как самостоятельного объекта права собственности без возникновения какого-то нового.
Поэтому случаи присоединения не охватываются гипотезой нормы подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ в ее буквальном смысле.
Диспозиция нормы
Правило, содержащееся в подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ, устанавливает, что в рассмотренных выше случаях, когда вследствие преобразования заложенной вещи из нее появляется новая вещь, последняя считается находящейся в залоге независимо от согласия на это залогодателя или залогодержателя. Иными словами, право залога распространяется на эту вещь автоматически: перед нами один из случаев возникновения залога на основании закона (п. 1 ст. 334.1 ГК РФ)*(14). Частный случай проявления этого правила для соединения земельных участков зафиксирован в п. 6 ст. 11.6 ЗК РФ. Разумеется, когда залогодатель не может считаться единоличным собственником появившейся вещи (например, п. 3 ст. 11.6 ЗК РФ), в залог поступает не сама вещь, а доля в праве собственности на нее (этим объясняется использование в тексте подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ слов "новое имущество").
Наряду с этим в интересах залогодержателя установлено, что содержание права залога на результат преобразования определяется через содержание права залога, которое существовало до изменения заложенной вещи (абз. 2 п. 5 ст. 345 ГК РФ). В одних случаях, когда прежний предмет залога сохраняется и после преобразования (например, выделение), это означает распространение на новую вещь того же самого права, которое существовало изначально. В других, когда преобразование заложенной вещи приводит к ее прекращению (прочие случаи, охваченные гипотезой нормы), правильно считать, что на новую вещь возникает такое же право залога, но не то же самое. Схожий прием юридической техники, который приводит к аналогичным рассуждениям, используется, например, в п. 1 ст. 365 ГК РФ о "суброгации" к поручителю требований кредитора по обязательству, которое может рассматриваться как в действительности уже прекратившееся.
Практическая необходимость правила подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ объясняется следующим. Каждый из рассмотренных случаев, за исключением одного лишь присоединения, связан с появлением новой вещи, до этого в обороте не существовавшей. Поэтому правила о соединении (смешении), переработке и изготовлении (создании) вещей, разрешающие вопрос о том, кому принадлежит новая вещь, относятся к первоначальным способам приобретения права собственности и не связаны с правопреемством. В отсутствие специальных правил (подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ, п. 6 ст. 11.6 ЗК РФ) обосновать распространение права залога на вещь, которая не существовала в момент его возникновения, было бы невозможно: собственник новой вещи, сославшись на первоначальный характер приобретения прав на нее, мог бы защититься от любых притязаний. Единственный способ избежать этого предоставляют правила п. 2 ст. 336 и п. 2 ст. 339 ГК РФ. Первое из них позволяет сторонам договориться о залоге конкретного объекта, который залогодатель приобретет в будущем. Второе - предоставляет заключить договор, который вслед за Папинианом (1, pr. D. 20, 1) и Ульпианом (L. 6 D. 20,1) принято называть либо генеральным соглашением о залоге, либо соглашением о генеральном залоге и по условиям которого в залог поступает все наличное и (или) будущее имущество залогодателя.
Из первоначального характера рассматриваемых способов приобретения права собственности на вещь вытекает еще один важный вывод. До того как рассматриваемые нормы о распространении права залога на новую вещь, полученную из первоначально заложенной, были закреплены в тексте ГК РФ*(15), они не могли быть выведены логически, стать результатом толкования других норм. Новая вещь, полученная в результате соответствующего преобразования предмета залога, может считаться находящейся в залоге по правилу подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ только в том случае, если она возникла после того, как в ГК РФ появилась эта норма (с 01.07.2014). Исключение представляют случаи соединения (смешения) вещей: правило п. 6 ст. 11.6 ЗК РФ, содержащееся в этом Кодексе с 24.10.2008*(16), в порядке аналогии было применимо и к соединению других вещей.
Норма п. 5 ст. 345 ГК РФ предусматривает, что новая вещь, на которую должно распространиться право залога, считается находящейся в залоге с момента возникновения на нее у залогодателя права собственности, за исключением случаев, когда в соответствии с законом возникновение, переход и обременение прав требуют государственной регистрации. Один из таких случаев представляет собой залог недвижимости: право залога на недвижимую вещь возникает с момента его государственной регистрации (п. 2 ст. 8.1, п. 1 ст. 131 ГК РФ). Это, в свою очередь, предполагает, что предварительно должны быть осуществлены кадастровый учет и регистрация права собственности на новую недвижимую вещь. Часть 3 ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон о государственной регистрации недвижимости) предусматривает одновременное осуществление всех трех перечисленных регистрационных действий: кадастрового учета, регистрации права собственности и регистрации права залога (обременения). Причем если первые два совершаются на основании заявления самого собственника, то регистрация права залога может быть осуществлена на основании заявления залогодержателя (ч. 2 ст. 53). При этом Закон упускает из виду, что в фактический состав возникновения ипотеки в силу закона какой-либо договор может и не входить (например, при недобросовестном использовании собственником земельного участка чужих находящихся в залоге строительных материалов для постройки сооружения на своей земле). В этих случаях регистрация права залога на появившиеся недвижимые вещи может оказаться неосуществимой (ч. 1 ст. 53 Закона о государственной регистрации недвижимости).
Поскольку буквальный смысл, условия и порядок применения правила подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ могут считаться установленными, остается сделать лишь несколько замечаний.
Во-первых, нельзя не отметить, что в силу прямого указания на это в п. 6 ст. 11.8 ЗК РФ из-под действия рассматриваемого правила ГК РФ оказались изъяты случаи разделения (выделения) земельных участков, находящихся в договорном залоге: такой залог прекращается. Залогодержателю предоставлено лишь право требовать заключения в отношении созданных земельных участков новых договоров залога на прежних условиях. В безосновательности и крайней неэффективности подобного правила вряд ли можно сомневаться (залог - не то право, с установлением которого кредитор должен подождать). Скорее всего, перед нами результат сугубо технического упущения: при утверждении новой редакции ст. 345 ГК РФ не было принято во внимание, что следует внести соответствующие коррективы также и в земельное законодательство. Эту ошибку нужно исправить: наиболее простой способ - продублировать в п. 6 ст. 11.8 ЗК РФ норму подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ применительно к земельным участкам.
Во-вторых, необходимо обратить внимание на то, что невозможность применить рассматриваемое правило ст. 345 ГК РФ к случаям присоединения вещей также, скорее всего, представляет собой результат неудачного редактирования, а не продуманное решение авторов. Из содержания самой нормы подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ с очевидностью следует, что ее цель заключается в том, чтобы защитить залогодержателя от невыгодных последствий той или иной физической трансформации заложенной вещи, когда она либо прекращает свое юридическое существование (соединение, переработка, изготовление), либо продолжает его в измененном виде (выделение)*(17), но при этом как материя и как экономическая ценность полностью или в части сохраняется в другом предмете. Случаи присоединения одной вещи к другой подпадают под это описание без каких-либо оговорок, а единственное препятствие для применения к ним правила подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ - это упоминание в нем именно новой вещи, которая не возникает, когда второстепенная вещь присоединяется к главной. Поскольку эти случаи трансформации предмета залога и заслуживают применения к ним того же решения, и допускают это, норма подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ должна толковаться расширительно: признак новизны вещи, на которую распространяется право залога, является факультативным. Следует исходить из того, что право залога, установленное на второстепенную вещь, после ее присоединения к главной вещи распространяется на последнюю независимо от того, принадлежит ли она самому залогодателю или третьему лицу. Присоединение второстепенной вещи к находящейся в залоге главной вещи не требует применения правила подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ, поскольку с хозяйственной точки зрения предмет залога продолжает существовать как прежний объект права.
Возникновение права залога на недвижимость при присоединении также требует государственной регистрации, попытка осуществить которую может натолкнуться на то же затруднение, о котором велась речь выше. Помимо этого, присоединение заложенной вещи к недвижимой, представляя собой случай возникновения ипотеки в силу закона, который не предполагает появления права собственности на какой-либо новый объект, не охватывается правилом п. 2 ст. 53 Закона о государственной регистрации недвижимости, что также препятствует реализации нормы подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ.
В-третьих, нужно иметь в виду, что применение подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ в отношении вещей, полученных в результате переработки, может быть парализовано недобросовестными действиями залогодателя и третьего лица. Выше были упомянуты три случая переработки, отвечающие условиям применения интересующего нас правила: 1) переработка заложенных материалов третьим лицом при отсутствии оснований считать его собственником изготовленной движимой вещи; 2) переработка третьим лицом заложенных материалов одновременно со своими собственными при том же условии; 3) переработка залогодателем чужих материалов одновременно с заложенной вещью при наличии оснований считать его собственником изготовленной движимой вещи. Содержащаяся в п. 1 ст. 220 ГК РФ оговорка "если иное не предусмотрено договором" позволяет вывести эти случаи из-под действия правила подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ, если залогодатель и третье лицо договорятся о том, что право собственности на новую вещь возникает именно у последнего. Вероятно, временный способ противодействия этому приему может быть найден в нормах о добросовестности, применяемых для оценки поведения третьего лица (п. 3 и 4 ст. 1, ст. 10 ГК РФ), однако лучшим решением было бы подобающее случаю редактирование текста подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ.
В-четвертых, более-менее подробные правила о приобретении права собственности на вещи при их соединении (смешении), присоединении и изготовлении (создании) следовало бы закрепить в главе 14 ГК РФ. Ясные и продуманные нормы могли бы существенно облегчить поиск правильного решения в отдельных пограничных или спорных ситуациях. Отсылку к этим нормам следовало бы сделать и в тексте подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ. Если же при их разработке выяснилось бы, что те или иные случаи связи вещей обладают каким-либо индивидуальными особенностями, которые необходимо учесть в норме подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК, стоило бы выделить ее в отдельную статью, где и сосредоточить все оговорки и изъятия из общего правила.
Заключение
Резюме выполненного исследования может быть представлено перечнем следующих пунктов:
1) буквальный смысл нормы подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ указывает на ее применимость к случаям преобразования заложенной вещи, которое привело к появлению из ее материи новой, не тождественной ей вещи;
2) наиболее типичные способы изменения вещей, которые могут привести к требуемому результату, исследуются под рубрикой "связь вещей": она объемлет соединение нескольких вещей, присоединение одной вещи к другой, переработку и изготовление (создание) вещей;
3) так как в тексте подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ упомянута лишь переработка, нужно исходить из того, что под "иным изменением" заложенной вещи в этой статье понимаются случаи соединения (смешения), присоединения и изготовления (создания) вещей;
4) в главе ГК РФ о способах приобретения права собственности содержатся правила только об изготовлении (создании) (п. 1 ст. 218 ГК РФ) вещи и о ее переработке (ст. 220 ГК РФ). За отсутствием законодательных правил, относящихся к иным ситуациям, при разрешении спорных вопросов необходимо ориентироваться в том числе на положения ведущих иностранных правопорядков романо-германской правовой семьи. Принадлежность гражданского права России к той же системе права позволяет обосновать, что содержащиеся в этих кодексах идеи могут быть воспроизведены как вытекающие из общих начал и смысла гражданского законодательства Российской Федерации;
5) как этого и требует гипотеза нормы подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ, залогодатель становится собственником новой вещи, появившейся из материи заложенного предмета, вследствие соединения, изготовления (создания) вещей, а также в отдельных случаях переработки;
6) правило подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ предусматривает, что в соответствующих случаях право залога устанавливается на вещь автоматически, т.е. в силу закона. Учитывая первоначальный характер способов приобретения права собственности при соединении (смешении), переработке и изготовлении (создании) вещи, практическая необходимость в этом правиле очевидна;
7) случаи присоединения вещей не связаны с возникновением новой вещи и формально не подпадают под действие гипотезы нормы подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ, однако толкование этой нормы с учетом ее цели позволяет распространить ее действие и на этот способ изменения предмета залога (т.е. его присоединение к главной вещи);
8) для восполнения пробелов и исправления недостатков в регулировании отношений, к которым должна применяться норма подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ, целесообразно включить в главу 14 ГК РФ развернутые правила о "связи вещей", отредактировать отдельные статьи ЗК РФ и Закона о государственной регистрации недвижимости, а также саму ст. 345 ГК РФ.
-------------------------------------------------------------------------
*(1) Дернбург Г. Пандекты. Т. II. Вещное право. СПб., 1905. С. 333.
Мысль о захвате правом залога вещей, производных от заложенной, могла бы быть передана и термином "эластичность права залога" (см.: Бевзенко Р.С. Борьба за залог: третий этап реформы залогового права России // Вестник гражданского права. 2015. N 2. С. 32), однако, поскольку он закрепился для описания права собственности и используется там в другом смысле (Jus recadentiae), его воспроизведение в этом случае способно привести к ненужной двусмысленности.
Более удачным, но при этом, возможно, недоступно изысканным, является термин "приращение залога" - вероятно, его приращение вещами, производными от изначально заложенной (см.: Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. М., 2016. С. 216).
*(2) См., напр.: Гражданское право России. Часть первая: учебник / под ред. З.И. Цыбуленко. М., 1998. С. 134.
*(3) См.: Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. СПб., 2002. С. 153.
*(4) См., напр.: постановление АС Московского округа от 24.02.2016 N А40-178178/14.
*(5) См.: Дернбург Г. Пандекты. Т. II. Вещное право. С. 101-103.
*(6) См.: Дернбург Г. Пандекты. Т. I. Общая часть. М., 1906. С. 184-187.
*(7) Вероятно, на этом основываются выводы Президиума ВАС РФ, сделанные в постановлении от 24.12.2013 N 12505/13: Президиум констатировал, что, несмотря на сугубо формальное существование якобы самостоятельных собственников составных частей сложной вещи (здания и оборудования как частей производственного комплекса пивоваренного завода), обстоятельства ее возникновения указывают на то, что действительные отношения между этими лицами описываются нормами о праве общей долевой собственности.
*(8) См.: Дернбург Г. Пандекты. Т. II. Вещное право. С. 104.
*(9) См., напр.: постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2016 N А26-8224/2015 (апелляционный суд отказался признать истца собственником подпиточного бака в приобретенном им здании бани, поскольку спорный бак отделим от здания и поэтому не может считаться составной частью сложной вещи, в отношении которой была совершена сделка по приобретению); АС Дальневосточного округа от 09.02.2016 N Ф03-5610/2015 (установив отделимость возведенных истцом модульных котельных от арендованного им склада горюче-смазочных материалов, суды посчитали невозможным использовать правила ст. 134 ГК РФ для обоснования вывода о существовании права долевой собственности истца на указанный склад вместе с котельными как на сложную вещь). Напротив, вывод о принципиальной делимости сложной вещи обосновывается в постановлении АС Уральского округа от 09.02.2016 N Ф09-12159/15.
*(10) Эта же идея прослеживается в постановлении Президиума ВАС РФ от 26.01.2010 N 11052/09 применительно к сооруженной из песка и грунта земляной насыпи на земельном участке, собственником которого являлось другое лицо.
*(11) См.: постановление Президиума ВС РФ от 28.09.2016 N 203-ПЭК16.
*(12) Те или иные комбинации перечисленных критериев - собственность на материалы, авторство творческого акта, ценность результата переработки и добросовестность спецификанта - могут служить основой для совершенно различных выводов о правовой принадлежности новой вещи. Например, по мнению, возобладавшему среди римских юристов, собственником новой вещи становился спецификант как представитель труда независимо от его добросовестности (7, 7 D. 41, 1); немецкое право исходит из того же, но изменяет правило для случаев, когда стоимость результата переработки значительно ниже стоимости материалов (§ 950 ГТУ); французское право признает собственность на новую вещь за собственником материалов, но только если стоимость переработки не превысила их стоимость в значительной мере (ст. 570, 571 ФТК); Модельные правила европейского частного права исходят из того, что собственником становится только добросовестный спецификант (ст. VIII.-5:201 DCFR).
*(13) Дернбург Г. Пандекты. Т. II. Вещное право. С. 105.
*(14) Иначе считает Р.С. Бевзенко (см.: Бевзенко Р.С. Указ. соч. С. 33-34).
*(15) См.: Федеральный закон от 21.12.2013 N 367-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (вступил в силу 01.07.2014).
*(16) См.: Федеральный закон от 22.07.2008 N 141-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования земельных отношений".
*(17) Поэтому нельзя считать удачным использование в названии и в самом тексте ст. 345 ГК РФ слов "замена" и "вместо" (см. п. 5), указывающих на то, что прежний предмет залога якобы непременно должен либо исчезнуть, либо освободиться из-под залога.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Новиков К.А. О распространении (экспансии) права залога на вещи, производные от изначально заложенной: к одному из правил ст. 345 ГК РФ
Novikov K.A. Extension of Pledge on the Substitute Assets: on One Rule of Article 345 of the Civil Code of Russia
К.А. Новиков - заместитель заведующего кафедрой гражданского и предпринимательского права факультета права НИУ "Высшая школа экономики", кандидат юридических наук
K.A. Novikov - Deputy Head of the Department of Civil and Commercial Law of the Faculty of Law of the National Research University Higher School of Economics, PhD in Law
В статье исследуется новое для российского гражданского законодательства правило о распространении права залога на вещи, полученные вследствие изменения первоначально заложенной вещи. Основываясь на классической теории о способах приобретения права собственности в случаях связи вещей с привлечением материалов современной правоприменительной практики, автор предлагает свое объяснение правилам подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК РФ и сопровождает их критическими замечаниями. В частности, автор исходит из того, что нормы о распространении залога применимы только к материальным объектам. Залог распространяется на новые вещи, собственником которых стал залогодатель в силу правил о соединении (смешении), присоединении и изготовлении (создании). Ценность правила о распространении залога заключается в том, что оно позволяет избежать прекращения залога в связи с исчезновением изначально заложенной вещи. Однако сейчас многие выводы можно сделать лишь по аналогии или в результате сложного толкования. В связи с этим желательно дополнить гражданское законодательство правилами о связи вещей.
The article explores the rule on the extension of pledge to the things derived from the pledged property (substitute assets). This rule was added to the Civil Code of Russia in the end of 2013. The construction of the rule proposed in the article is based on the classic theory of the modes of acquisition of ownership in the cases when one thing is derived from another (so called 'connection of things'). The theory is considered in the light of the modern court practice. The article argues that the rule on the transfer of pledge should only be applied to material objects. The pledge extends to the things to which pledgor acquires ownership according to the rules of confusion, adjunction or processing of the original asset. The new rule is instrumental, as otherwise the pledge would have been terminated due to the destruction of the original asset. The problem is that many conclusions could currently be made through analogy or complicated construction process. It is therefore desirable to amend civil legislation by adding clear rules on the connection of things.
Ключевые слова: право собственности, способы приобретения права собственности, связь вещей, залог, распространение права залога
Keywords: right of ownership, modes of acquisition of the right of ownership, connection of things, pledge, extension of pledge
"Вестник экономического правосудия"
Издательство "Закон" информирует Вас о том, что в связи с реформой судебной системы журнал "Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ" переименован в "Вестник экономического правосудия РФ".
Главная цель, которую поставила перед собой редакция, заключается в том, чтобы новые материалы, новые рубрики стали актуальным дополнением к тем научным статьям, которые ранее публиковались в журнале. Это:
- комментарии ведущих экспертов к судебным актам Верховного суда РФ, относящихся к вопросам гражданского, налогового, земельного, административного права и процесса;
- подборка судебной практики - правовые дайджесты по определенным тематикам правоприменительной деятельности и судебной практики, созданные с привлечением научно-исследовательских институтов;
- мнения экспертов к новым законодательным актам и инициативам;
- позиции по вопросам судебной практики, сформированные в рамках научно-консультационных советов окружных арбитражных судов;
- публикации переводных статей.