Последняя воля наследодателя: как изложить, сформулировать и узаконить. Правоприменительная практика
Рано или поздно каждый осознает, что ничто не вечно под луной, и начинает задумываться о том, что останется потомкам. Распорядиться своим имуществом при жизни можно любым приемлемым способом: подарить, продать, обменять и т.д. Установить, что и кому достанется после смерти, можно, составив завещание.
Автор статьи рассматривает способы распоряжения имуществом посредством завещания.
Изложить свою последнюю волю может любой, но юридической силой обладает лишь завещание, совершенное полностью дееспособным гражданином. Оно должно быть совершено лично, так что ни о каких представителях и речи быть не может. Коллективное "творчество" тоже недопустимо, ведь завещание - односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
Текст завещания можно изменить или отменить в любое время после его совершения, не указывая причин, побудивших наследодателя к этому шагу. Для этого не требуется ничьего согласия, в том числе лиц, назначенных наследниками.
Чтобы последняя воля обрела законодательную силу, необходимо участие нотариуса. Того требует статья 1124 Гражданского кодекса РФ.
В жизни всякое бывает. И не всегда поблизости есть нотариус. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание как полагается, может изложить последнюю волю. Для этого потребуется лист бумаги, ручка и свидетели, которые потом (у нотариуса) смогут подтвердить факт чрезвычайных обстоятельств и то, что бумага, пусть и не заверенная нотариусом, - действительно последняя воля умершего.
Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям завещания:
- граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
- граждан, находящихся на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
- граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
- военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, - завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
- граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
В указанных ситуациях также потребуются свидетели, присутствовавшие при удостоверении завещания.
Гражданский кодекс определил наследство как принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112). В состав наследства входят не только вещи и иное имущество, но и имущественные права и обязанности, принадлежащие наследодателю на момент смерти. Наследство открывается со смертью гражданина (п. 1 ст. 1112, ст. 1113 ГК РФ). Статья 1110 ГК РФ гласит, что в случае смерти гражданина его имущество в порядке универсального правопреемства переходит к наследникам.
Следовательно, совокупность имущественных прав и обязанностей умершего лица признается наследством - имуществом, предназначенным для приобретения его наследниками. Они замещают выбывшего из гражданских правоотношений умершего субъекта и становятся вместо него носителями гражданских прав и обязанностей (см., например, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 04.10.2006 по делу N А43-32585/2004-4-994).
Определяя ответственность наследников, законодатель в п. 1 ст. 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации установил, что они солидарно отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости принятого наследственного имущества. После смерти наследодателя обязательства, не исполненные им перед кредиторами, должны быть исполнены его наследниками. Получение по наследству, например, квартиры или дачи понятно и приятно, однако что делать с имущественными правами и обязанностями? Мы не думаем об окончании своего жизненного пути, заключая тот или иной договор. Как показывает судебная практика, зачастую именно наследникам приходится разбираться с договорами преждевременно ушедших родственников. Например, правомерно ли возложение на наследника обязанности возврата двойной суммы задатка по предварительному договору купли-продажи, заключенного его покойным дядей?
Верховный Суд отвечает утвердительно, приводя следующие аргументы. Согласно ч. 1 ст. 429 Гражданского кодекса РФ, по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, то она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка (ч. 2 ст. 381 ГК РФ).
Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной договаривающейся стороной в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (ч. 1 ст. 380 ГК РФ). В соответствии с упомянутой выше ч. 1 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Следовательно, при принятии наследства к наследнику переходит обязанность исполнения договора купли-продажи, в обеспечение которого наследодателем было заключено соглашение о задатке. В случае неисполнения этих обязательств наследник должен возвратить стороне, давшей задаток, двойную сумму задатка (Обзор судебной практики ВС РФ за четвертый квартал 2005 г. от 01.03.2006).
Сразу оговоримся, что в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности: право на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами.
Если истцу присуждена компенсация морального вреда, но он умер, не успев получить ее, взысканная сумма компенсации входит в состав наследства и может быть получена его наследниками (Обзор судебной практики ВС РФ от 28.06.2000).
Сейчас кредит - это привычное и распространенное явление. И принимая наследство, необходимо подготовиться к тому, что, возможно, придется платить по кредитам, которые "набрал" наследодатель, то есть по его долгам, оставшимся после смерти. Статьей 418 ГК РФ установлено, что обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без его личного участия либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. Сложившаяся судебная практика исходит из того, что кредитное обязательство не является неразрывно связанным с личностью, а потому не прекращается смертью должника. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Следовательно, смерть лица, являющегося должником по кредитному договору, не является основанием для прекращения производства по делу, поскольку, в силу ст. 1175 ГК РФ, правопреемство по данному правоотношению допустимо (постановление Президиума Нижегородского областного суда от 19.01.2006 N 44-г-298).
Наследникам нужно помнить, что, несмотря на то, что им придется платить по долгам наследодателя, кредиторы не имеют права требовать досрочного возврата кредита*(1). В принципе, завещать можно все, однако в некоторых случаях наследник завещанного имущества его не получит, а получит его стоимость. Такая ситуация возникнет, если, например, дядюшка оставит своему любимому, но несовершеннолетнему племяннику огнестрельное оружие. Ведь, в силу ст. 13 Федерального закона "Об оружии", право на приобретение огнестрельного оружия имеют граждане России, достигшие 18 лет.
Согласно ст. 1119 ГК РФ, завещатель может по своему усмотрению передавать после смерти принадлежащее ему имущество любым людям, самостоятельно определять доли наследников, лишать наследства, не указывая причин подобного решения. Круг наследников по завещанию не ограничен, ими могут быть любые правоспособные на момент открытия наследства субъекты гражданского права. В свою очередь, наследниками по закону могут быть только правоспособные на момент открытия наследства физические лица, Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования. Однако завещательная свобода волеизъявления имеет определенные и весьма существенные ограничения - наследники, имеющие право на обязательную долю. Так, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя имеют право на наследство независимо от содержания завещания. При этом им причитается не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Рассмотрим процедуру открытия, принятия и оформления завещания (последней воли наследодателя).
Принять наследство необходимо в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Если пропустить указанный срок, то все имущество, оставшееся после смерти наследодателя, превращается в выморочное, т.е. переходящее в собственность государства.
Если последний день срока принятия наследства приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший, следующий за ним рабочий день. Письменное заявление от наследника о принятии наследства, отправленное по почте до истечения двадцати четырех часов последнего дня срока, считается сделанным в срок (ст. 194 ГК). Так, например, заявление о принятии наследства, поступившее к нотариусу после истечения срока, но сданное на почту вовремя, считается принятием наследства с соблюдением установленного срока.
Законодательство допускает возможность принятия наследства по истечении установленных сроков и предусматривает для этого определенные условия и порядок: необходимо обращение в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока на принятие наследства. При этом срок принятия наследства подлежит восстановлению судом при условии, что наследник докажет уважительные причины его пропуска.
К сожалению, в законе отсутствует даже примерный перечень причин пропуска срока для принятия наследства, которые могут быть признаны уважительными. Поэтому в каждом случае оценку обстоятельствам должен дать суд и обосновать эти обстоятельства в вынесенном решении. Как показывает практика, суды руководствуются следующими критериями "уважительности" причин: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п. Как определяется территориальная подсудность дел о восстановлении срока для принятия наследства? По мнению Верховного Суда РФ*(2), если восстановление срока связано с признанием за наследником права на имущество, то нужно принимать во внимание ст. 30 ГПК РФ, где установлена исключительная подсудность исков о правах на земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, которые предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов. Следовательно, если предметом наследства является указанное имущество, то дела о восстановлении срока для принятия наследства подлежат рассмотрению по месту его нахождения.
Наследство открывается со смертью гражданина. Факт и время смерти подтверждаются свидетельством, выданным органом, уполномоченным производить государственную регистрацию актов гражданского состояния. Если печальное событие произошло за пределами России, то обратиться следует в консульское учреждение РФ.
При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений. При толковании правовых терминов применяется их значение, данное законодателем в соответствующих правовых актах. Закон не предоставляет нотариусу права использовать для выяснения истинной воли завещателя другие, кроме завещания, документы, например письма завещателя, его дневники и т.п. После этого нотариус заводит наследственное дело по месту открытия наследства, т.е. по последнему месту жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). Последним пристанищем может быть и специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов.
Для выдачи свидетельства о праве на наследство наследники должны представить нотариусу документы и сведения, бесспорно подтверждающие:
- факт смерти наследодателя;
- время и место открытия наследства;
- основания для призвания к наследованию: родственные, брачные, иные отношения с наследодателем (например, нахождение на иждивении наследодателя), если имеет место наследование по закону. Если наследство оформляется по завещанию - представляется экземпляр завещания;
- факт принятия наследником наследства в установленный срок и установленным законом способом;
- состав наследуемого имущества;
- место нахождения наследственного имущества с указанием конкретного адреса;
- иные документы, необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство.
Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Однако его можно получить и раньше, но при условии, что имеются достоверные данные о том, что, кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, других наследников нет.
Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда и при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.
Описанная выше процедура более чем формализирована, поэтому, во избежание дополнительных стрессов, необходимо соблюсти все требования закона; в частности, можно ознакомиться с нормами "Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав" (утв. Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 27-28.02.2007). Они, правда, предназначены для нотариусов, но зато читатель будет знать "подводные камни". Увы, смерть почти всегда связана с расходами, например вызванными предсмертной болезнью наследодателя, связанными с необходимостью достойных похорон, включая оплату места погребения, с охраной наследства и управления им, с исполнением завещания. Все указанные траты возмещаются за счет наследства и, что важно, до его принятия.
В первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую - расходы на охрану наследства и управление им и, наконец, связанные с исполнением завещания. Очень часто на практике возникает вопрос о том, что делать, если наследодатель внезапно скончался, а ему при жизни были положены выплаты, например, заработной платы, пенсии, стипендии, пособия по социальному страхованию, суммы возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью, алиментов. Согласно ст. 1183 ГК РФ, право на их получение получают члены семьи, проживавшие совместно с умершим, а также его нетрудоспособные иждивенцы, причем в последнем случае не важно, проживали ли они с ним совместно или нет.
Главное, на что следует в этом случае обратить внимание, - требования выплаты указанных сумм необходимо предъявить в соответствующую инстанцию (например, за зарплатой - к работодателю, за стипендией - в вуз) в течение четырех месяцев со дня открытия наследства.
Кстати, если, например, дедушке, как инвалиду, государство предоставило транспортное средство или какое-то другое имущество, то оно также входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях.
С иждивенцами не все так просто. Приведем пример из судебной практики. Верховный Суд РФ в определении от 14.04.2005 г. по делу N 19-В04-45 отказал гражданке М. в ее притязаниях на часть наследства, как иждивенке, поскольку таковой она отнюдь не являлась. В течение 12 месяцев, предшествовавших смерти наследодателя, у нее имелся самостоятельный источник дохода - пенсия, а получаемая от наследодателя помощь не являлась для нее основным источником средств к существованию. Таким образом, М. не находилась на иждивении.
Что же делать, если завещание не было составлено? В этом случае вступают в силу положения о наследовании по закону.
Наследование по закону имеет место тогда, когда:
а) наследодатель не составил завещания либо оно было признано судом полностью или частично недействительным;
б) наследодатель завещал только часть своего наследства. В такой ситуации имущество, которое он не упомянул в завещании, должно наследоваться по закону;
в) наследник по завещанию умер ранее завещателя;
г) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.
Для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону. Действует единое для всех очередей правило: наследники одной очереди наследуют в равных долях; иными словами, все наследственное имущество будет разделено между ними в равных частях. Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также его дети, родившиеся после его смерти. Они призываются к наследованию в порядке очередности, которая традиционно основана на степени родства наследников по отношению к наследодателю. При этом основной принцип таков: более близкие родственники устраняют от наследования более дальних.
В настоящее время установлено восемь очередей наследников, которые охватывают супругов, родственников до шестой степени родства. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого.
Наследниками первой очереди являются дети (в том числе усыновленные либо дети умершего, рожденные в течение 300 дней после его смерти), супруг и родители наследодателя.
Дети, рожденные от родителей, состоящих в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей. Дети, рожденные в так называемом гражданском браке, наследуют после лиц, отцовство которых надлежащим образом установлено.
При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника процесс раздела наследства может начаться только после его рождения. Подобная норма ст. 1166 ГК РФ действует в целях охраны интересов ребенка, поскольку на момент открытия наследства может быть неизвестно, родится ли ребенок живым. Поэтому до момента его рождения приостанавливается и выдача свидетельства о праве на наследство, и раздел наследственного имущества. Даже если брак родителей ребенка признан недействительным, то на права ребенка это не влияет, более того, он является наследником обоих родителей (ст. 30 Семейного кодекса РФ). Ребенок, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства. Наследником по закону является переживший супруг, если на момент открытия наследства он состоял с наследодателем в браке, зарегистрированном в органах ЗАГС (ст. 1 СК, ст. 47 ГК).
В случае развода разведенный супруг теряет право наследовать после своего прежнего супруга. Родители - кровные родственники умершего по прямой восходящей линии (мать и отец) также являются равноправными наследниками первой очереди независимо от их возраста и трудоспособности.
Наследники второй очереди - полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка со стороны отца и матери.
При отсутствии наследников первой очереди к наследованию по закону призываются братья и сестры умершего (наследники по боковой линии второй степени родства) независимо от того, являются они полнородными или неполнородными (между ними должно быть кровное родство). Иными словами, наравне с родными братьями и сестрами, имеющими обоих общих родителей с наследодателем, наследовать по закону в порядке второй очереди могут братья и сестры, имеющие с наследодателем только одного общего родителя. К неполнородным братьям и сестрам относятся единоутробные (братья и сестры, происходящие от одной матери) и единокровные (братья и сестры, происходящие от одного отца).
Причем законодательство не устанавливает различия, точнее приоритета, в пользу полнородных или неполнородных братьев и сестер. Они призываются к наследованию один после другого на равных началах и независимо от того, имеются ли одновременно полнородные и неполнородные братья и сестры. Наследовать после умершего могут не только его родные братья и сестры, но и лица, усыновленные матерью или отцом умершего, на правах его брата (сестры).
Однако сводные братья и сестры наследодателя, т.е. не имеющие ни одного общего родителя, к наследованию не призываются.
Для призвания дедушки или бабушки к наследованию как наследников второй очереди необходимо их родство с внуками-наследодателями.
Наследники, проживавшие на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеют при разделе наследства преимущественное право на получение предметов обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК РФ).
Наследники третьей очереди - полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
В третью очередь к наследованию по закону призываются родственники наследодателя по боковой восходящей линии - братья и сестры родителей.
Братья и сестры более отдаленной степени родства, начиная от троюродных, к наследованию по закону не призываются.
Двоюродные братья и сестры наследуют поровну ту долю, которая при наследовании по закону причиталась бы их умершему родителю.
Четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя.
Пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).
Шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которая в любом случае имеет законное право на часть имущества умершего родственника.
Право на обязательную долю в наследстве предоставлено:
- несовершеннолетним детям наследодателя (не достигшим возраста 18 лет), нетрудоспособным детям наследодателя; нетрудоспособному супругу;
- нетрудоспособным родителям и нетрудоспособным иждивенцам наследодателя.
Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим.
Особый статус доли имущества пережившего супруга заключается в том, что она не входит в наследственную массу и наследуется по следующим правилам. В соответствии со ст. 1150 ГК принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, совместно нажитого в браке с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.
В соответствии со ст. 34 Семейного кодекса РФ имущество, нажитое во время брака, является совместной собственностью супругов. При этом доли супругов признаются равными. Исключение составляют случаи, когда был заключен брачный договор, в котором доли на имущество, нажитое в браке, могут быть определены иначе.
При этом в имуществе, нажитом во время брака, выделяют имущество, которое является собственностью каждого из супругов (личное, полученное в дар, по наследству и т.д.). Важно, что пережившему супругу нотариус выдает не свидетельство о праве на наследство, а свидетельство о праве собственности на долю совместно нажитого с наследодателем имущества.
Переживший супруг не вправе отказаться от своей доли в общем имуществе в пользу кого-либо из наследников, так как доля пережившего супруга не входит в состав наследственной массы.
На практике часто возникают сложности при наследовании приватизированной недвижимости, принадлежавшей гражданам на праве общей долевой собственности. Пожалуй, одна из наиболее распространенных ситуаций, когда каждому из супругов на праве общей долевой собственности принадлежало по половине приватизированной квартиры. После смерти одного из супругов при наследовании по закону в состав наследственной массы была включена только половина квартиры, поскольку вторая ее половина находится в собственности второго супруга. Завещание составить не успели, и раздел второй части квартиры производился по закону: переживший супруг получил половину от половины, т.е. одну четверть, а вторую половину от половины получил второй наследник по закону - дочь умершего супруга от первого брака.
Многие считают такой раздел несправедливым. Вот почему важно еще при жизни учесть все нюансы и определить, что, кому и в каком размере достанется.
Прозорливые супруги, стремящиеся к увеличению дохода, приобретают акции и получают с них проценты. Однако после смерти одного из них возникает множество вопросов, которые становятся поводом для судебных разбирательств. Ситуация настолько распространена, что Верховный Суд обратил на нее пристальное внимание и в своем Обзоре судебной практики за второй квартал 2006 г. от 27.09.2006 указал следующее. Приобретенные супругами в период брака за счет общих доходов ценные бумаги независимо от того, на имя кого из супругов они приобретены либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, относятся к общему имуществу супругов (ч. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ).
Следовательно, право собственности на акции, приобретенные одним из супругов в период брака на совместные средства, у второго супруга возникает с момента приобретения этих акций.
Смерть супруга, получающего дивиденды и выполнявшего в связи с этим налоговые обязательства, отнюдь не прекращает права собственности на акции пережившего супруга, который после раздела совместно нажитого имущества получает их в единоличную собственность. Следовательно, право на часть именных акций, полученных пережившим супругом по наследству после раздела наследственной массы между другими наследниками, возникает с момента принятия акций.
П. Саганов,
юрисконсульт ООО "VictoryPlus"
"Право и жизнь", N 6, июнь 2012 г.
-------------------------------------------------------------------------
*(1) См.: Обзор судебной и нотариальной практик Московской области по применению законодательства при рассмотрении вопросов, возникающих из наследственного права, а также отдельных видов договоров по передаче имущества в собственность от 08.10.2002.
*(2) Обзор за первый квартал 2005 года от 04.05.2005, 11.05.2005, 18.05.2005.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Журнал "Право и жизнь"
Научный и научно-популярный журнал "Право и жизнь" издается с 1992 года.
Его публикации тематически и содержательно отражают сложность и противоречивость развития отечественной научной и практической юриспруденции. Журнал выступал инициатором принятия различных нормативных правовых актов, разрабатывал вопросы конституционного, административного, муниципального, финансового, налогового, гражданского и уголовного права, помещал многочисленные материалы по тематике защиты прав человека и гражданина, большое внимание уделял развитию регионального законодательства, институтов местного самоуправления. Особое внимание уделялось вопросам теории права и государства, институциональной политологии.