Каков порядок определения наследственной массы? Рассмотрим его на конкретном примере. После смерти физического лица в собственности осталось следующее недвижимое имущество - доля в квартире, где было прописано физическое лицо совместно с супругой и детьми от второго брака. Кроме того, в собственности супруги умершего имеется квартира, в которой никто не прописан. Квартира приобретена во время брака. Доли в данной квартире у умершего нет. 100% собственности у супруги. Кроме этого имеются несовершеннолетние дети от первого брака. Включается ли квартира супруги в наследственную массу и вправе ли несовершеннолетние дети от первого брака на нее претендовать?
Согласно п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
Следовательно, дети в любом случае являются наследниками первой очереди и имеют право претендовать на любое наследственное имущество.
На основании ст. 1164 ГК РФ при наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников.
К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения главы 16 ГК РФ об общей долевой собственности с учетом правил ст. 1165-1170 ГК РФ. Однако при разделе наследственного имущества правила ст. 1168-1170 ГК РФ применяются в течение трех лет со дня открытия наследства.
На основании п. 1 ст. 1165 ГК РФ наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними.
В силу ст. 1167 ГК РФ при наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением правил ст. 37 ГК РФ.
В целях охраны законных интересов указанных наследников о составлении соглашения о разделе наследства (ст. 1165 ГК РФ) и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства.
В данном случае следует учитывать положения ст. 1150 ГК РФ.
Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ.
Исходя из изложенного, после смерти одного из супругов в наследственную массу может быть включено только имущество умершего. Поскольку по общему правилу имущество супругов, нажитое в браке, принадлежит им на праве совместной собственности, в состав наследства входит только имущество, составляющее долю умершего супруга, размер которой определяется в соответствии с нормами ГК РФ и СК РФ.
Как указано в п. 1 ст. 256 ГК РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.
В силу п. 1 ст. 34 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.
Как указано в п. 2 ст. 34 ГК РФ, к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и др.). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Толкование данных норм исходя из правовой доктрины состоит в том, что для включения в совместную собственность имущества необходимо, чтобы оно было приобретено во время брака любым из супругов, причем не имеет правового значения, на имя кого оно оформлено, кем внесены денежные средства и т.д. Иное может быть установлено только договором между супругами.
Такое толкование может следовать также из сопоставления указанных норм в противопоставление с нормами ст. 36 СК РФ, регулирующими имущество каждого из супругов. Так, в п. 1 ст. 36 СК РФ четко установлено, что имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью. Применительно к имуществу, нажитому супругами во время брака, законодательство аналогичных положений не содержит.
Именно такое толкование, согласно которому для включения в совместную собственность имущества необходимо, чтобы оно было приобретено во время брака любым из супругов, причем не имеет правового значения, на имя кого оно оформлено, кем внесены денежные средства и т.д., поддерживается официальными органами.
Так, в письме Минздравсоцразвития России от 20.10.08 г. N 1501-13, направленном письмом ФНС России от 27.10.08 г. N ВЕ-6-5/773@, содержится следующий вывод: "Учитывая, что согласно статье 34 Семейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, то автомобиль может принадлежать любому из супругов независимо от того, на имя кого из супругов он приобретен либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства".
Подтверждение такого толкования можно найти и в мотивировочной части Определения Конституционного суда РФ от 2.11.06 г. N 444-0.
Как указал КС РФ, режим совместной собственности (часть вторая ст. 244, части первая и вторая ст. 253 ГК РФ) предполагает наличие, в том числе у супругов, равных прав владения, пользования и распоряжения общим имуществом, а также необходимость сообща решать вопросы о распределении расходов на его содержание, поскольку согласно ст. 210 ГК РФ именно собственник, по общему правилу, несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, что предполагает наряду с необходимостью несения расходов по поддержанию имущества в надлежащем состоянии (капитальный и текущий ремонт, страхование, регистрация, охрана и т.д.) и выполнение других требований, исходящих от уполномоченных законом органов государства и местного самоуправления (по техническому, санитарному осмотру и т.п.), и обязанность платить установленные законом налоги и сборы.
В соответствии со ст. 35 СК РФ супруги осуществляют владение, пользование и распоряжение общим имуществом по обоюдному согласию (п. 1); при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга (п. 2). Иными словами, закон устанавливает презумпцию взаимного согласия супругов на распоряжение их общим имуществом. Как следует из данной позиции КС РФ, взаимное согласие супругов предполагается по умолчанию. Наконец, указанное толкование подтверждается устоявшейся судебной практикой высших судов.
В Обзоре судебной практики Верховного суда РФ от 27.09.06 г. "Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2006 года" (вопрос N 25) указано, что приобретенные супругами в период брака за счет общих доходов ценные бумаги независимо от того, на имя кого из супругов они приобретены либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, относятся к общему имуществу супругов (часть 2 ст. 34 СК РФ).
Как отмечено в Определении ВС РФ от 11.05.10 г. N 24-В10-2, само по себе то обстоятельство на чьи денежные средства было приобретено имущество, не является основанием для признания за этим лицом права собственности на него.
В Определении ВС РФ от 11.03.10 г. указано, что общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу по пп. 1 и 2 ст. 34 СК РФ, является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу ст. 128, п. 1 ст. 129 и п. 2 ст. 213 ГК РФ может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на кого из супругов оно было приобретено и зарегистрировано.
Как указано ВС РФ в Определении от 14.01.10 г. N 93-В09-1, независимо от того, на чье имя оформлены платежные документы, а также право собственности на квартиру, любой из супругов вправе претендовать на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного ст. 220 НК РФ.
В постановлении Президиума ВАС РФ от 27.11.07 г. N 8184/07 отмечено, что имущество, приобретенное одним из супругов в браке, является их совместной собственностью независимо от того, на кого из них оно оформлено, поскольку иное не установлено брачным или иным соглашением, а также кем из них вносились деньги при его приобретении.
Поэтому право на имущественный налоговый вычет в случае приобретения квартиры в собственность имеет любой из супругов по их выбору вне зависимости от того, кто из супругов является стороной договора на приобретение квартиры, а также на чье из супругов имя оформлены платежные документы на квартиру, если иное не установлено брачным или иным соглашением (письма Минфина России от 13.10.06 г. N 03-05-01-03/136, от 24.05.07 г. N 03-04-05-01/159, от 6.08.07 г. N 03-04-05-01/260).
Следовательно, несмотря на то, сколько долей принадлежит супругу, если оно приобретено во время брака, все имущество считается совместной собственностью.
В рассматриваемой ситуации именно такой случай.
На основании п. 1 ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.
При этом исходя из положений ГК РФ об общей совместной собственности, норм СК РФ, а также части 3 ГК РФ имущество супругов существует в режиме совместной собственности и в случае смерти одного из супругов подлежит разделу в равных долях, так как в этом случае существование совместной собственности прекращается.
Таким образом, только доля, составляющая 1/2 квартиры супруги, включается в наследственную массу, и несовершеннолетние дети от первого брака претендуют на данную долю.
Однако существует судебная практика в количестве одного судебного акта ВС РФ.
В Определении ВС РФ от 27.10.09 г. N 9-В09-19 указано следующее.
Для признания имущества общей совместной собственностью супругов требуется наличие обстоятельств, указывающих на то, что имущество было приобретено именно за счет общих доходов супругов.
Согласно части 2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
По данному делу юридически значимым и подлежащим доказыванию является выяснение вопроса, вкладывались ли общие средства супругов С. и Ш.А. в приобретение квартиры по договору от 5 апреля 2007 г.
Именно от данного обстоятельства зависит решение вопроса о признании спорного имущества общей совместной собственностью супругов, а также разрешение требований, заявленных Ш.
Также при публикации Определения ВС РФ от 11.03.10 г. в Бюллетене Верховного суда РФ, 2010, N 12 указано следующее.
От редколлегии: в целях исключения различного понимания правовой позиции, сформулированной в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации от 27.10.09 г. N 9-В09-19, уточняется заголовок материала 2, опубликованного на с. 2 Бюллетеня Верховного суда Российской Федерации, N 6, 2010 г. Его следует читать:
"Имущество не является совместной собственностью супругов, если будет доказано, что оно приобретено на принадлежащие лично одному из них денежные средства".
Очевидно, это исключение из общего правила. И исключение это гипотетически может быть применено только в том случае, если имеются доказательства принадлежности всех без исключения денежных средств, потраченных на имущество, одному из супругов. Однако доказать это на практике фактически не представляется возможным.
Л. Горшкова,
руководитель Центра методологии
бухгалтерского учета и налогообложения
10 ноября 2011 г.
"Финансовая газета. Региональный выпуск", N 45, ноябрь 2011 г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Газета "Финансовая газета. Региональный выпуск"
Учредитель: Редакция Международного финансового еженедельника "Финансовая газета"
Газета зарегистрирована в Роскомпечати 3 октября 1994 г.
Регистрационное свидетельство N 012947
Адрес редакции: г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5, стр. 3
Телефон +7 (499) 166 03 71