г. Москва |
|
14 февраля 2017 г. |
Дело N А40-181478/16 |
Резолютивная часть постановления объявлена 07 февраля 2017 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 14 февраля 2017 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи: Поповой Г.Н.,
судей: Левиной Т.Ю., Семикиной О.Н.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Валежной Е.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Департамента городского имущества города Москвы
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 01 декабря 2016 года по делу N А40-181478/16, принятое судьёй Р.Т.Абрековым
по иску ФГУП ОСС "УСЗ" (ОГРН 1037708026289, ИНН 7708226907)
к ответчику ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ (ОГРН 1037739510423, ИНН 7705031674)
о взыскании 990192 рубля 47 копеек
при участии в судебном заседании:
от истца: Мякушев М.М. по доверенности от 11.01.2017 г. N И-5;
от ответчика: Немченков Д.А. по доверенности от 09.01.2017 г. N 33- Д-16/17
УСТАНОВИЛ:
ФГУП ОСС "УСЗ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Департаменту городского имущества города Москвы о взыскании денежных средств в размере 990192 рубля 47 копеек по договору энергоснабжения от 01.06.2013 г. N 0802039
Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.12.2016 г. с города Москвы в лице Департамента городского имущества города Москвы за счет казны города Москвы в пользу Федерального государственного унитарного предприятия организации социальной сферы "Управление служебными зданиями" взыскана сумма основного долга в размере 990192 рубля 47 копеек, расходы по государственной пошлине в размере 22804 рубля.
Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить оспариваемый судебный акт, в удовлетворении иска отказать, ссылаясь на доводы, изложенные в апелляционной жалобе.
Представитель истца возражал против доводов жалобы, считает решение суда законным и обоснованным.
Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, выслушав явившихся представителей, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, повторно рассмотрев материалы дела, приходит к выводу о том, что отсутствуют правовые основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы, исходя из следующего:
Учитывая нормы ст.ст. 309, 310, 539, п.2 ст.544 ГК РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
Судом первой инстанции определено, что 01.06.2013 г. между истцом и ПАО "Мосэнерго" заключен договор теплоснабжения N 0802039., согласно которому, истец обеспечивает поставку тепловой энергии в нежилые здания, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 1 и корп. 3, находящиеся в собственности г. Москвы.
Приборов учета потребляемой тепловой энергии в помещениях, принадлежащих городу Москве, по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 1 и корп. 3, не установлено, доказательств обратного ответчиком суду не представлено.
Согласно расчета истца, ответчик не производил оплату поставленной тепловой энергии, в связи с чем, у ответчика образовалась перед истцом задолженность по оплате за период с 01.03.2015 г. по май 2016 г. в размере 990192 рубля 47 копеек.
Факт несения истцом указанных расходов по оплате тепловой энергии подтвержден представленными в материалы дела счетами-фактурами и платежными поручениями.
05.07.2016 г. истцом ответчику заявлена претензия о погашении задолженности, на дан ответ ответчиком об отказе оплаты долга с обоснованием отказа, что в настоящее время отсутствует утвержденный порядок возмещения затрат, связанных с коммунальным и эксплуатационным обслуживанием.
Правомерно определено судом, что расчет истца произведен в соответствии с разъяснениями Минтопэнерго, Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, а также в соответствии с п.п. 24, 25 Методики определения количества тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Приказом Госстроя Российской Федерации от 06.05.2000 г. N 105; количество тепловой энергии, расходуемой потребителями, у которых отсутствуют приборы учета, определяется как разность между количеством отпущенной источником теплоты тепловой энергией и энергией, определенной по приборам учета.
Указанная разность (за вычетом потерь в сетях от узла учета источника теплоты до границы балансовой принадлежности системы теплоснабжения) распределяются между потребителями, не имеющими приборы учета (узлы учета), пропорционально их договорным тепловым нагрузкам; в отсутствии договора расчет потребления тепловой энергии производится исходя из количества тепловой энергии, отпущенной ПАО "МОЭК" (определяется по показаниям приборов на ЦТП, указывается в счета, направляемом истцу) и пропорционального отношения площади помещений, принадлежащих потребителю, к общей площади здания.
Суд правомерно определил, что в силу п.п. 1, 6.5, 6.9 положения о Департаменте городского имущества города Москвы, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 20.02.2013 г. N 99-ПП, Департамент выполняет полномочия собственника в отношении имущества города Москвы, осуществляет защиту интересов города Москвы в установленной сфере деятельности в судах, арбитражных судах, выполняет функции главного распорядителя, получателя бюджетных средств города Москвы, главного администратора доходов бюджета города Москвы, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы в соответствии с возложенными полномочиями, признав согласно норм п. 1 ст. 125, 126 ГК РФ, ст. 158 БК РФ, требования к Департаменту как к лицу, выступающему от имени субъекта Российской Федерации в суде, в том числе, в качестве ответчика по искам к субъекту Российской Федерации, являются обоснованными, при этом, что указанные выше расходы подлежат возмещению за счет казны г. Москвы.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.01.2016 г. по делу N А40 79369/15 по иску ФГУП ОСС "УСЗ" к Департаменту имущества г. Москвы и Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 29.03.2016 г. по тому же делу, внесшему изменение в резолютивную часть решения, установлено, что истец осуществляет техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт в целях надлежащего содержания имущества, находящегося в собственности города Москвы.
На основании вышеприведенных обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом, с города Москвы в лице Департамента городского имущества города Москвы за счет казны города Москвы была взыскана задолженность по оплате за потребленную тепловую энергию за период 01.06.2013 г. по 01.03.2015 г. в пользу истца, в связи с чем, в силу п.2 ст. 69 АПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
Ответчик не оспаривал факт принадлежности именно ему на праве собственности спорных помещений (ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ); расчет не оспорен, контррасчет не представлен.
Учитывая нормы ст. 210 ГК РФ, п. 3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.1998 г. N 30, п. 2. ст.13, п. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 N 190 "О теплоснабжении", даже в отсутствие договорных отношений между сторонами, г. Москва как собственник спорных помещений зданий, в отношении которых у истца имеется обязательство перед теплоснабжающей организацией, обязано возместить стоимость потребленного тепла пропорционально доле нежилых помещений в общей площади здания.
Правомерен вывод суда, что исполнитель коммунальных услуг (ресурсоснабжающая организация) в отсутствие заключенного с ним договора не имеет возможности осуществлять контроль за тем, какое лицо фактически пользуется нежилым помещением, в том числе, на основании договора аренды.
Ответчиком в обоснование возражений по спору, не представлены доказательства наличия договорных отношений между арендаторами спорных помещений и исполнителем коммунальных услуг (ресурсоснабжающей организацией), в связи с чем, правомерно отклонен судом первой инстанции довод ответчика, что он является не надлежащим ответчиком.
Правомерен вывод суда, что отсутствие договора между арендаторами (пользователями) спорных помещений и исполнителем коммунальных услуг (ресурсоснабжающей организацией), обязанность по оплате таких услуг лежит на собственнике нежилого помещения, в данном случае, на ответчике.
Данная позиция отражена в п. 5 обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2015 г., определениях Верховного Суда Российской Федерации: от 10.11.2014 г. N 305-ЭС14-1452, от 23.10.2015 г. N 305-ЭС15-13750, от 28.01.2016 г. N302-ЭС15-18593.
Арбитражный апелляционный суд, проверив выводы суда первой инстанции, считает их законными, обоснованными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела и действующему законодательству.
Доводы заявителя апелляционной жалобы отклоняются апелляционным судом в силу следующего:
Арбитражный суд согласно п. 1 ст. 71 АПК РФ оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Заявителем апелляционной жалобы не представлены доказательства наличия договорных отношений между арендаторами и исполнителем коммунальных услуг, в связи с чем, обязанность по оплате таких услуг лежит на собственнике нежилого помещения.
Кроме того, решением, вступившим в законную силу по делу N А40-79369/15 по иску ФГУП ОСС "УСЗ" к Департаменту городского имущества города Москвы, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 29.03.2016 г. и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 14.06.2016 г. по тому же делу, установлено, что истец осуществляет техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт в целях надлежащего имущества, находящегося в собственности города Москвы, в связи с чем, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказывается вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица, в силу п. 2 ст. 69 АПК РФ
В части подтверждения полномочий истца по осуществлению функций управляющей компании в отношении указанных помещений не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Ссылаясь на Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" заявитель апелляционной жалобы ссылается на то, что условия предоставления коммунальных услуг в зависимости от выбора способа управления многоквартирным домом определяются в договоре управления многоквартирным домом, заключаемом собственниками помещений в многоквартирном доме... с управляющей организацией, выбранной в установленном жилищным законодательством Российской Федерации порядке для управления многоквартирным домом, отклоняются апелляционным судом, поскольку спорные помещения находятся в нежилом здании, а не в многоквартирном жилом доме; при этом нежилые здания, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 1, 3 присоединены к сетям энергоснабжающей организации и подключены к ЦТП, принадлежащему истцу, следовательно получают тепловую энергию.
Заявитель апелляционной жалобы не доказал наличия оснований для отмены решения по настоящему делу.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены решения.
Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда города Москвы от 01 декабря 2016 года по делу N А40-181478/16 оставить без изменения, апелляционную жалобу Департамента городского имущества города Москвы - без удовлетворения.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.
Председательствующий судья |
Г.Н. Попова |
Судьи |
Т.Ю. Левина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А40-181478/2016
Истец: ФГУП ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫМИ ЗДАНИЯМИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, ФГУП ОСС "УСЗ"
Ответчик: Департамент городского имущества г. Москвы