г. Вологда |
|
17 августа 2017 г. |
Дело N А05-183/2017 |
Резолютивная часть постановления объявлена 10 августа 2017 года.
В полном объеме постановление изготовлено 17 августа 2017 года.
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Рогатенко Л.Н., судей Моисеевой И.Н. и Осокиной Н.Н. при ведении протокола секретарем судебного заседания Мазалецкой О.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества "Архангельская сбытовая компания" на решение Арбитражного суда Архангельской области от 12 апреля 2017 года по делу N А05-183/2017 (судья Ипаев С.Г.),
установил:
публичное акционерное общество "Архангельская сбытовая компания" (ОГРН 1052901029235, ИНН 2901134250; место нахождения: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, проспект Ленина, дом 147; Сбытовая компания) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области к обществу с ограниченной ответственностью "Вельская птицефабрика" (ОГРН 1022901216700, ИНН 2907009009; место нахождения: 165150, Архангельская область, Вельский район, деревня Вороновская, дом 30а; далее - Общество) о взыскании 222 127 руб. 45 коп., в том числе 213 584 руб. 09 коп. долга за поставленную в октябре 2016 года электрическую энергию, 8543 руб. 36 коп. неустойки за период с 19.11.2016 по 09.01.2017 (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) уточнения исковых требований).
Определением суда от 10.03.2017 на основании статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (далее - Сетевая компания).
Решением суда от 12 апреля 2017 года в удовлетворении иска отказано.
Сбытовая компания с решением суда не согласилась, обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. По мнению подателя жалобы, у суда первой инстанции отсутствовали основания для проведения зачета встречных взаимных требований, так как в договоре уступки права (требования) не указано, по каким потребителям передано право требования и за какой объем оказанной услуги. В дело не представлено какой-либо первичной документации, подтверждающей наличие долга истца перед третьим лицом.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, представителей в суд не направили, в связи с этим жалоба рассмотрена в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 АПК РФ.
Общество, Сетевая компания в отзывах на апелляционную жалобу ее доводы отклонили, просили решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд находит жалобу не подлежащей удовлетворению.
Как усматривается в материалах дела, сторонами заключен договор купли-продажи (поставки) электрической энергии от 01.07.2015 N 2-01400 (далее - договор), по условиям которого Сбытовая компания (гарантирующий поставщик) обязалась продавать электрическую энергию (мощность), а Общество (покупатель) обязался принять и оплатить приобретаемую электрическую энергию в порядке, количестве (объеме) и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.
Согласно пункту 6.1 договора расчетным периодом является календарный месяц.
Стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных потребителем (покупателем) в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за расчетным (пункт 6.3.1 договора).
Во исполнение условий договора истец в октябре 2016 года отпустил на объекты ответчика электрическую энергию, что подтверждается ведомостью электропотребления и ответчиком не оспаривается, в связи с чем выставил для оплаты счет-фактуру от 31.10.2016 N 10-0-0007927/181 на сумму 213 584 руб. 09 коп.
В связи с наличием у ответчика долга по оплате энергии истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
В силу статьи 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент - оплачивать принятую энергию.
Пунктом 1 статьи 544 ГК РФ предусмотрено, что оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые ссылается как на основание своих требований и возражений.
В данном случае факт потребления ответчиком электрической энергии в спорный период в заявленном объеме подтвержден материалами дела и ответчиком не оспаривается.
Вместе с тем отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из следующего.
Как видно из дела, Сетевой компанией (цедент) и Обществом (цессионарий) заключены соглашения об уступке права (требования) от 25.08.2016 и от 14.11.2016 (далее - соглашения), в соответствии с которыми цедент уступает, а цессионарий принимает право (требование) к Сбытовой компании (должник) в размере 600 000 руб. по счету от 31.07.2016 N 15-00001026, акту от 31.07.2016 N 15-000002437 и 600 000 руб. по счету от 30.09.2016 N 15-00001231, акту от 30.09.2016 N 15-000003156 соответственно, возникшее на основании договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.01.2008N 52-Э (далее - договор N 52-Э).
Уведомлениями от 30.08.2016 N 289 и от 16.11.2016 N 387, полученными Сбытовой компанией в те же даты, Общество известило истца о состоявшихся уступках.
Согласно статье 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.
В силу статьи 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.
Пунктом 1 статьи 388 ГК РФ определено, что уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.
В соответствии с пунктом 2 статьи 389.1 ГК РФ требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное.
В силу положений ГК РФ обязательство может быть прекращено как надлежащим исполнением (статья 408 ГК РФ), так и по иным основаниям, предусмотренным ГК РФ, иными правовыми актами или договором (статья 407 ГК РФ). В том числе в силу статьи 410 ГК РФ одним из способов прекращения обязательства является осуществление зачета встречных однородных требований двух и более сторон.
В пункте 4 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.12.2001 N 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований" (далее - Информационное письмо ВАС РФ N 65) разъяснено, что для прекращения обязательства зачетом заявление о зачете должно быть получено соответствующей стороной.
В уведомлениях от 25.10.2016 N 353 и от 16.11.2016 N 388 ответчик указал истцу на зачет сумм 147 161 руб. 25 коп. и 31 760 руб. 80 коп. соответственно (задолженность ответчика перед истцом по договору по промежуточному (70%) счету от 01.10.2016 N 10-000008013).
В уведомлении от 22.11.2016 N 399 ответчик указал истцу на зачет суммы 34 662 руб. 04 коп. (задолженность ответчика перед истцом по договору по счету-фактуре от 01.10.2016 N 10-000008013 (окончательный расчет).
Таким образом, ответчик заявил о зачете 213 584 руб. 09 коп. из суммы, причитающейся к уплате Сбытовой компанией ответчику, в счет исполнения обязательства ответчика по оплате электрической энергии, поставленной в октябре 2016 года в соответствии с договором.
Факт получения данных заявлений подтверждается материалами дела и истцом не опровергнут.
Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 3 Информационного письма ВАС РФ N 65, если встречные требования являются однородными, срок их исполнения наступил и одна из сторон сделала заявление о зачете, то обязательства считаются прекращенными в момент наступления срока исполнения того обязательства, срок исполнения которого наступил позднее, и независимо от того, когда было сделано или получено заявление о зачете.
Факт наличия долга за июль и сентябрь 2016 года по договору N 52-Э на момент заключения между ответчиком и третьим лицом соглашений, а также на момент уведомлений ответчика о зачете встречных однородных требований, истец не оспорил.
В соответствии со статьей 386 ГК РФ должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору.
В ходе судебного разбирательства истец не выдвинул против требования ответчика (как нового кредитора) возражения, которые он имел против первоначального кредитора, не привел конкретных возражений против этого требования и, вопреки требованиям части 1 статьи 65 АПК РФ, не представил доказательства, обосновывающие свою позицию.
Апелляционный суд не усматривает нарушений норм материального права, допущенных при проведении зачетов, которые могут являться основаниями для признания соответствующих сделок недействительными или не состоявшимися.
Поскольку срок исполнения обязательства ответчика по оплате истцу электрической энергии за октябрь 2016 года наступил позднее, чем срок исполнения обязательства истца перед ответчиком, просрочка оплаты энергии в указанных выше суммах со стороны ответчика отсутствует.
Принимая во внимание изложенное, учитывая, что соглашения, на основании которых ответчиком направлены уведомления о проведении зачета, не противоречат статьям 382, 388, 389 ГК РФ и являются надлежащим доказательством замены кредитора в обязательстве, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что задолженность, являющаяся основанием для предъявления требования истца к ответчику по настоящему делу, погашена в установленном порядке, оснований для ее взыскания в пользу истца не имеется.
Ссылка истца на отсутствие оснований для проведения зачета взаимных однородных требований в связи с неуказанием в соглашениях перечня потребителей, по которым требования уступлены, и объема их потребления, признается апелляционным судом несостоятельной.
Согласно пункту 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Как разъяснено в пункте 5 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120 "Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации", уступка части права (требования) по обязательству, предмет исполнения по которому делим, не противоречит законодательству.
Соглашения содержат указание на основания возникновения уступаемого права (требования), а также на конкретный период, за который оно уступается. Третье лицо уступило часть задолженности за определенный период, а не задолженность по точкам поставки, как указывает истец.
То обстоятельство, что цедент передал цессионарию не всю сумму задолженности по счетам-фактурам, а только часть, не противоречит главе 24 ГК РФ, ввиду делимости предмета обязательства по оплате стоимости услуг по передаче электрической энергии. Следовательно, предмет договоров цессии сформулирован с достаточной степенью определенности.
В связи с изложенным, поскольку доводы жалобы не содержат фактов, которые влияли бы на законность и обоснованность обжалуемого решения либо опровергали выводы суда первой инстанции, а нормы материального права применены судом правильно, нарушений норм процессуального права не допущено, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены обжалуемого судебного акта не имеется.
Согласно статье 110 АПК РФ в связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции подлежат отнесению на подателя жалобы.
Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд
постановил:
решение Арбитражного суда Архангельской области от 12 апреля 2017 года по делу N А05-183/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу публичного акционерного общества "Архангельская сбытовая компания" - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.
Председательствующий |
Л.Н. Рогатенко |
Судьи |
И.Н. Моисеева |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А05-183/2017
Истец: ПАО "Архангельская сбытовая компания"
Ответчик: ООО "ВЕЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА", ООО "ВЕЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" (Конкурсному управляющему Замарацкой Е.А.)
Третье лицо: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" в лице филиала ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" "Архэнерго"
Хронология рассмотрения дела:
17.08.2017 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда N 14АП-4366/17