г. Саратов |
|
25 июля 2019 г. |
Дело N А57-10964/2018 |
Резолютивная часть постановления объявлена 24 июля 2019 года.
Полный текст постановления изготовлен 25 июля 2019 года.
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего - судьи Т.Н. Телегиной,
судей В.А. Камериловой, Н.А. Клочковой
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания О.В. Захаркиной,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Управления Федеральной службой исполнения наказаний России по Саратовской области, г. Саратов,
на решение Арбитражного суда Саратовской области от 29 апреля 2019 года по делу N А57-10964/2018, принятое судьей Н.В. Павловой,
по иску жилищно-строительного кооператива "Возрождение", г. Саратов, (ОГРН 1126454002509, ИНН 6454121896),
к Управлению Федеральной службы исполнения наказаний России по Саратовской области, г. Саратов, (ОГРН 1026402669908, ИНН 6452030227),
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, публичное акционерное общество "Т Плюс", товарищество собственников жилья "Мечта", граждане Ревин Игорь Анатольевич, Солдатов Геннадий Николаевич, г. Саратов
о взыскании 1333167 руб. 41 коп.,
при участии в заседании: от истца - Голубева И.Е., председателя жилищно-строительного кооператива "Возрождение" (паспорт), Горюновой К.Ю., представителя, доверенность от 16.01.2019 (ксерокопия в деле), от ответчика - Пчелкиной Т.А., начальника юридической службы Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Саратовской области, доверенность от 17.06.2019 N 37/1 (ксерокопия в деле), третьи лица не явились, извещены о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом в порядке частей 1, 6 статьи 121, частей 1, 6 статьи 122, части 1 статьи 122, части 1 статьи 123, части 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждается отчетом о публикации судебных актов от 04.07.2019,
УСТАНОВИЛ:
в Арбитражный суд Саратовской области обратился жилищно-строительный кооператив "Возрождение" с иском Управлению Федеральной службы исполнения наказаний России по Саратовской области о взыскании 1333167 руб. 41 коп. задолженности по оплате за оказанные жилищно-коммунальные услуги за период с момента ввода объекта недвижимости в эксплуатацию и до передачи квартир в собственность физическим лицам, а также стоимости достройки 2-х квартир, расположенных в доме N 82/84 по ул. Мичурина в г. Саратове.
При рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции истец в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратился с ходатайством об уменьшении размера исковых требований и просил взыскать с ответчика 1223879 руб. 13 коп. задолженности по оплате оказанных жилищно-коммунальные услуг за период с октября 2014 года по апрель 2015 года, а также стоимости достройки 2-х квартир, расположенных в доме N 82/84 по ул. Мичурина в г. Саратове.
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 29 апреля 2019 года по делу N А57-10964/2018 исковые требования удовлетворены следующим образом: с ответчика в пользу истца взыскано 198620 руб. 22 коп. задолженности по оплате за оказанные жилищно-коммунальные услуги, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано: 399025 руб. 55 коп. - стоимости достройки двух квартир, 626233 руб. 36 коп. - оплаты жилищно-коммунальных услуг. С жилищно-строительного кооператива "Возрождение" в доход федерального бюджета взыскано 21142 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции.
Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Саратовской области обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение арбитражного суда первой инстанции отменить, как незаконное и необоснованное, в части взыскания с него 198620 руб. 22 коп. задолженности по оплате за оказанные жилищно-коммунальные услуги за апрель 2015 года, принять новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Заявитель апелляционной жалобы считает, что арбитражным судом первой инстанции неправильно применены нормы материального и процессуального права, выводы, содержащиеся в решении, не соответствуют обстоятельствам дела: квартиры граждан никогда не являлись собственностью Российской Федерации и не передавались ответчику на праве оперативного управления, т. е. обязанность ответчика по оплате жилищно-коммунальных услуг отсутствует с момента принятия истцом блок-секций Е и Ж в эксплуатацию по акту от 15 октября 2014 года, а также с момента передачи ответчику квартир, входивших в его долю по договорам социального найма в пользование гражданам по актам приема-передачи от 31 декабря 2014 года, ответчик не заключал ни с истцом, ни с товариществом собственников жилья "Мечта" какие-либо договоры по содержанию и обслуживанию дома, в материалах дела отсутствуют доказательства, что истец является организацией, осуществляющей управление блок-секциями Е и Ж, как и доказательства того, что данные блок-секции находятся по управлением товарищества собственников жилья "Мечта", доказательства понесенных истцом расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг за квартиры, расположенные в блок-секциях Е и Ж, ни у истца, ни у товарищества собственников жилья "Мечта" нет задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг по квартирам, конкретный размер неоплаченных сумм не был установлен, поэтому решение в данной части незаконно и необоснованно, неверно применены нормы права о сроке исковой давности, т. к. срок исковой давности пропущен, неправомерно отклонено письменное ходатайство ответчика об истребовании дополнительных доказательств, позволивших бы определить конкретную стоимость отопления в оплаченных счетах.
Жилищно-строительный кооператив "Возрождение" представило письменные объяснения по апелляционной жалобе, с доводами, изложенными в ней, не согласно, просит решение арбитражного суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
В ходе судебного разбирательства от 3 июля 2019 года арбитражный апелляционный суд установил, что для объективного рассмотрения спора сторонам необходимо представить в судебное заседание дополнительные доказательства по делу.
Во исполнение определения Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июля 2019 года по настоящему делу жилищно-строительным кооператив "Возрождение" представил расшифрованный расчет задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг за апрель 2015 года с указанием по каждой квартире или местам общего пользования блоков-секций Е и Ж дома N 82/84 по ул. Мичурина в г. Саратов по каждому наименованию услуги отдельно (отопление, холодное и горячее водоснабжение, прием сточных вод, содержание жилья или мест общего пользования, общедомовые нужды и т. д.), лицевую карточку.
Арбитражный апелляционный суд в порядке частей 1, 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам, проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, т.к. лица, участвующие в деле, не заявили возражений.
Решение суда является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права (пункт 10 раздела "Разрешение споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав". Судебная коллегия по гражданским делам. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 4 марта 2015 года N 1 (2015).
Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, выступлениях присутствующих в судебном заседании участвующих в деле представителей сторон, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Саратовской области (сторона 1) и жилищно-строительный кооператив "Возрождение" (сторона 2) заключили договор от 10 октября 2012 года N 02/10-12, по условиям которого сторона 1 поручает, а сторона 2 в соответствии с Уставом жилищно-строительного кооператива "Возрождение" в редакции, действующей на момент заключения данного договора, осуществляет от своего имени и за свой счет необходимые действия по выполнению функций по достройке жилого дома в соответствии с условиями настоящего договора. Адрес достраиваемого жилого дома: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 82/84, блок-секции Е и Ж.
В соответствии пунктом 4.2 договора он является безвозмездным. Все действия, совершаемые в соответствии с условиями договора, совершаются сторонами без выплаты какого-либо вознаграждения. Средства, уплаченные стороной 2 третьим лицам в целях выполнения условий данного договора, в последующем не подлежат возмещению стороной 1.
Согласно пункту 4.3 договора сторона 1 не несет ответственности за своевременную и полную оплату стороной 2 выполненных работ (оказанных услуг) по достройке объекта, а также за стоимость выполняемых работ.
Истец исполнил свои обязательства по договору, дом был достроен и введен в эксплуатацию 29 сентября 2014 года.
Согласно акту приемки объекта капитального строительства от 19 октября 2014 года (т. 1, л. д. 22-23) Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Саратовской области передало жилищно-строительному кооперативу "Возрождение" блоки-секции Е и Ж жилого дома по ул. Мичурина, 84.
В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования "Город Саратов" от 17 ноября 2014 года N 1426А многоквартирному дому блоки-секции Е и Ж (третья очередь строительства), присвоен адрес: г. Саратов, Октябрьский район, ул. Мичурина, 84.
В системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное (пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В силу положений пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Истец, полагая, что за ответчиком образовалась задолженность по оплате за оказанные жилищно-коммунальные услуги за период с момента ввода объекта недвижимости в эксплуатацию (с 1 октября 2014 года) и до передачи квартир в собственность физическим лицам, а также стоимости достройки 2-х квартир, расположенных в доме N 82/84 по ул. Мичурина в г. Саратове, обратился с настоящим иском в арбитражный суд первой инстанции.
Согласно нормам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
Апеллянт оспаривает решение суда только в части взыскания с него в пользу истца 198620 руб. 22 коп. задолженности по оплате за оказанные жилищно-коммунальные услуги, поэтому судебный акт подлежит пересмотру только в указанной части.
В соответствии с положениями статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у: застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) в отношении помещений в данном доме, не переданных иным лицам по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.
Согласно статье 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, плату за коммунальные услуги.
Из содержания вышеприведенных положений следует, что граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. У собственника жилого помещения обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента возникновения права собственности на жилое помещение.
Таким образом, обязанность оплачивать жилищно-коммунальные услуги возложена на лиц, использующих жилое помещение на законных основаниях. Лица, обладающие законными правами на помещения в многоквартирном доме, обязаны вносить плату за помещение и коммунальные услуги.
В соответствии с частью 1 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, включает в себя: 1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем); 2) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее также - коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме). Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда; 3) плату за коммунальные услуги.
Согласно части 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; 2) взнос на капитальный ремонт; 3) плату за коммунальные услуги.
В силу пункта 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 года N 22 "О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности", в частности, в состав общего имущества в многоквартирном доме входит земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, который сформирован и в отношении которого проведен государственный кадастровый учет в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности (статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации").
На основании пункта 11 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием для невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
При рассмотрении иска ответчик, не согласившись с предъявленными к нему требованиями, заявил о пропуске жилищно-строительным кооперативом "Возрождение" срока исковой давности по рассматриваемым требованиям.
Арбитражный суд первой инстанции применил к возникшим правоотношениям сторон срок исковой давности, рассмотрев заявление ответчика, пришел к выводу, что в апреле 2015 года задолженность составила 204061 руб. 08 коп.
Срок исковой давности по предъявлению исковых требований в части уплаты задолженности за коммунальные услуги в апреле 2015 года не пропущен в силу следующего.
Вопросы исковой давности урегулированы в главе 12 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
Пропуск срока исковой давности влечет за собой утрату права на иск в материально-правовом смысле.
Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года.
В силу пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
На основании норм статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
При этом, исходя из конституционно-правового смысла рассматриваемых норм (Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2006 года N 576-О, от 20 ноября 2008 года N 823-О-О, от 25 февраля 2010 года N 266-О-О), установление сроков исковой давности (то есть срока для защиты интересов лица, права которого нарушены), а также последствий его пропуска обусловлено необходимостью обеспечить стабильность гражданского оборота, и не может рассматриваться, как нарушающее конституционные права заявителя.
Установление законодателем срока исковой давности преследует своей целью повысить стабильность гражданского оборота и соблюсти баланс интересов его участников, не допустить возможных злоупотреблений правом и стимулировать исполнение обязанности действовать добросовестно.
Применение положений главы 12 Гражданского кодекса Российской Федерации разъясняется в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 февраля 1995 года N 2/1 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности".
Как следует из разъяснений, приведенных в пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком (пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьей 190 Гражданского кодекса Российской Федерации установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.
Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало (статьи 190 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу части 1 статьи 191 Гражданского кодекса Российской Федерации срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (статья 193 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, положение пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации сформулировано таким образом, что наделяет суд необходимыми полномочиями по определению момента начала течения срока исковой давности, исходя из фактических обстоятельств дела (определения от 20 октября 2011 года N 1442-О-О, от 25 января 2012 года N 183-О-О, от 16 февраля 2012 года N 314-О-О, от 21 ноября 2013 года N 1723-О, от 23 июня 2015 года N 1509-О, от 22 декабря 2015 года N 2933-О и др.).
Течение срока исковой давности не может начаться ранее момента нарушения права. В обязательственных отношениях ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательства должника нарушает субъективное материальное право кредитора, а, значит, право на иск возникает с момента нарушения права кредитора, и именно с этого момента определяется начало течения срока давности (с учетом того, когда об этом стало известно или должно было стать известно кредитору).
В силу части 1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе (далее - иной специализированный потребительский кооператив).
Таким образом, коммунальные услуги за апрель 2015 года могли быть оплачены до 10 мая 2015 года.
Срок исковой давности по данному требованию истекает - 10 мая 2018 года.
Исковое заявление было подано в суд 24 мая 2018 года.
Согласно пункту 3 статьи 202 Гражданского кодекса Российской Федерации, если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого
срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.
В пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" Верховный суд Российской Федерации указал, что согласно пункту 3 статьи 202 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения спора, обращение к которой предусмотрено законом, в том числе к обязательному претензионному порядку (например, пункт 2 статьи 407 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, статья 55 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", пункт 1 статьи 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", пункт 1 статьи 12 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности"). В этих случаях течение исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения этой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.
В Определении от 6 июня 2016 года N 301-эс16-537 по делу N А43-25051/2014
Верховный Суд Российской Федерации указал, что по смыслу указанной нормы (пункт 3 статьи 202 Гражданского кодекса Российской Федерации) соблюдение сторонами предусмотренного законом претензионного порядка в срок исковой давности не засчитывается, фактически продлевая его на этот период времени.
Согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.
В связи с тем, что истец направил в адрес ответчика претензию от 14 ноября 2017 года N 74/11-17 с предложением о добровольной оплате задолженности, течение срока исковой давности продлилось на месяц, т. е. до 10 июня 2018 года.
Таким образом, срок на предъявления требований о взыскании задолженности за апрель 2015 года, не был пропущен истцом.
Вместе с тем, исковые требования в оспариваемой части не подлежали удовлетворению в силу следующего.
Жилищно-строительный кооператив в подтверждение своих требований представил лицевую карточку ЖСК "Возрождение" (410056, Саратовская область, г. Саратов, дом N 82/84) и поквартирный расчет задолженности за спорный период. Из лицевой карточки следует, что в апреле 2015 года были произведены начисления только за отопление в сумме 19707 руб. 41 коп. Всего за период с 1 октября 2014 года по 30 апреля 2015 года начислено за коммунальные услуги 894355 руб. 65 коп., уплачено за этот период 698600 руб., задолженность составила 195755 руб. 65 коп., взыскано судом 198620 руб. 22 коп. Поскольку в лицевой карточке имеются сведения о начислениях платы за коммунальные услуги за предыдущие месяцы, они не могут быть приняты во внимание, т. к. блоки-секции Е и Ж введены в эксплуатацию 29 сентября 2014 года, переданы истцу ответчиком по акту от 15 октября 2014 года. Срок исковой давности в части взыскания задолженности за коммунальные услуги за период с октября 2014 года по март 2015 года (до 10 мая 2018 года с учетом одного месяца на предъявление претензии) пропущен., следовательно, рассматриваются требования истца о взыскании долга за апрель 2015 года. Из поквартирного расчета также следует, что в апреле 2015 года имелись переплаты за содержание инженерных сетей - 16461 руб.. за холодную воду - 8563 руб., электроэнергию - 13851 руб.
Как уже было сказано выше, из представленной истцом лицевой карточки следует, что в апреле 2015 года были произведены начисления только за отопление 19707 руб. 41 коп. Денежные средства в сумме 204061 руб. 08 коп. начислены нарастающим итогом за предыдущий период с октября 2012 года по апрель 2015 года.
Из представленного истцом расшифрованного поквартирного расчета задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг следует, что в апреле 2015 года за отопление подлежала оплате 19707 руб. 41 коп., оплачено 245551 руб., переплата за услуги составила 225843 руб., что не свидетельствует о наличии какого-либо долга ответчика перед истцом. Кроме того, ответчик обратил внимание суда на то, что в поквартирном расчете неправильно указана площадь квартир, что не соответствует данным бюро технической инвентаризации, с чем истец согласился, подтвердив, что площадь указана по данным строительной документации. Неправильное указание площади квартир также влияет на размер подлежащих оплате коммунальных услуг.
Таким образом, у ответчика отсутствует задолженность перед истцом по оплате жилищно-коммунальных услуг за спорный период.
Учитывая вышеизложенное, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о необходимости отмены оспариваемого решения и отказа в иске в связи с отсутствием оснований для удовлетворения заявленных требований.
Апеллянт вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательства, являющиеся основаниями для отмены оспариваемого судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы.
В соответствии с частью 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
Положения частей 1, 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривают, что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
По смыслу правовой позиции, содержащейся в пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", не проявление должником хотя бы минимальной степени заботливости и осмотрительности при исполнении обязательства признается умышленным нарушением обязательства.
Факт надлежащего исполнения обязательств, равно как и отсутствие вины в неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, по общему правилу, доказывается обязанным лицом.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Арбитражный суд апелляционной инстанции обращает внимание, что в гражданском законодательстве закреплена презумпция разумности и добросовестности участников гражданских, в том числе, корпоративных правоотношений (пункт 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются (пункт 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
При наличии доказательств, свидетельствующих о недобросовестном поведении стороны по делу, эта сторона несет бремя доказывания добросовестности и разумности своих действий (пункт 1 раздела 1 "Основные положения гражданского законодательства". Судебная коллегия по экономическим спорам. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, утвержденной Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2015 года N 2 (2015).
Согласно статье 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
В соответствии с положениями статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на представление доказательств, участие в их исследовании, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.
В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.
Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, оказывает содействие в реализации лицами, участвующими в деле, их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.
В силу закрепленного в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации принципа состязательности задача лиц, участвующих в деле, собрать и представить в суд доказательства, подтверждающие их правовые позиции, арбитражный суд не является самостоятельным субъектом собирания доказательств.
При таких обстоятельствах, арбитражный суд не может обязать сторону спора представлять доказательства, как в обоснование своей позиции, так и в обоснование правовой позиции другой стороны, поскольку в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, самостоятельно доказывает обстоятельства, на которых основывает свои требования и возражения.
В ходе рассмотрения спора арбитражный суд первой инстанции предоставил сторонам достаточно времени для подготовки своей позиции по делу, представлении доказательств в обоснование своих требований и возражений.
Процессуальные права лиц, участвующих в деле, определены в части 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами (часть 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Поскольку на основании части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности, то непредставление доказательств должно квалифицироваться исключительно, как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент, участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 марта 2012 года N 12505/11).
Представленные в материалы дела доказательства не исследованы полно и всесторонне, оспариваемый судебный акт принят при неправильном применении норм материального права, выводы, содержащиеся в решении, противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, вместе с тем, не установлено нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта.
Согласно Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 года N 62 "О внесении дополнений в пункт 61.9 главы 12 Регламента арбитражных судов Российской Федерации" считается определенной практика применения законодательства по вопросам, разъяснения по которым содержатся в постановлениях Пленума и информационных письмах Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации".
В порядке пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 года N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", пункта 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" в соответствии со статьей 148 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации или статьей 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд должен определить, из какого правоотношения возник спор, и какие нормы права подлежат применению при разрешении дела.
По смыслу статьи 6, части 1 статьи 168, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не связан правовой квалификацией спорных отношений, которую предлагают стороны, и должен рассматривать заявленное требование по существу, исходя из фактических правоотношений, определив при этом, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, какие законы и иные нормативные правовые акты подлежат применению в конкретном спорном правоотношении (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2010 года N 8467/10, Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 марта 2013 года N ВАС-1877/13).
В силу статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности.
При таких обстоятельствах у арбитражного суда апелляционной инстанции имеются правовые основания для отмены обжалуемого судебного акта в соответствии с положениями статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Саратовской области от 29 апреля 2019 года по делу N А57-10964/2018 отменить.
В удовлетворении исковых требований отказать.
Направить копии постановления арбитражного суда апелляционной инстанции лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями части 4 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий |
Т.Н. Телегина |
Судьи |
В.А. Камерилова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А57-10964/2018
Истец: ЖСК "Возрождение"
Ответчик: УФСИН России по Саратовской области
Третье лицо: ПАО "Т плюс", Ревин Игорь Анатольевич, Солдатов Геннадий Николаевич, ТСЖ "МЕЧТА", ОАО "НВКбанк", ПАО отделения N8622 Сбербанк г.Саратов, УФМС России по Саратовской области