г. Москва |
|
22 февраля 2024 г. |
Дело N А40-94430/2021 |
Резолютивная часть постановления объявлена 15.02.2024.
Полный текст постановления изготовлен 22.02.2024.
Арбитражный суд Московского округа
в составе: председательствующего-судьи Паньковой Н.М.,
судей: Савиной О.Н., Коротковой Е.Н.,
при участии в заседании:
от к/у - Корниенко Д.Е. (доверенность от 06.04.2023);
от ИП Ковалевой К.Ю. - Малахов П.К. (доверенность от 20.10.2023);
ИП Трофимов Д.Г. - лично (паспорт);
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу ООО "ДТС" на определение Арбитражного суда города Москвы от 22.08.2023, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2023 по заявлению ООО "ДТС" о включении требований в реестр требований кредиторов должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Релком",
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.01.2022 в отношении ООО "Релком" (ОГРН: 1137746115154, ИНН: 7733831560) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Долгодворов С.А.
23.03.2022 в Арбитражный суд города Москвы поступило требование ООО "ДТС" о включении требований в реестр требований кредиторов должника.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.08.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2023, в удовлетворении заявленного требования ООО "ДТС" отказано.
Не согласившись с судебными актами по делу, ООО "ДТС" обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда города Москвы от 22.08.2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2023 отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции, ссылаясь на допущенные судами нарушения норм материального и процессуального права, не полное выяснение обстоятельств, имеющих существенное значение для полного и правильного рассмотрения заявленного требования.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.
В судебном заседании ИП Трофимов Д.Г. на доводах кассационной жалобы настаивал, дал устные пояснения, просил обжалуемые судебные акты отменить, кассационную жалобу удовлетворить.
Представители конкурсного управляющего должником и ИП Ковалевой К.Ю. в судебном заседании возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили обжалуемые судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.
Иные участвующие в деле лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.
В материалы дела от конкурсного управляющего должником поступили письменные пояснения на кассационную жалобу, в которых указано об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.
В материалы дела от ИП Ковалевой К.Ю. поступил письменный отзыв на кассационную жалобу, в котором указано об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.
Кассатором представлены дополнительные письменные пояснения, кассационная жалоба поддержана в полном объеме.
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 286, 287, 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам, судебная коллегия суда кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов по доводам кассационной жалобы.
В силу положений статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.
В п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.
При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. Обоснованность требований доказывается на основе принципа состязательности.
Кредитор, заявивший требования к должнику, как и лица, возражающие против этих требований, обязаны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований или возражений.
Законодательство гарантирует им право на предоставление доказательств (ст. ст. 9, 65 АПК РФ).
В условиях банкротства должника, а значит очевидной недостаточности у последнего денежных средств и иного имущества для расчета по всем долгам, судебным спором об установлении требования конкурсного кредитора затрагивается материальный интерес прочих кредиторов должника, конкурирующих за распределение конкурсной массы в свою пользу. Кроме того, в сохранении имущества банкрота за собой заинтересованы его бенефициары, что повышает вероятность различных злоупотреблений, направленных на создание видимости не существовавших реально правоотношений.
Как следствие, во избежание необоснованных требований к должнику и нарушений прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника-банкрота, предъявляются повышенные требования. Судебное исследование этих обстоятельств должно отличаться большей глубиной и широтой, по сравнению с обычным спором, тем более, если на такие обстоятельства указывают лица, участвующие в деле.
Для этого требуется исследование не только прямых, но и косвенных доказательств и их оценка на предмет согласованности между собой и позициями, занимаемыми сторонами спора. Исследованию подлежит сама возможность по исполнению сделки.
Разъяснения о повышенном стандарте доказывания в делах о банкротстве даны в п. 26 постановления N 35, из которого следует, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
В условиях конкуренции кредиторов должника-банкрота возможны ситуации, когда спор по задолженности между отдельным кредитором (как правило, связанным с должником), носит формальный характер и направлен на сохранение имущества должника за его бенефициарами: за собственниками бизнеса (через аффилированных лиц - если должник юридическое лицо) или за самим должником (через родственные связи - если должник физическое лицо).
Подобные споры характеризуются предоставлением минимально необходимого и в то же время внешне безупречного набора доказательств о наличии задолженности у должника, обычно достаточного для разрешения подобного спора; пассивностью сторон при опровержении позиций друг друга; признанием обстоятельств дела или признанием ответчиком иска и т.п. В связи с совпадением интересов должника и такого кредитора их процессуальная активность не направлена на установление истины. Конкурирующий кредитор и арбитражный управляющий как лица, не участвовавшие в сделке, положенной в основу требований о включении в реестр, объективно лишены возможности представить в суд исчерпывающий объем доказательств, порочащих эту сделку. В то же время они могут заявить убедительные доводы и (или) указать на такие прямые или косвенные доказательства, которые с разумной степенью достоверности позволили бы суду усомниться в действительности или заключенности сделки.
При оценке доводов о пороках сделки суд не должен ограничиваться проверкой соответствия документов установленным законом формальным требованиям. Необходимо принимать во внимание и иные доказательства, в том числе об экономических, физических, организационных возможностях кредитора или должника осуществить спорную сделку. Формальное составление документов об исполнении сделки не исключает ее мнимость (пункт 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").
Бремя опровержения доводов о фиктивности сделки лежит на лицах, ее заключивших, поскольку в рамках спорного правоотношения они объективно обладают большим объемом информации и доказательств, чем другие кредиторы.
Предоставление дополнительного обоснования не составляет для них какой-либо сложности. Предъявление к конкурирующим кредиторам повышенного стандарта доказывания привело бы к неравенству кредиторов.
В соответствии со статьей 886 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется сохранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Договор хранения является реальным, то есть считается заключенным с момента передачи вещи.
Существенным условием договора хранения является его предмет, позволяющий определить вещь (наименование, количество), передаваемую на хранение. Договор хранения должен быть заключен в письменной форме в случаях, указанных в статье 161 ГК РФ.
Договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя принять вещь на хранение, должен быть заключен в письменной форме независимо от состава участников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение. Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем; номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения (пункт 2 статьи 887 ГК РФ).
Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем (пункты 1 и 2 статьи 889 ГК РФ).
Согласно пунктам 1 и 2 статьи 900 ГК РФ хранитель обязан возвратить поклажедателю или лицу, указанному им в качестве получателя, ту самую вещь, которая была передана на хранение, если договором не предусмотрено хранение с обезличением (статья 890 ГК РФ). Вещь должна быть возвращена хранителем в том состоянии, в каком она была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие ее естественных свойств.
Основания и размер ответственности хранителя установлены в статьях 901 и 902 ГК РФ.
В силу пункта 1 статьи 901 ГК РФ хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, по основаниям, предусмотренным статьей 401 названного Кодекса. Профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя.
В соответствии с пунктом 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
В силу пункта 1 статьи 902 ГК РФ убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются хранителем в соответствии со статьей 393 данного Кодекса, если законом или договором хранения не предусмотрено иное.
По смыслу части 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Как установлено судами на основании материалов дела, ООО "ДТС" обратилось в суд с заявлением об установлении требования, возникшего из договора хранения товарно-материальных ценностей. В обоснование указано на то, что ООО "ДТС" и АО "ММТС-9" заключили договор N 284 возмездного оказания услуг от 01.01.2011, по которму АО "ММТС-9" оказывало заявителю технические услуги.
Как пояснило АО "ММТС-9" в судебном заседании 03.07.2023, услуги заключались в предоставлении помещения и обеспечении температурного режима и доступа на объект. Однако, согласно документам, ООО "ДТС" не передавало по указанному договору какое-либо оборудование обществу "ММТС-9".
Впоследствии заключено соглашение от 22.01.2019 о передаче прав и обязанностей по договору N 284 возмездного оказания услуг от 01.01.2011 от ООО "ДТС" в пользу должника ООО "Релком", а 01.07.2019 уже ООО "Релком" передал права и обязанности по указанному договору обществу "ПраймЛинк Телекоммуникации".
01.03.2022 ООО "ПраймЛинк Телекоммуникации" и АО "ММТС-9" расторгли договор N 284 возмездного оказания услуг от 01.01.2011.
По утверждению заявителя, он передал должнику на хранение оборудование, которое прежде того разместил на территории АО "ММТС-9" на основании договора N 284 возмездного оказания услуг от 01.01.2011. Поскольку имущество в натуре не возвращено, заявитель просит возместить его стоимость.
Отказывая в удовлетворении требования кредитора, суды первой и апелляционной инстанций, исходили из того, что кредитором не подтвержден документально факт наличия задолженности, предъявленной кредитором для включения в реестр требований кредиторов.
Так, судами установлено и принято во внимание то, что в подтверждение факта передачи оборудования от ООО "ДТС" должнику ООО "Релком" заявитель ссылается лишь на акт приема-передачи. Между тем, иных доказательств, которые подтверждали бы существование оборудования, нет.
В связи с чем суды пришли к выводу, что представленные заявителем документы сами по себе не подтверждают реальности спорных хозяйственных операций кредитора и должника, поскольку не доказано, что у кредитора в собственности или во владении на ином основании находится (находилось) спорное имущество, которое могло быть передано на хранение. Кредитором не раскрыто происхождение ТМЦ, не доказано, что приобрело или само произвело ТМЦ. Факт нахождения имущества на балансе лица сами по себе не являются доказательствами права собственности или законного владения.
Также судами отмечено, что кредитор не доказал, что у него имелась материальная возможность самостоятельно обеспечить сохранность спорного имущества до передачи его на хранение. Отсутствует информация и о транспортировке ТМЦ при передаче на хранение. Третье лицо АО "ММТС-9" не подтвердило, что на его территории ООО "ДТС" хранило оборудование, переданное должнику. Совокупность признаков указывает, что, несмотря на формальное подписание договора хранения и актов передачи, должник ТМЦ не получил.
Отклоняя доводы ООО "ДТС" ссылающегося на то, что спорные ТМЦ были размещены на территории АО "ММТС-9", с которой их вывезло ООО "ПраймЛинк Телекоммуникации", суд апелляционной инстанции исходил из того, что в материалы дела не представлены доказательства возможности доступа должника на режимный объект АО "ММТС-9". Предметом договора от 01.01.2011 N 284, права и обязанности заказчика по которому переданы от ООО "ДТС" должнику, является оказание услуг, а не ТМЦ.
Поскольку факт наличия задолженности, предъявленной кредитором для включения в реестр требований кредиторов, не подтвержден документально, суды двух инстанций пришли к обоснованному выводу об отказе заявителю во включении в реестр требований кредиторов.
По результатам кассационного рассмотрения суд округа пришел к выводу, что суды обеих инстанций, исследовав и оценив все представленные сторонами доказательства, а также доводы и возражения участвующих в деле лиц, руководствуясь положениями действующего законодательства, с достаточной полнотой выяснили имеющие существенное значение для дела обстоятельства.
Доводы кассатора были предметом проверки судов первой и апелляционной инстанции и им дана надлежащая оценка в связи с чем не могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных актов.
При этом, согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.
Иная оценка заявителем жалобы установленных судом фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.
Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основаниями для отмены обжалуемых судебных актов в соответствии со ст. 288 АПК РФ, судом кассационной инстанции не установлено, в связи с чем кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.
Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда города Москвы от 22.08.2023, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2023 по делу N А40-94430/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Председательствующий судья |
Н.М. Панькова |
Судьи |
О.Н. Савина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Суд отклонил требование о включении в реестр кредиторов, указав на недостаточность доказательств наличия задолженности. Кредитор не подтвердил факт передачи имущества на хранение, отсутствовали доказательства его права собственности и возможности обеспечения сохранности. Судебные акты первой и апелляционной инстанций оставлены без изменения, кассационная жалоба не удовлетворена.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22 февраля 2024 г. N Ф05-32109/21 по делу N А40-94430/2021
Хронология рассмотрения дела:
09.12.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-32109/2021
08.11.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-32109/2021
01.11.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-61054/2024
30.10.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-48468/2024
27.08.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-34034/2024
27.08.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-36353/2024
12.08.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-21622/2024
09.08.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-32109/2021
30.05.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-32109/2021
27.04.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-5791/2024
22.02.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-32109/2021
08.02.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-32109/2021
08.02.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-85613/2023
22.11.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-61785/2023
01.11.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-64882/2023
05.06.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-29639/2023
19.08.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-41513/2022
02.08.2022 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-94430/2021
03.12.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-32109/2021
15.10.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-63560/2021