Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 сентября 2016 г. N С01-629/2016 по делу N А76-29139/2015
Резолютивная часть постановления объявлена 6 сентября 2016 года.
Полный текст постановления изготовлен 13 сентября 2016 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Булгакова Д.А.,
судей Лапшиной И.В., Рассомагиной Н.Л.,
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Газпром нефтехим Салават" (ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Респ. Башкортостан, 453250, ОГРН 1020201994361) на решение Арбитражного суда Челябинской области от 23.03.2016 по делу N А76-29139/2015 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2016 по тому же делу
по иску открытого акционерного общества "Газпром нефтехим Салават" к обществу с ограниченной ответственностью "Альянс Нефтепродукт" (ул. Верстовая, д. 61, стр. 1, г. Челябинск, 454000, ОГРН 1137448009588)
о защите исключительных прав на товарные знаки.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Розничная сеть АЗС" (Бульвар Матросова, д. 5, г. Салават, Республика Башкортостан, 453260), общество с ограниченной ответственностью "Челяб Нефть Ойл" (ул. Двинская, д. 19 А, оф. 313. 454018, г. Челябинск).
Лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили.
Суд по интеллектуальным правам установил:
открытое акционерное общество "Газпром нефтехим Салават" (далее - общество "Газпром нефтехим Салават") обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Альянс Нефтепродукт" (далее - общество "АльянсНефтепродукт") о взыскании компенсации за использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 70218, 402481 в размере 5 000 000 руб., нематериального (репутационного) вреда в размере 1 000 000 руб. и прекращении незаконного использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 70218, 402481 в виде графического (изобразительного) обозначения с удалением их обозначения с материалов, которыми сопровождается продажа продукта.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Розничная сеть АЗС САЛАВАТ" (далее - общество "Розничная сеть АЗС САЛАВАТ"), общество с ограниченной ответственностью "Челяб Нефть Ойл" (далее - общество "Челяб Нефть Ойл").
Решением арбитражного суда первой инстанции от 23.03.2016, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2016, исковые требования удовлетворены частично: с общества "Альянс Нефтепродукт" в пользу общества "Газпром нефтехим Салават" взыскано 120 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 70218, 402481, а также 1060 руб. расходов по уплате государственной пошлины; в удовлетворении остальной части требований отказано.
Не согласившись с решением Арбитражного суда Челябинской области от 23.03.2016 и постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2016 в части отказа в удовлетворении заявленных требований, общество "Газпром нефтехим Салават", ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.
В названной жалобе общество указывает на нерассмотрение судами доводов и доказательств истца, что повлекло неверное определение судом фактических обстоятельств дела и недоказанность имеющих значение обстоятельств.
Истец выражает несогласие с выводом судов о снижении суммы компенсации до 120 000 рублей, а также считает незаконным отказ суда в удовлетворении требования о взыскании репутационного вреда.
Ссылаясь на указанные обстоятельства, общество "Газпром нефтехим Салават" просит отменить обжалуемые судебные акты и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Иные лица, участвующие в деле отзывы на кассационную жалобу в суд не представили.
Общество "Газпром нефтехим Салават" направило в суд ходатайство от 01.09.2016, в котором просило рассмотреть кассационную жалобу без участия в судебном заседании своего представителя.
Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в отсутствие их представителей.
Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в силу следующего.
Судами установлено, а материалами дела подтверждается, что истец обладает исключительными правами на товарные знаки:
- по свидетельству Российской Федерации N 70218 с датой приоритета от 28.02.1981, сроком действия регистрации до 28.02.2021, правовая охрана которым предоставлена, в том числе, товарам 4-го класса МКТУ "топливо, олифа, гидротормозная жидкость, тосол";
- по свидетельству Российской Федерации N 402481 с датой приоритета от 24.09.2008, сроком действия регистрации до 24.09.2018, правовая охрана которым предоставлена, в том числе, товарам 4-го класса МКТУ "бензин, бензол, воск (сырье), воск для промышленных целей, керосин, кокс, мазут, топливо дизельное, нафта".
Судами также установлен факт использования ответчиком спорных товарных знаков на автозаправочном комплексе, расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Северный луч 12/1. Данный факт использования подтверждается протоколом осмотра доказательств от 01.10.2015, заверенного нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области, фотографиями автозаправочного комплекса, на котором производится розничная продажа моторного топлива с использованием вывесок с изображением спорных товарных знаков, а также кассовыми чеками, выданными при пробной закупке моторного топлива на данной АЗС.
Полагая, что ответчик нарушает принадлежащие истцу исключительные права, общество "Газпром нефтехим Салават" обратилось в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.
Удовлетворяя заявленные требования частично, суд первой инстанции исходил из того, что ответчиком нарушены принадлежащие истцу исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 70218, 402481, при этом не усмотрел оснований для возмещения нематериального вреда.
Исходя из общих принципов разумности и справедливости, суды посчитали необходимым уменьшить размер суммы компенсации, подлежащий взысканию с предпринимателя, до 120 000 рублей.
Оснований для возмещения репутационного вреда, а также для обязания ответчика прекратить незаконное использование товарных знаков истца судом не установлено, так как ответчик самостоятельно прекратил использование спорных товарных знаков до вынесения решения суда от 23.03.2016 по настоящему делу. При этом суд указал, что истец в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказал факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений, и несоответствие их действительности.
В соответствии с частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какая норма материального права должна быть применена и какое решение, постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.
В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.
Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.
Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.
Кроме того, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.
Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.
Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.
Судами при рассмотрении настоящего спора по существу установлено, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 70218, 402481 являются изобразительными и не имеют различий в графическом изображении, однако они зарегистрированы в отношении различного перечня товаров и услуг классов МКТУ.
Также судами приняты во внимание разъяснения, данные в пункте 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которым, если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.
Оценив представленные сторонами в материалы дела доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая факт признания ответчиком нарушения исключительных прав истца на товарные знаки, исходя из периода такового нарушения, однократности и характера этого правонарушения, приняв во внимание действия ответчика по устранению факта нарушения исключительных прав правообладателя до разрешения спора по существу, суды, руководствуясь нормами подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снизили размер подлежащей ко взысканию с ответчика компенсации до 120 000 рублей.
Доводы кассационной жалобы общества о нарушении судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права в отношении установления фактических обстоятельств по делу, исследования и оценки представленными сторонами доказательств не могут служить основанием для отмены оспариваемых судебных актов в силу части 3 статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Несогласие лиц, участвующих в деле, с произведенной оценкой доказательств судами первой и апелляционной инстанций и определением судом размера компенсации, исходя из конкретных обстоятельств по делу, не может служить основанием для отмены судебных актов в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Кроме того, согласно разъяснениям, данным в пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.
Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
При определении размера, подлежащей ко взысканию компенсации с предпринимателя суды первой и апелляционной инстанции исходили из конкретных обстоятельств по делу, установленным при полном и всестороннем исследовании материалов дела.
Правовых оснований для переоценки сделанных выводов судами первой и апелляционной инстанций у суда кассационной инстанции не имеется.
При таких обстоятельствах, доводы кассационных жалоб общества и предпринимателя в части оспаривания выводов судов при определении размера компенсации подлежат отклонению в виду их необоснованности.
Доводы кассационной жалобы о злонамеренности действий ответчика подлежат отклонению в виду их несостоятельности.
Нормы гражданского законодательства не дают такого определения как злонамеренность действий участника гражданского оборота.
Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлено, что не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Таким образом, законодатель устанавливает понятие злоупотреблением правом.
При этом в пункте 5 статьи 10 ГК РФ определено, что добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.
Каких либо обстоятельств, подтверждающих наличие в действиях предпринимателя намерений причинить вред обществу, судами первой и апелляционной инстанции не установлено, поскольку истцом не было представлено соответствующих доказательств. Сам по себе факт использования лицом обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении однородных товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, без получения соответствующего согласия правообладателя, и без представления доказательств, подтверждающих факт использования такого обозначения с намерением причинить вред правообладателю, совершение такого действия в обход закона с противоправной целью, а также подтверждающих иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, не может быть квалифицировано как злоупотребление правом.
Не могут служить основанием для отмены оспариваемых судебных актов и доводы кассационной жалобы общества "Газпром нефтехим Салават" о неправильном применении судебными инстанциями норм статьи 152 ГК РФ при принятии решения об отказе в иске о взыскании с ответчика репутационного вреда в силу нижеследующего.
Согласно разъяснениям, данным в Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.03.2016, действующая статья 152 ГК РФ исключает применение нормы о компенсации морального вреда при распространении сведений, затрагивающих деловую репутацию юридического лица (пункт 11).
С учетом этого юридические лица и индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности вправе защищать свою деловую репутацию путем опровержения порочащих их сведений или опубликования своего ответа в печати, а также заявлять требования о возмещении убытков, причиненных распространением таких сведений.
Надлежащими ответчиками по делам анализируемой категории являются авторы не соответствующих действительности сведений, а также лица, распространившие эти сведения, например, средства массовой информации.
Отказывая в удовлетворении требований о взыскании репутационного вреда, суды исходи из недоказанности истцом факта распространения ответчиком сведений порочащих его репутацию, указав на то, что сам по себе факт использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является общество, не свидетельствует о совершении действий, умаляющих деловую репутацию истца как субъекта предпринимательской деятельности.
Доказательств размещения ответчиком в средствах массовой информации (СМИ), сети Интернет информации, порочащей общество "Газпром нефтехим Салават", распространения некачественной продукции и оказания услуг не соответствующим требованиям закона, совершение действий вводящих потребителей в заблуждение относительно того кто осуществляет реализацию нефтепродуктов, истцом суду представлено не было.
Данные выводы суда являются правильными и обоснованными, сделаны с учетом разъяснений, данных в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц", согласно которым по делам данной категории необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 ГК РФ значение для дела, которые должны быть определены судьей при принятии искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству, а также в ходе судебного разбирательства, являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.
Доводы кассационной жалобы общества повторяют доводы апелляционной жалобы, которые получили соответствующую правовую оценку суда апелляционной инстанции.
Суд кассационной инстанции признает, что при рассмотрении дела по существу судами не допущено нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации влекут отмену или изменение оспариваемых судебных актов.
В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, уплаченная при подаче кассационной жалобы, относится на заявителя этой жалобы.
Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:
решение Арбитражного суда Челябинской области от 23.03.2016 по делу N А76-29139/2015 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2016 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу открытого акционерного общества "Газпром нефтехим Салават" - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Председательствующий судья |
Д.А. Булгаков |
Судья |
И.В. Лапшина |
Судья |
Н.Л. Рассомагина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 сентября 2016 г. N С01-629/2016 по делу N А76-29139/2015
Текст постановления официально опубликован не был
Хронология рассмотрения дела:
13.09.2016 Постановление Суда по интеллектуальным правам N С01-629/2016
01.07.2016 Определение Суда по интеллектуальным правам N С01-629/2016
01.06.2016 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда N 18АП-4612/16
23.03.2016 Решение Арбитражного суда Челябинской области N А76-29139/15