Москва |
|
3 апреля 2019 г. |
Дело N А40-224712/17 |
Резолютивная часть постановления оглашена 27 марта 2019 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 3 апреля 2019 года.
Арбитражный суд Московского округа в составе:
председательствующего - судьи Тарасова Н.Н.,
судей - Петровой Е.А., Савиной О.Н.,
при участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительная фирма "Дорстрой-21" - Ширшов А.Ю. по доверенности от 09.01.2019;
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу
конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительная фирма "Дорстрой-21"
на определение Арбитражного суда города Москвы от 16.10.2018,
вынесенное судьей Кондрат Е.Н.,
на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2019,
принятое судьями Нагаевым Р.Г., Гариповым В.С., Клеандровым И.М.,
о включении требования общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Премьер" в размере 4 253 282,42 руб. в реестр требований кредиторов должника
в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительная фирма "Дорстрой-21",
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2018 общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительная фирма "Дорстрой-21" (далее - должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утверждена Тюрихову О.Н., соответствующее сообщение опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 11.08.2018 N 143.
В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Премьер" (далее - общество) о включении задолженности в размере 4 253 282,42 руб. в реестр требований кредиторов должника.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.10.2018, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2019,заявленное обществом требование было удовлетворено.
Не согласившись с определением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, конкурсный управляющий должника обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой, указывая на неправильное применение судами норм материального и процессуального права и неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения данного дела, просит удовлетворить кассационную жалобу, определение и постановление отменить.
В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель конкурсного управляющего должника доводы кассационной жалобы поддержал.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что, в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не препятствует рассмотрению кассационной жалобы в их отсутствие.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ), информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.
Изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений относительно нее, проверив в порядке статей 286, 287, 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалованных судебных актов, судебная коллегия суда кассационной инстанции не находит оснований для отмены определения и постановления по доводам кассационной жалобы.
Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
В силу статьи 100 Закона о банкротстве, проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.
При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве суд должен исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
При этом, необходимо иметь в виду, что целью проверки обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).
Исходя из правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенной в пункте 26 постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - постановление от 22.06.2012 N 35), в силу пунктов 3-5 статьи 71 и пунктов 3-5 статьи 100 Закона о банкротстве, проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.
При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
Вместе с тем, как усматривается из материалов дела и было установлено судами первой и апелляционной инстанций, 17.10.2012 между должником и обществом был заключен договор подряда N 741/10/12, в соответствии с условиями которого общество (генподрядчик) поручает, должник (субподрядчик), в свою очередь, обязуется в установленный срок и в соответствии с проектно-сметной документацией (рабочая документация АС-63) выполнить на объекте "Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу: Московская обл., г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Горького, д. 18 работы, а генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями договора, но в объеме, не превышающем предусмотренный проектно-сметной документацией.
В соответствии с пунктом 4.1 договора подряда, сумма договора определена в смете и включает в себя выполнение субподрядчиком всех обязательств по договору и приложений к нему на дату подписания настоящего договора и составляет 21 800 650 руб.
Как предусмотрено пунктом 6.1 договора подряда, оплата по договору производится генподрядчиком в следующем порядке: аванс в размере 20 % от суммы договора, что составляет 4 360 130 руб., в т.ч. НДС 18 % 665 104,58 руб. генподрядчик выплачивает субподрядчику в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора. Генподрядчик перечисляет денежные средства субподрядчику в течение 10 дней с даты подписания генподрядчиком КС-2 и КС-3 по результатам выполненных работ, оговоренных договором.
В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обязательства сторон по договору должны исполняться надлежащим образом.
В соответствии со статьей 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Заявленные требования мотивированы тем, что должником, получившим соответствующие денежные средства в качестве авансовых платежей, встречное обязательство по выполнению работ в полном обьеме не представлено.
Судами отмечено, что платежными поручениями от 08.11.2012 N 3743 на сумму 2 000 000 руб., от 29.10.2012 N 3581 на сумму 2 360 130 руб. обществом на счет должника были перечислены денежные средства в качестве аванса по договору подряда от 17.10.2012 N 741/10/12.
Между тем, из представленных документов следует, что работы по договору подряда были выполнены должником на сумму 106 847,58 руб., о чем свидетельствует справка о стоимости выполненных работ и затрат от 31.01.2013 N 1, акт о приемке выполненных работ от 31.01.2013 N 1.
В адрес должника обществом 02.08.2018 было направлено уведомление о расторжении договора подряда от 17.10.2012 N 741/10/12 и требование о возврате неотработанного аванса.
Письмо было получено должником 18.08.2018, но оставлено без ответа и реагирования.
Возражения конкурсного управляющего должника сводились к пропуску срока исковой давности.
Между тем, продублированный в кассационной жалобе довод о том, что общий срок исковой давности для предъявления настоящего требования истек 31.07.2016, а уведомление в адрес должника направлено обществом только 02.08.2018, уже был предметом исследования со стороны судов и отклонен ими в силу следуюшего.
Пунктом 3 статьи 450 ГК РФ определено, что в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
В силу положений пункта 1 статьи 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
Из правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенной в пункте 1 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49, следует, что положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.
При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода.
Между тем, судами установлено, что указанный в основании требования общества договор подряда был расторгнут на основании пункта 2 статьи 715 ГК РФ в связи с направлением обществом уведомления о расторжении договора от 02.08.2008, которое 18.08.2018 было получено должником.
В силу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Учитывая отсутствие в материалах дела доказательств выполнения в полном объеме работ должником, с расторжением договора подряда в 2018 году у должника отпали правовые основания для удержания перечисленных кредитором денежных средств в качестве аванса.
Право сохранить за собой авансовые платежи с этого момента прекратилось и на основании пункта 1 статьи 1102 ГК РФ у общества возникло обязательство по их возврату товариществу.
Согласно статье 196 ГК РФ, общий срок исковой давности устанавливается в три года.
В силу пункта 2 статьи 200 ГК РФ, по обязательствам, срок исполнения которых не определен, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства.
Право требования возврата неосновательного обогащения до момента расторжения договоров у кредитора отсутствовало, и это требование не могло быть предъявлено должнику.
Обязанность по возврату неосновательно удерживаемых после расторжения договора денежных средств представляет собой обязательство без определенного срока исполнения.
Таким образом, течение срока исковой давности началось с момента расторжения договоров подряда, то есть с 22.08.2018.
Между тем, общество обратилось в суд первой инстанции с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника неосновательного обогащения 31.08.2018.
Как следствие, вопреки доводам конкурсного управляющего должника об обратном, срок исковой давности для предьявления настоящего требования не истек.
Аналогичная правовая позиция нашла свое отражение в определении Верховного суда Российской Федерации от 20.03.2018 N 305-ЭС17- 22712 по делу N А40-214588/16.
При рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта судом первой инстанции были установлены все существенные для спора обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка. Выводы основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу, нормы материального права применены правильно.
На основании изложенного, суд апелляционной инстанции правомерно оставил определение суда первой инстанции без изменения.
Судебная коллегия суда кассационной инстанции соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций, не усматривая оснований для их переоценки, поскольку названные выводы в достаточной степени мотивированы, соответствуют нормам права.
Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что кассационная жалоба не содержат указания на наличие в материалах дела каких-либо доказательств, опровергающих выводы судов, которым не была бы дана правовая оценка судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции.
Судами правильно применены нормы материального права, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Доводы кассационной жалобы аналогичны ранее заявленным доводам в апелляционной жалобе, которым судом апелляционной инстанции дана надлежащая правовая оценка, в связи с чем, доводы жалоб направлены на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств и изложенных выше обстоятельств, установленных судами, что не входит в круг полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, установленных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и не могут быть положены в основание отмены судебных актов судом кассационной инстанции.
Приведенный в кассационной жалобе довод о том, что обществом был сокрыт факт обращения по тем же основаниям в Арбитражный суд города Москвы, судебной коллегией отклоняется, как не имеющий правового значения, поскольку определением Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2018 по делу N А40-81725/18 исковое заявление общества было обосновано оставлено без рассмотрения, как подлежащее рассмотрению в настоящем деле о банкротстве.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286 - 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела.
Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.
Установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций.
Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308.
Таким образом, переоценка доказательств и выводов суда первой инстанции не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а несогласие заявителя жалобы с судебным актом не свидетельствует о неправильном применении судом норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для его отмены.
Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.
Между тем, приведенные в кассационной жалобе доводы фактически свидетельствуют о несогласии с принятым судом апелляционной инстанции судебным актом и подлежат отклонению, как основанные на неверном истолковании сами заявителем кассационной жалобы положений Закона о банкротстве, а также как направленные на переоценку выводов суда по фактическим обстоятельствам дела, что, в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, недопустимо при проверке судебных актов в кассационном порядке.
Судебная коллегия также отмечает, что в соответствии с положениями статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду кассационной инстанции не предоставлены полномочия пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрений, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать установленными обстоятельства, которые не были установлены в определении или постановлении, либо были отвергнуты судами первой или апелляционной инстанции.
Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.
Иная оценка заявителем жалобы установленных судом фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.
Нормы материального и процессуального права, несоблюдение которых является безусловным основанием для отмены определения, в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судами не нарушены, в связи с чем, кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 284-290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда города Москвы от 16.10.2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2019 по делу N А40-224712/17 оставить без изменения, кассационную жалобу - оставить без удовлетворения.
Председательствующий судья |
Н.Н. Тарасов |
Судьи |
Е.А. Петрова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
"Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286 - 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела.
...
Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции."
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 3 апреля 2019 г. N Ф05-3521/19 по делу N А40-224712/2017
Хронология рассмотрения дела:
01.08.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-224712/17
23.07.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-224712/17
03.04.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-3521/19
23.01.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-62183/18
31.07.2018 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-224712/17
28.12.2017 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-224712/17