город Омск
17 июня 2009 г. |
Дело N А70-8617/2008 |
Резолютивная часть постановления объявлена 10 июня 2009 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 17 июня 2009 года.
Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Зориной О.В.,
судей Гладышевой Е.В., Гергель М.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мазик И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-2731/2009) открытого акционерного общества "Геотрон" на решение Арбитражного суда Тюменской области от 30.03.2009, принятое по делу N А70-8617/2008 (судья Куприна Н.А.) по иску закрытого акционерного общества "Сантехпласт" к открытому акционерному обществу "Геотрон" о взыскании 142613 руб. 62 коп.,
при участии в судебном заседании представителей:
от закрытого акционерного общества "Сантехпласт" - директор Крапотин В.В. (паспорт, приказ N 48 от 25.12.2007); представитель Овчинникова Л.Л. (паспорт, доверенность б/н от 10.11.2008 действительная до 31.12.2009);
установил:
Закрытое акционерное общество "Сантехпласт" (далее - ЗАО "Сантехпласт") обратилось в Арбитражный суд Тюменской области к открытому акционерному обществу "Геотрон" (далее - ОАО "Геотрон") с иском о взыскании 142613 руб. 62 коп. задолженности по договору подряда N 555/6/Р от 06.05.2006. Истец также просил взыскать с ответчика 25000 руб. расходов на оплату услуг представителя (т. 1, л.д. 100).
Решением от 30.03.2009 по делу N А70-8617/2008 суд удовлетворил заявленное требование, взыскал с ответчика в пользу истца 142613 руб. 62 коп. основного долга, 29352 руб. 27 коп. судебных расходов, в том числе 4352 руб. 27 коп. государственной пошлины и 25000 руб. расходов на оплату услуг представителя.
ОАО "Геотрон" в апелляционной жалобе просит решение суда отменить полностью, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. По мнению ответчика, у него нет обязанности оплачивать работы, осуществление которых не предусмотрено договором подряда; оплата стоимости дополнительных работ предъявлена истцом уже после того, как действие договора прекратилось в связи с полным исполнением сторонами своих обязательств.
ЗАО "Сантехпласт" согласно представленным в суд возражениям считает решение суда законным и обоснованным, а доводы апелляционной жалобы несостоятельными.
ОАО "Геотрон", надлежащим образом извещенное в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, своего представителя в судебное заседание не направило. В порядке статьи 156 АПК РФ рассмотрение апелляционной жалобы состоялось в отсутствие представителя ответчика.
В заседании суда апелляционной инстанции руководитель и представитель ЗАО "Сантехпласт" поддержали позицию, изложенную в возражениях на апелляционную жалобу, просили оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Представитель и руководитель истца также ответили на вопросы суда и дали пояснения, отраженные в протоколе судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы.
Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя и руководителя истца, оценив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции считает, что обжалуемое решение подлежит изменению.
Исковые требования ЗАО "Сантехпласт" основаны на договоре подряда N 555/6/Р от 06.05.2006 (далее - договор подряда), в соответствии с пунктом 1.1 которого ОАО "Геотрон" (заказчик) поручает, а ЗАО "Сантехпласт" (подрядчик) принимает на себя обязательства в установленный договором срок своими силами и техническими средствами с использованием своих материалов, а также частично из материалов заказчика, выполнить работы по устройству внутренних сетей водопровода и канализации на 4, 5, 6 этажах административно-офисного здания (объект), расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Пермякова, 1, в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной сторонами настоящего договора.
По мнению ЗАО "Сантехпласт", у ОАО "Геотрон" имеется задолженность в размере 142613 руб. 62 коп. по указанному договору, образовавшаяся в связи с выполнением подрядчиком работ по установлению шкафов пожарных кранов и огнетушителей. ОАО "Геотрон" не признает наличие долга, указывая на то, что данные работы не предусмотрены договором подряда.
Суд первой инстанции, проанализировав представленные сторонами документы, а также их доводы, пришел к выводу о правомерности требований ЗАО "Сантехпласт". По мнению суда, тот факт, что работы по установлению шкафов пожарных кранов и огнетушителей и их оплата не предусмотрены договором подряда, не освобождает заказчика от их оплаты, так как материалами дела подтверждается, что результат работ поступил в распоряжение ответчика и представляет для него определенную потребительскую ценность.
Суд апелляционной инстанции считает необходимым изменить мотивировочную часть принятого решения от 30.03.2009 по делу N А70-8617/2008 в связи с неправильным применением судом первой инстанции норм материального права и неполным исследованием обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении спора.
Суд первой инстанции исходил из заключенности договора подряда N 555/6/Р от 06.05.2006.
Как следует из содержания данного договора, стороны имели намерение заключить договор строительного подряда, поскольку замена систем водоснабжения и канализации относится к работам по капитальному ремонту здания.
Согласно пункту 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.
В соответствии с пунктами 4, 6 статьи 709 ГК РФ цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.
Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
Согласно пункту 3 статьи 744 ГК РФ подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 450 настоящего Кодекса пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.
Как следует из содержания договора подряда N 555/6/Р и локального ресурсного сметного расчета N 02-01-10Р (том 1 лист 10-23), стороны достигли соглашения о цене выполняемых работ.
Цена, согласованная сторонами являлась твердой.
В договоре указано, что работы по устройству внутренних сетей водопровода и канализации должны были выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией.
Проектная (техническая) документация была передана ответчику истцом и принята без возражений к исполнению.
Договором не оговаривалось, что выполнению подлежат только работы указанные в смете, а остальные работы, указанные в проекте выполнению не подлежат.
Следовательно, выполнению по заданию заказчика подлежали все работы, отраженные в технической (проектной) документации.
Из пояснения директора истца, данных в судебном заседании, а также из имеющихся в деле документов (чертежей проекта реконструкции административно-офисного здания ОАО "Геотрон") следует, что работы, указанные в локальном сметном расчете на монтаж шкафов для пожарных кранов и огнетушителей на сумму 142613,62 рублей (том 2 лист дела 8,9) были предусмотрены технической (проектной) документацией, но ошибочно не попали в смету.
Поскольку цена работ являлась твердой, а эти работы были составной частью задания заказчика, то вне зависимости от причин, по которым данные работы не были учтены в цене договора, пересмотр этой цены мог быть осуществлен только в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 450 ГК РФ, то есть, по сути, только по соглашению сторон.
Поэтому вывод суда первой инстанции о наличии обязанности ответчика оплатить неучтенные в смете работы в связи их потребительской ценностью для ответчика не соответствует нормам закона о подряде.
Вместе с тем суд апелляционной инстанции полагает, что оснований для изменения резолютивной части постановления не имеется.
В соответствии со статьей 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Согласно статье 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Следовательно, для договора подряда существенным является как срок начала, так и срок окончания работ. И если соглашение по этим условиям не достигнуто, договор подряда не может считаться заключенным. Исполнение сторонами обязательств по такому договору не может повлиять на квалификацию сделки и вывод суда относительно данного договора.
Поскольку судом рассматривается вопрос об исполнении обязательств по договору, суд в соответствии с частью 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязан давать оценку договору на предмет его заключенности в любом случае.
Пунктами 4.1 и 4.2 договора подряда N 555/6/Р предусмотрено, что началом выполнения работ является дата строительной готовности помещений на 4, 5, 6 этажах, зафиксированная актом между заказчиком и подрядчиком; срок окончания выполнения работ подрядчиком - не позднее 20.08.2006.
В силу пункта 2.1.1 договора подряда подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение трех рабочих дней с момента строительной готовности объекта и подписания соответствующего акта заказчиком и подрядчиком.
В то же время к договору приложен календарный план (приложение N 1 к договору подряда), которым предусмотрено иное условие о сроке начала и окончания работ: начало - 28.03.2006, окончание - 01.07.2006 (т. 1, л.д. 41).
То есть условия, предусмотренные договором и приложением N 1 как в части срока начала работ, так и в части срока окончания работ противоречат друг другу.
Причем ни одно из условий о сроке начала работ не может считаться согласованным.
В соответствии со статьей 190 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исполнения обязательства может определяться также указанием на событие, которое неизбежно должно наступить. Если событие не обладает качеством неизбежности наступления, то такое положение в договоре не может определять срок его исполнения. Указание на такое событие как подписание акта строительной готовности или указание на дату строительной готовности не обладает качеством неизбежности наступления и не может рассматриваться как установление срока начала работ.
В судебном заседании по рассмотрению апелляционной жалобы представитель истца пояснил, что акт строительной готовности сторонами не подписывался, но даже если бы он был подписан, его подписание к моменту возникновения спора не может изменить правовое состояние договора.
Этот вывод суда соответствуют сложившейся судебной практике, в частности рекомендациям Научно-консультативного совета Западно-Сибирского округа, принятым на заседании 28.02.2008 года.
Не может считаться согласованной и дата начала работ, указанная в приложении N 1 договора подряда.
Договор подряда подписан 06.05.2006, то есть, на день его подписания срок начала работ, указанный в графике, уже миновал.
Поэтому требовать своевременного исполнения обязательства в отношении срока начала работ невозможно.
Согласно пункту 9.1. договор N 555/6/Р вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств, то есть соглашение о распространении его действия на ранее сложившиеся отношения сторон отсутствует.
Соответственно, не может считаться согласованным и срок окончания работ указанный в графике, поскольку работы в любом случае должны осуществляться поэтапно с соблюдением технологического цикла.
Поэтому нельзя требовать своевременного исполнения обязательства и в отношении срока окончания работ.
Обязательства, которые не могут быть исполнены уже при заключении договора, не отвечают существу обязательства и не могут считаться согласованными и возникшими (статьи 307, 416 ГК РФ).
С учетом вышеизложенного договор подряда N 555/6/Р от 06.05.2006 не может считаться заключенным в связи с несогласованием сторонами сроков начала и окончания работ.
Вместе с тем незаключенность договора подряда не лишает подрядчика права требовать оплаты стоимости фактически выполненных работ, если эти работы выполнены, приняты заказчиком и имеют для него потребительскую ценность (пункт 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").
Результат работ, использованный заказчиком при отсутствии заключенного договора подряда следует квалифицировать в качестве неосновательного обогащения по нормам главы 60 ГК РФ (пункт 6 Обзора практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, рекомендованного к применению информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 ноября 2008 г. N 127).
Ссылка истца на нормы права, регулирующие обязательственные отношения, не препятствует суду применить при разрешении требования те правовые нормы, которые регулируют правоотношения сторон.
Это право предоставлено суду частью 3 статьи 133, частью 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подтверждено правоприменительной практикой (Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 2868/00 от 17.10.2000 года, N 4664/07от 9 октября 2007 г.).
Поэтому при наличии доказательств, позволяющих установить фактические обстоятельства по делу, необходимые для применения иной нормы права, чем та, на которую ссылается истец, суд может самостоятельно применить указанную норму. В таком случае суд не выходит за пределы заявленных требований, поскольку основывается лишь на тех обстоятельствах, на которые ссылается истец.
Иное толкование норм процессуального права (допущение возможности отказа в иске по формальному основанию - в связи с применением истцом нормы, не подлежащей применению) противоречит основной задаче судопроизводства - защите нарушенного права (статья 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Аналогичная позиция содержится в рекомендациях Научно-консультативных советов при Федеральном арбитражном суде Западно-Сибирского округа и Федеральном арбитражном суде Уральского округа по итогам совместного заседания, состоявшегося 1-2 октября 2008 года в г. Тюмени, в которых, в целях обеспечения единообразия в толковании и применении арбитражными судами Западно-Сибирского и Уральского округов норм права, указано следующее: "В случае если при рассмотрении иска о взыскании задолженности, возникшей в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорного обязательства, суд придет к выводу об отсутствии в договоре-документе существенного условия, указанное обстоятельство само по себе не является основанием для отказа в иске.
При рассмотрении требования истца, направленного на погашение имеющейся у ответчика задолженности, арбитражный суд может в целях защиты и восстановления нарушенных прав и исключения дальнейших судебных споров применить при разрешении дела надлежащие нормы материального права (ст. 6, ч. 3 ст. 9, ст. 13, ч. 2 ст. 65, ч. 1 ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса).
Нормы главы 60 Гражданского кодекса об обязательствах вследствие неосновательного обогащения могут быть положены судом в основание удовлетворения такого требования в случае, если отношения сторон возникли из факта получения имущества без установленного законом или сделкой основания и материалы дела позволяют установить факт и размер такого обогащения" (пункт 16 рекомендаций, утвержденных протоколом N 5 от 16.12.2008).
ЗАО "Сантехпласт" предъявлены к оплате работы по установлению шкафов пожарных кранов и огнетушителей, выполненные по акту от 15.08.2006 на сумму 142613 руб. 62 коп. (т. 1, л.д. 43-45). Указанный акт заказчиком не подписан, не подписана им и справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 (т. 1, л.д. 45).
Вместе с тем данные работы были приняты в составе результата работ по устройству внутренних сетей водоснабжения (акты о проведении промывки трубопроводов, на прокладку трубопровода, акт гидравлического испытания на герметичность, том 2 листы дела 5-7).
Кроме того в деле имеются доказательства необходимости выполнения данных работ в соответствии с требованиями обязательных норм и правил пожарной безопасности и наличия для ответчика потребительской ценности выполненных работ.
Как пояснил представитель подрядчика суду апелляционной инстанции, хозяйственно-питьевой водопровод совмещен с противопожарным, если бы не были установлены пожарные краны, то противопожарная система затопила бы все здание.
СНиП 2.04.01-85* определяет внутренний водопровод как систему трубопроводов и устройств, обеспечивающую подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому оборудованию (пункт 1.4). Указанным нормативным документом установлены требования по установлению шкафов для пожарных кранов и пожарных рукавов.
Пунктом 4.1 СНиП 21-01-97, устанавливающих общие требования противопожарной защиты зданий на всех этапах их создания и эксплуатации, в частности, еще в процессе строительства, предусматривается обеспечение приоритетного выполнения противопожарных мероприятий и правил, предусмотренных Правилами пожарной безопасности в РФ, утвержденными Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г. N 313 (ППБ 01-03), в том числе и обязанности организаций на своих объектах иметь систему пожарной безопасности.
В силу статей 1, 2 НПБ 05-93 "Порядок участия органов государственного надзора РФ в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов" и СНиП 3.01.04-87 органы государственного пожарного надзора обязаны принимать участие в приемке отдельных систем противопожарной защиты объектов.
Пункт 3.5 СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" предусматривает обязанность генподрядчика представить рабочим комиссиям, в состав которых включается и представитель государственного пожарного надзора, документацию, подтверждающую соответствие выполненных СМР обеспечению пожаробезопасности.
В рассматриваемой ситуации отремонтированного объекта в эксплуатацию при отсутствии выполненных ЗАО "Сантехпласт" работ, а именно: монтаж шкафа для пожарного крана и огнетушителей, шкафа для пожарного крана ШПК-315Н, рукавов пожарных льняных сухого прядения, огнетушителя углекислотного ОУ-3, не могла состояться.
Данное обстоятельство ответчиком не опровергнуто.
Как верно установил суд первой инстанции, истцом представлены доказательства соответствия установленных им пожарных шкафов, пожарных кранов и огнетушителей требованиям пожарной безопасности, данные о сертификации установленной им продукции (т. 1, л.д. 148-153).
Потребительская ценность работ заключается в использовании заказчиком ее результатов. Ответчик не представил доказательств того, что результат работ, выполненных истцом, им не используется и демонтирован, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что фактически работы приняты.
Бездоказательной, как верно отметил суд первой инстанции, является ссылка ответчика на отсутствие на пожарных шкафах сведений о том, что их установил именно истец.
При таких обстоятельствах, несмотря на незаключенность договора подряда, заявленное исковое требование подлежит удовлетворению.
Правомерным является в связи с удовлетворением исковых требований ЗАО "Сантехпласт" взыскание судом первой инстанции с ответчика в пользу истца судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 25000 руб. поскольку это соответствует положениям статьи 110 АПК РФ.
Суд апелляционной инстанции на основании пункта 2 статьи 269 АПК РФ изменяет судебный акт, принимает по делу новый судебный акт с той же резолютивной частью и иной мотивировочной (пункт 35 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 36 от 28.05.2009 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции").
Несмотря на частичное удовлетворение апелляционной жалобы, расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на подателя жалобы - ООО "Интерсервис" в связи с удовлетворением исковых требований.
Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Апелляционную жалобу удовлетворить частично.
Решение Арбитражного суда Тюменской области от 30.03.2009, принятое по делу N А70-8617/2008 изменить в мотивировочной части.
Принять новый судебный акт с мотивировочной частью, изложенной в настоящем постановлении.
Решение Арбитражного суда Тюменской области от 30.03.2009, принятое по делу N А70-8617/2008 в резолютивной части оставить без изменения, а именно:
Взыскать с открытого акционерного общества "Геотрон" в пользу Закрытого акционерного общества "Сантехпласт" 142613,62 рублей основного долга, а также 29352,27 рублей судебных расходов, в том числе 4352,27 рублей расходов по оплате государственной пошлины, 25000,0 рублей расходов на оплату услуг представителя. Всего взыскать 171965,89 рублей.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.
Председательствующий |
О.В. Зорина |
Судьи |
Е.В. Гладышева |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А70-8617/2008
Истец: Закрытое акционерное общество "Сантехпласт"
Ответчик: Открытое акционерное общество "Геотрон"