г. Саратов |
|
07 апреля 2023 г. |
Дело N А12-24261/2022 |
Резолютивная часть постановления объявлена 04 апреля 2023 года.
Полный текст постановления изготовлен 7 апреля 2023 года.
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Дубровиной О.А.,
судей Котляровой А.Ф., Цуцковой М.Г.,
при ведении протокола секретарём судебного заседания Обуховой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Милам" на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 18 января 2023 года по делу N А12-24261/2022 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Волгоградская промышленная компания плюс" (ИНН 3461006183, ОГРН 1133443010007) к обществу с ограниченной ответственностью "Милам" (ИНН 3461061040, ОГРН 1163443079690) о взыскании убытков, неустойки, процентов, без участия в судебном заседании представителей сторон,
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью "Волгоградская промышленная компания плюс" (далее - ООО "ВПК плюс", истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Милам" (далее - ООО "Милам", ответчик) о взыскании убытков в сумме 180 000 руб., возникших в результате ненадлежащего исполнения обязательств по договору аренды от 01.04.2022 N 1.
До принятия решения арбитражным судом первой инстанции истец на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ) уточнил заявленные требования и просил взыскать с ответчика 638 000 руб. убытков в виде недополученных доходов за июль, август, сентябрь и 9 дней октября 2022 года, 62 460 рублей. неустойки за период с 07.04.2022 по 30.09.2022 с последующим начислением по день исполнения обязательства, 16 401, 69 рублей процентов за период с 07.04.2022 по 31.09.2022 с последующим начислением по день фактического исполнения обязательства. Уточнение исковых требований принято арбитражным судом первой инстанции, как соответствующее положениям статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ).
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 18 января 2023 года по делу N А12-24261/2022 с ответчика в пользу истца взыскано 638 000 рублей убытков, 4 493 рублей судебных расходов по уплате госпошлины по иску. В остальной части иска отказано. С ООО "Милам" в доход федерального бюджета взыскано 10 937 руб. госпошлины по иску.
Ответчик, не согласившись с данным решением, обратился в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, согласно доводам которой, просил его отменить, принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении исковых требований в полном объёме.
ООО "ВПК плюс", в представленном в соответствии с требованиями статьи 262 АПК РФ и определения Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 февраля 2023 года, отзыве на апелляционную жалобу просил оспариваемое решение оставить без изменения, саму жалобу - без удовлетворения.
Проверив законность вынесенного судебного акта, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, отзыва на неё, исследовав материалы дела, оценив имеющиеся в них доказательства, арбитражный суд апелляционной инстанции пришёл к следующим выводам.
Как установлено арбитражным судом первой инстанции и подтверждено материалами дела, ООО "Волгоградская промышленная компания плюс" (арендодатель) и ООО "Милам" (арендатор) заключили договор аренды помещения от 1 апреля 2022 года N 1, в соответствии с пунктом 1.1 которого арендодатель обязался предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 1 000 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Волгоград, ул. им. Довженко, 38А, кадастровый номер 34:34:080140:359, а именно часть производственного корпуса.
Согласно пункту 2.1 договора размер ежемесячной арендной платы за пользование помещением складывается из постоянной и переменной части.
Постоянная составляющая ежемесячной арендной платы взимается за владение и пользование помещением стоимостью 200 руб. за 1 кв. м в месяц и составляет 200 000 руб. (пункт 2.1.1 договора).
Пунктом 3.1.1 договора предусмотрена обязанность арендодателя передать помещение арендатору по акту приема-передачи, а пунктом 3.2.1 договора предусмотрена корреспондирующая обязанность арендатора принять помещение.
Пунктом 3.2.25 договора предусмотрена обязанность арендатора в течение 3 рабочих дней с момента получения согласованных сторонами и подписанных арендодателем документов (договора, дополнительных соглашений к нему, актов и иных документов) подписывать их со своей стороны и возвращать арендодателю.
Договор становится обязательным для сторон с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по договору. Срок аренды исчисляется с даты подписания сторонами акта приема-передачи помещений по 31.12.2022 (пункт 4.1 договора).
Согласно пункту 4.7 договора любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном безусловном порядке при условии предварительного уведомления другой стороны об этом не менее чем за 30 календарных дней до даты такого отказа.
В соответствии с пунктом 5.2 договора в случае нарушения арендатором сроков оплаты арендодатель вправе начислить ему пеню в размере 0,1% от суммы основного долга за каждый день просрочки.
В случае просрочки исполнения арендатором денежных обязательств, предусмотренных договором, арендодатель вправе требовать от арендатора уплаты процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (статья 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ). Размер таких процентов определяется ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (пункт 5.10 договора).
Платежным поручением от 06.05.2022 N 301 ответчик произвел оплату по договору аренды на сумму 20 000 рублей
Акт приема-передачи помещения, подписанный истом, был направлен в адрес ответчика 14.06.2022 и получен последним 24.06.2022.
С учетом положения пункта 3.2.25 договора указанный акт должен был подписан ответчиком до 30.06.2022.
Как указал истец, данные действия со стороны арендатора не последовали, во владение помещением он не вступил.
На основании уведомления от 09.09.2022 арендатор заявил об отказе от договора аренды, что свидетельствует о прекращении его действия с 10.10.2022.
Истец направил ответчику претензию с требованием о возмещении убытков в виде неполученных доходов от сдачи помещения в аренду, которая оставлена арендатором без финансового удовлетворения.
Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд первой инстанции с настоящим иском.
Арбитражный суд Волгоградской области, руководствуясь положениями статей 15, 329, 393, 401, 939, 606, 655, 1064, 1079 ГК РФ, Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", Определением Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в определении от 26.06.2020 по делу N А40-285997/2018, оценив в порядке статей 65, 67, 68 АПК РФ фактические обстоятельства дела и представленные сторонами в материалы дела доказательства, установив факт уклонения ответчика от подписания акта приема-передачи помещения, пришёл к выводу о частичном удовлетворении иска.
Ответчик, обжалуя постановленный судебный акт, указывает, что из акта приема-передачи помещения, направленного только 24.06.2022, не следует, что арендодатель выполнил обязательство об оснащении помещения согласно условиям договора, поэтому у арендатора отсутствует обязанность принимать несоответствующее условиям договора помещение; в материалах дела отсутствуют доказательства того, что истец принимал меры к передаче объекта аренды (приглашение представителя ответчика для приемки помещения, назначения конкретной даты и времени осмотра имущества для целей его приемки, сообщения ему о необходимости явки в определенную дату для совершения необходимых действий), имел намерение передать помещение, отвечающее требованиям договора, а ответчик уклонялся от его принятия, либо наличия у ответчика реальной возможности владения и пользования указанным помещением (т. е. факта нахождения помещений в полном распоряжении арендатора).
Судебная коллегия отклоняет данные доводы жалобы, как основанные на ошибочном толковании и применении норм права, регулирующих спорные правоотношения сторон, направленные на пересмотр и переоценку установленных судом обстоятельств, исследованных доказательств и сделанных на их основе выводов.
Положениями статьи 11 ГК РФ закреплена судебная защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.
Защита гражданских прав осуществляется перечисленными в статье 12 ГК РФ способами, причем эта статья также содержит указание на возможность применения иных способов, предусмотренных в законе.
В соответствии с положениями части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.
Согласно части 1 статьи 2 АПК РФ и пункту 1 статьи 1 ГК РФ основной задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
Следовательно, предъявление иска, с учетом характера нарушения права, должно иметь своей целью реальное восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в арбитражный суд лица.
В силу пунктов 4 и 5 части 2 статьи 125, части 1 статьи 168 АПК РФ рассмотрение дела в арбитражном суде происходит исходя из предмета и основания, заявленных в иске. При этом под предметом иска понимается материально-правовое требование истца к ответчику, в основание иска входят юридические факты, с которыми нормы материального права связывают возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей субъектов спорного материального правоотношения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.10.2012 N 5150/12).
В соответствии с пунктом 1 статьи 133, пунктом 1 статьи 168 АПК РФ арбитражный суд не связан правовой квалификацией спорных отношений, которую предлагают стороны, и должен рассматривать заявленное требование по существу, исходя из фактических правоотношений. Суд по своей инициативе определяет круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, а также решает, какие именно нормы права подлежат применению в конкретном спорном правоотношении. Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.11.2010 N 8467/10.
В Постановлениях от 16.11.2010 N 8467/10, от 06.09.2011 N 4275/11, от 19.06.2012 N 2665/12, от 07.02.2012 N 12573/11, от 24.07.2012 N 5761/12, от 09.10.2012 N 5377/12 и от 10.12.2013 N 9139/13 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сформулировал следующие правовые позиции. При очевидности преследуемого истцом материально-правового интереса суд не должен отказывать в иске ввиду неправильного указания норм права, а обязан сам определить, из какого правоотношения возник спор и какие нормы подлежат применению. Формальный подход к квалификации заявленного требования недопустим. Такой подход не обеспечивает разрешение спора, определенность в отношениях сторон, баланс их интересов и стабильность гражданского оборота в результате рассмотрения одного дела в суде, что способствовало бы процессуальной экономии и максимально эффективной защите прав и интересов всех причастных к спору лиц.
Положениями статей 64, 65, 66 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, представляя суду соответствующие доказательства, в качеств которых допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.
Согласно части 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется заверенная выписка из него. Подлинные документы представляются в арбитражный суд в случае, если обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному нормативному правовому акту подлежат подтверждению только такими документами, а также по требованию арбитражного суда (часть 9 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В соответствии с частью 6 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.
Арбитражный суд при разбирательстве дела обязан непосредственно исследовать все доказательства по делу. Доказательства, которые не были предметом исследования в судебном заседании, не могут быть положены арбитражным судом в основу принимаемого судебного акта (статья 10 АПК РФ).
При рассмотрении дела арбитражный суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, а также огласить такие объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме (часть 1 статьи 162 АПК РФ).
Арбитражный суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что сложившиеся между сторонами отношения регулируются положениями главы 34 ГК РФ.
Согласно статье 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
По общему правилу, договор аренды как консенсуальная сделка считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям.
Передача имущества арендатору является этапом исполнения договора и обязательством арендодателя, которое в силу пункта 1 статьи 655 ГК РФ при аренде зданий, сооружений, помещений считается исполненным путем предоставления его во владение или пользование арендатору и подписания сторонами соответствующего документа о передаче.
Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче здания или сооружения на условиях, предусмотренных договором, рассматривается как отказ соответственно арендодателя от исполнения обязанности по передаче имущества, а арендатора от принятия имущества.
При неисполнении арендодателем указанной обязанности арендатор вправе требовать понуждения арендодателя передать объект во владение или пользование.
Как указала Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в Определении от 26.06.2020 по делу N А40-285997/2018, в случае неисполнения арендатором обязанности по принятию объекта аренды права другой стороны договора подлежат судебной защите путем досрочного расторжения договора и (или) возмещения убытков, причиненных как неисполнением сделки, так и ее расторжением (статьи 393, 450 и 453 ГК РФ), а не путем удовлетворения требования об обязании принять помещения, принудительное исполнение которого предполагает, в том числе, и принудительное вселение арендатора.
Неподписание акта приема-передачи арендатором является случаем просрочки кредитора, из-за чего арендодатель не имеет возможности исполнить свое обязательство по передаче помещения во владение арендатора. Арендатор, являясь кредитором по обязательству арендодателя обеспечить владение и пользование предметом аренды, несет неблагоприятные последствия, связанные с нереализацией своего права, но не может быть понужден к его реализации в натуре. В случае просрочки кредитора в силу пункта 2 статьи 406 ГК РФ должник вправе требовать взыскания соответствующих убытков, а не присуждения исполнения в натуре.
Таким образом, при отказе арендатора от приемки помещения во владение или пользование предметом присуждения может быть обязанность уплатить арендодателю денежную сумму, а обязание ответчика (арендатора), который утратил интерес к аренде, о чем известил арендодателя, к приемке помещений путем подписания соответствующего акта приема-передачи, противоречит существу права арендатора на принятие помещения и положениям статьи 308.3 ГК РФ.
Отличительной особенностью исполнения данного вида договора аренды является оформление передачи объекта аренды передаточным актом или иным документом, подписанным обеими сторонами (пункт 1 статьи 655 Кодекса). До фактической передачи недвижимости и подписания сторонами передаточного акта договор аренды не считается исполненным.
Материалами дела подтверждено и сторонами не оспорено то обстоятельство, что арендатор фактически не вступил во владение спорным помещением.
При этом ответчик ссылается на то, что просрочка исполнения обязательств имела место на стороне арендодателя, который, со слов ответчика, уклонялся от передачи помещения.
Суд первой инстанции критически отнёсся к данному утверждению ответчика, поскольку материалами дела подтвержден факт направления подписанного акта приема-передачи в адрес арендатора и его получение 24.06.2022. Ответчик, в свою очередь, не подписал указанный акт, не обращался с требованиями о передачи помещения и только 09.09.2022 (после подачи настоящего иска в суд первой инстанции) направил в адрес истца уведомление об одностороннем отказе от договора.
Согласно пункту 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
В силу пункта 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Из содержания указанной нормы права следует, что взыскание убытков является мерой гражданско-правовой ответственности, и ее применение возможно лишь при наличии совокупности условий ответственности, предусмотренных законом, поэтому лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать, во-первых, факт нарушения права, во-вторых, наличие и размер понесенных убытков, в-третьих, причинную связь между нарушением права и возникшими убытками.
В соответствии с положениями пункта 1 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
Возмещение убытков является мерой гражданского - правовой ответственности, поэтому ее применение возможно лишь при доказанности в совокупности нескольких условий: наличие состава правонарушения, включающего наступление вреда, противоправность поведения, вину причинителя вреда и причинно-следственную связь между действиями причинителя и наступившими у истца неблагоприятными последствиями, доказанность размера убытков.
Недоказанность одного из необходимых условий возмещения убытков исключает возможность удовлетворения таких требований. При этом необходимо доказать сам факт наличия убытков и их размер (то обстоятельство, что убытки были причинены истцу в результате ненадлежащего исполнения ответчиком договорных обязательств), вину ответчика, а также наличие причинной связи между ненадлежащим исполнением ответчиком договорных обязательств и причиненными истцу убытками.
Согласно разъяснению, данному в пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).
По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное. Если лицо несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности (например, пункт 3 статьи 401, пункт 1 статьи 1079 ГК РФ). Аналогичная позиция изложена в пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").
Как разъяснено в пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", по смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками. Должник вправе предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков, и представить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер (статья 404 ГК РФ).
При установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского оборота могло привести подобное нарушение. Если возникновение убытков, возмещения которых требует кредитор, является обычным последствием допущенного должником нарушения обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и доказанными кредитором убытками предполагается. Должник, опровергающий доводы кредитора относительно причинной связи между своим поведением и убытками кредитора, не лишен возможности представить доказательства существования иной причины возникновения этих убытков. Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). Если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности, например, обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ).
Суд первой инстанции учёл, что при надлежащем исполнении договора аренды со стороны ответчика истец получил бы доход в виде арендной платы за период с 01.07.2022 по 09.10.2022 в сумме 658 000 рублей.
Поскольку арендатором был внесен платеж по договору на сумму 20 000 рублей, размер неполученных доходов истца составляет 638 000 рублей.
Учитывая обстоятельства дела, принимая во внимание поведение ответчика, подписавшего договор аренды и уклонявшегося от подписания акта приема-передачи помещения, суд первой инстанции правомерно посчитал исковое требование о взыскании 638 000 рублей. убытков обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Истец также просил взыскать с ответчика 62 460 рублей неустойки за период с 07.04.2022 по 01.10.2022 с дальнейшим начислением по день фактического исполнения обязательства.
Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).
Неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В соответствии с пунктом 5.2 договора в случае нарушения арендатором сроков оплаты арендодатель вправе начислить ему пеню в размере 0,1% от суммы основного долга за каждый день просрочки.
В силу положений главы 25 ГК РФ возмещение убытков также является формой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательства.
Учитывая, что действующее законодательство не предусматривает возможность начисления неустойки на сумму убытков, суд первой инстанции правомерно оставил иск в указанной части без удовлетворения.
Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 16 401 рубль 69 копеек процентов по статье 317.1 ГК РФ за период с 07.04.2022 по 01.10.2022 с открытым начислением процентов.
В случае просрочки исполнения арендатором денежных обязательств, предусмотренных договором, арендодатель вправе требовать от арендатора уплаты процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (статья 317.1 ГК РФ). Размер таких процентов определяется ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (пункт 5.10 договора).
В соответствии со статьей 317.1 ГК РФ, в случаях, когда законом или договором предусмотрено, что на сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер процентов определяется действовавшей в соответствующие периоды ключевой ставкой Банка России (законные проценты), если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7, в отличие от процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, проценты, установленные статьей 317.1 ГК РФ, не являются мерой ответственности, а представляют собой плату за пользование денежными средствами. В связи с этим при разрешении споров о взыскании процентов суду необходимо установить, является требование истца об уплате процентов требованием платы за пользование денежными средствами (статья 317.1 ГК РФ) либо требование заявлено о применении ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства (статья 395 ГК РФ).
Поскольку арендатор не вступил во владение спорным помещением, на его стороне отсутствовала договорная обязанность по внесению арендной платы, суд первой инстанции пришел к законному и обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для констатации просрочки исполнения денежного обязательства, необходимой для взыскания процентов по статье 317.1 ГК РФ, поэтому правомерно отказал в удовлетворении иска в указанной части.
Таким образом, иск правомерно удовлетворен судом первой инстанции частично.
В связи с вышеизложенным, апелляционный суд пришёл к выводу, что судебный акт постановлен при правильном применении норм права и основан на материалах дела. Иных доводов, подлежащих оценке судом апелляционной инстанции, жалоба не содержит.
Согласно статье 270 АПК РФ основаниями изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции являются:
1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;
2) недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными;
3) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела;
4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.
Таким образом, оценив в совокупности материалы дела и доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд считает, что выводы, изложенные в оспариваемом решении, соответствуют обстоятельствам дела, являются обоснованными, постановленными при правильном применении норм материального и процессуального права, полной и всесторонней оценке имеющихся в деле доказательств, вследствие чего, апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению, решение суда - отмене.
В соответствии с частью 1 статьи 177 АПК РФ постановление, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после его принятия.
Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Волгоградской области от 18 января 2023 года по делу N А12-24261/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Милам", - без удовлетворения.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объёме, через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий |
О.А. Дубровина |
Судьи |
А.Ф. Котлярова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А12-24261/2022
Истец: Егоров Алексей Александрович, ООО "Волгоградская промышленная компания плюс"
Ответчик: ООО "МИЛАМ"