г. Ессентуки |
|
26 мая 2023 г. |
Дело N А22-2330/2020 |
Резолютивная часть постановления объявлена 22 мая 2023 года.
Полный текст постановления изготовлен 26 мая 2023 года.
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Бейтуганова З.А., судей: Белова Д.А., Годило Н.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Днепровским А.О., при участии в судебном заседании представителя финансового управляющего Казиева А.Б. - Акулиничева М.А. (по доверенности), в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу финансового управляющего Казиева А.Б. на определение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 25.01.2023 по делу N А22-2330/2020, по заявлению финансового управляющего Казиева А.Б. о признании сделки должника недействительной, применении последствий недействительности сделки, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Песчанова Юрия Арашевича (ИНН 081401402817),
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 02.02:2022 Песчанов Ю.А. (далее-Должник) признан несостоятельным (банкротом) в отношении его имущества введена процедура банкротства реализация имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Казиев Алексей Борисович.
От финансового управляющего Казиева А.Б. поступило заявление о признании договора купли-продажи транспортного средства от 25.12.2018, заключенного между Должником и гражданином Головко Захаром Ивановичем, недействительным и применении последствий недействительности сделки.
Определением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 25.01.2023 в удовлетворении заявленных требований отказано. Судебный акт мотивирован тем, что оснований для признания оспариваемого договора недействительным не имеется.
Не согласившись с вынесенным судебным актом, финансовый управляющий обратился в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил определение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт. В обосновании жалобы апеллянт ссылается на то, что сделка совершена без встречного предоставления. Также сделка является мнимой, поскольку фактически спорное имущество не выбывало из владения должника.
Определением суда от 22.05.2023 в соответствии со статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Макарову Н.В. на судью Белова Д.А.
В судебном заседании представитель финансового управляющего поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил определение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.
Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, в связи с чем, на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в их отсутствие.
Информация о времени и месте судебного заседания с соответствующим файлом размещена 18.04.2023 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://arbitr.ru/ в соответствии с положениями статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав апеллянта, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что определение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 25.01.2023 по делу N А22-2330/2020 подлежит отмене, исходя из следующего.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 25.12.2018 между Должником и Головко З.И. заключен договор купли-продажи, согласно которому Должник продал Головко З.И. автомобиль NISSAN ALMERA 2014 года выпуска по цене 390 000 руб.
Финансовый управляющий, ссылаясь на то, что договор купли-продажи от 25.12.2018 на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве является недействительной сделкой, так как заключен должником в условиях его неплатежеспособности в отсутствие встречного исполнения в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, обратился в суд с настоящим заявлением.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции не учел следующего.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно пункту 1 статьи 213.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI данного Федерального закона.
В силу пункта 1 статьи 213.32 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника-гражданина по основаниям, предусмотренным статьей 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона, может быть подано финансовым управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а также конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер его кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его заинтересованных лиц.
Согласно статье 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.
В силу пункта 3 статьи 61.1 Закона о банкротстве под сделками, которые могут оспариваться по правилам главы этого Закона, понимаются, в том числе действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством Российской Федерации, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации, а также действия, совершенные во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти.
В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.I Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63) разъяснено, что по правилам этой главы Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться: действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.).
Материалами дела подтверждается, что оспариваемый договор купли-продажи заключен 25.12.2018, заявление о признании должника банкротом принято к производству определением суда 26.10.2020, то есть в течение срока, установленного пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:
стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;
должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;
после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.
В соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63), пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).
В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:
а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).
В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.
При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца 32 статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.
В соответствии с пунктом 6 Постановления N 63, согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:
а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;
б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.
При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. Для целей применения содержащихся в абзацах втором - пятом пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпций само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в статьях 3 и 6 Закона, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества.
Так на дату заключения сделки у должника имелась задолженность в размере 3976575 руб. 61 коп., из них: - по кредитному договору от 20.09.2012 N 123604/0042, как обеспеченного залогом имущества должника, задолженность в размере 2687310 руб. 55 коп., в том числе: просроченная задолженность по основному долгу - 1496005 руб. 41 коп., неустойка за неисполнение обязательств по возврату основного долга - 984952 руб. 08 коп.; неустойка за неисполнение обязательств по кредитному договору - 206353 руб. 06 коп.; - по кредитному договору от 25.06.2013 N 133604/0012 задолженность в размере 1289265 руб. 06 коп., в том числе: просроченная задолженность по основному долгу - 700000 руб. 00 коп., неустойка за неисполнение обязательств по возврату основного долга - 496314 руб. 40 коп.; проценты за пользование кредитом - 15134 руб. 93 коп., неустойка за неисполнение обязательств по оплате процентов за пользование кредитом - 10852 руб. 84 коп., задолженность по уплате комиссии за обслуживание кредита - 1841 руб. 09 коп., государственная пошлина, присужденная судом - 10911 руб. 85 коп., неустойка присужденная за просроченный основной долг - 52557 руб. 93 коп., неустойка присужденная за просроченные проценты - 1652 руб. 02 коп.
Состав и размер денежных обязательств подтверждены заочным решением Малодербетовского районного суда Республики Калмыкия от 14.12.2015 по делу N 2- 368/2015, заочным решением Малодербетовского районного суда Республики Калмыкия от 14.12.2015 по делу N 2-366/2015.
Наличие указанной задолженности послужило основанием для возбуждения в отношении должника процедуры банкротства.
С учетом изложенного на дату заключения оспариваемого договора должник отвечал признаку неплатежеспособности.
В силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
Пунктом 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.05.2014 N 1446/14 изложен подход о справедливом распределении судом бремени доказывания, которое должно быть реализуемым. Из данного подхода следует, что заинтересованное лицо может представить минимально достаточные доказательства (prima facie) для того, чтобы перевести бремя доказывания на противоположную сторону, обладающую реальной возможностью представления исчерпывающих доказательств, подтверждающих соответствующие юридически значимые обстоятельства при добросовестном осуществлении процессуальных прав.
Из определения Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2016 N 309-ЭС15-13978 по делу N А07-3169/2014 также следует, что бремя доказывания тех или иных фактов должно возлагаться на ту сторону спора, которая имеет для этого объективные возможности и, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений, обязана представлять соответствующие доказательства в обоснование своих требований и возражений.
Если арбитражный управляющий и (или) кредиторы с помощью косвенных доказательств убедительно обосновали утверждения о недействительности оспариваемой сделки, бремя опровержения данных утверждений переходит на другую сторону сделки, в связи с чем она должна доказать, почему письменные документы и иные доказательства арбитражного управляющего, кредиторов не могут быть приняты в подтверждение их доводов, раскрыв свои документы и представив объяснения относительно того, как на самом деле осуществлялась хозяйственная деятельность.
В рассматриваемом случае доказательств оплаты Головко З.И. приобретенного у должника транспортного средства в материалы настоящего обособленного спора не представлено. Из договора следует, что спорное транспортное средство оценено на сумму 390 000 руб., при этом из пункта 4 договора не следует, что должник получил от покупателя указанную сумму. Кроме того, в материалы дела не представлена расписка, либо иной документы подтверждающий факт передачи денежных средств должнику.
В отсутствие таких доказательств у суда апелляционной инстанции не имеется оснований полагать, что Головко З.И. действительно исполнены обязательства по оплате приобретенного транспортного средства должника.
При этом материалы дела не содержат доказательств предъявления должником требований к Головко З.И. об оплате стоимости спорного транспортного средства, обращения в суд с требованиями о взыскании задолженности по договору купли-продажи, иных доказательств, подтверждающих наличие у должника действительного намерения получить денежные средства за отчужденное в пользу ответчика транспортное средство.
Кроме того, ответчиком в материалы дела не представлены доказательства наличия финансовой возможности произвести оплату по спорному договору, как и не представлены доказательства израсходования должником спорных денежных средств.
Указанные сведения, которые лицами, участвующими в деле не оспорены и не опровергнуты, в отсутствие доказательств иного свидетельствуют о "дружественном" характере отношений между должником и Головко З.И.
Следовательно, ответчик обладал информацией о неплатежеспособности должника.
При таких обстоятельствах, с учетом осведомленности ответчика относительно финансового положения должника, суд приходит к выводу о том, что действия сторон по заключению оспариваемого договора очевидно свидетельствует о направленности сделки на причинение вреда имущественным интересам кредиторов.
Вышеуказанные обстоятельства очевидно свидетельствуют о том, что должник не руководствовался интересами своих кредиторов и преследовал цель вывода ликвидного имущества.
При таких обстоятельствах, в результате совершения указанной сделки, имущественным правам кредиторов причинен вред, поскольку из владения должника, обладающего признаками неплатежеспособности в пользу дружественного лица выбыл ликвидный актив, без предоставления встречного предоставления, что привело к утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований за счет денежных средств, полученных от его реализации.
Таким образом, установлена совокупность условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, а именно, сделка была совершена при наличии у должника признаков неплатёжеспособности с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника, в связи с чем, суд приходит к выводу о признании оспариваемой сделки недействительной.
Кроме того, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о мнимости спорного договора.
Как разъяснено в пункте 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63), наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.
Из разъяснений, данных в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что к сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была совершена. В частности, такая сделка может быть признана недействительной на основании положений статьи 10 и пунктов 1 или 2 статьи 168 ГК РФ. При наличии в законе специального основания недействительности такая сделка признается недействительной по этому основанию (например, по правилам статьи 170 ГК РФ).
Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
О злоупотреблении сторонами правом при заключении сделки, направленной на отчуждение имущества должника, свидетельствует совершение спорной сделки не в соответствии с ее обычным предназначением, а с целью избежания возможного обращения взыскания на отчужденное имущество должника (совершение мнимой сделки).
В силу пункта 1 статьи 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.
Фиктивность мнимой сделки заключается в отсутствии у ее сторон цели достичь заявленные результаты. Реальной целью мнимой сделки может быть, например, искусственное создание задолженности одной стороны сделки перед другой стороной для получения оплаты за работы или услуги, фактически не выполненные (оказанные) должнику, с целью вывода денежных средств неплатежеспособного должника, находящегося в предбанкротном состоянии.
Совершая мнимые либо притворные сделки, их стороны, будучи заинтересованными в сокрытии от третьих лиц истинных мотивов своего поведения, как правило, верно оформляют все деловые бумаги, но создавать реальные правовые последствия, соответствующие тем, что указаны в составленных ими документах, не стремятся.
Для признания сделки мнимой необходимо установить, что на момент ее совершения стороны не намеревались характерные для сделок данного вида правовые последствия. При этом обязательным условием признания сделки мнимой является порочность воли каждой из ее сторон. Мнимая сделка не порождает никаких правовых последствий и, совершая мнимую сделку, стороны не имеют намерений ее исполнять либо требовать ее исполнения.
Правовой целью договора купли-продажи являются передача имущества продавцом покупателю и уплата покупателем продавцу определенной цены (статья 454 ГК РФ).
Из материалов дела следует, что спорное транспортное средство фактически не выбывало из владения должника.
Так согласно представленного в материалы дела страхового полиса от 19.07.2021 страхователем спорного транспортного средства является должник, лицами допущенные к управлению транспортным средством указаны: Тюрбеева И.Б., Песчанов Ю.А., Песчанов А.Ю.
Кроме того, Песчанов Ю.А. как собственник был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения при помощи комплексов автоматической фиксации: 1. Постановление N 18810108220425038075 от 25.04.2022 г., адрес правонарушения г. Элиста, нарушитель Песчанов Юрий Арашевич; 2. Постановление N 18810108211229016651 от 29.12.2021 г., адрес правонарушения г. Элиста, нарушитель Песчанов Юрий Арашевич; 3. Постановление N 18810108200817004255 от 17.08.2020 г., адрес правонарушения южный подъезд к г. Элиста, нарушитель Песчанов Юрий Арашевич; 4. Постановление N 18810108190604008060 от 04.06.2019 г., адрес правонарушения Республика Калмыкия, нарушитель Песчанов Юрий Арашевич; 5. Постановление N 18810108220809020032 от 09.08.2020 г., адрес правонарушения подъезд к г. Элиста, нарушитель Песчанов Юрий Арашевич. Указанные правонарушения совершены на территории Республики Калмыкия, в то время как Головко З.И. зарегистрирован в г. Волгоград.
Также суд апелляционной инстанции считает необходимым указать, что договор купли-продажи в органах ГИБДД не зарегистрирован, при этом регистрация транспортного средства в органах ГИБДД не является государственной регистрацией имущества в том смысле, которая в силу закона порождает право собственности, носит учетный характер.
Проанализировав представленные доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что после формальной реализации автомобиля, транспортное средство фактически находится во владении и пользовании должника.
Между тем, заключение договора в отсутствие намерения и фактической передачи автомобиля покупателю свидетельствует о мнимости такого договора (пункт 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации) и охватывается понятием "злоупотребление правом", которое не может быть признано добросовестным поведением участников гражданского оборота и не подлежит судебной защите (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
С учетом изложенного, оспариваемый договор является недействительным в соответствии со статьей 10 и пунктом 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой III.1 Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.
Пунктом 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
Согласно пункту 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
Из материалов дела следует, что спорное имущество фактически из владения должника не выбывало, в связи с этим, отсутствует необходимость применения последствий недействительности сделки в виде возврата имущества в конкурсную массу.
Таким образом, требование о признании сделки недействительной является обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Отклоняя ссылку должника о пропуске управляющим срока исковой давности, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.
Согласно статье 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давности признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
В силу пункта 2 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.
По общему правилу пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации начало течения срока исковой давности зависит, прежде всего, от того, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Как указал Верховный Суд Российской Федерации в определении от 29.01.2018 N 310-ЭС17-13555 по делу N А14-3727/2016, для правильного определения начала течения срока исковой давности необходимо, в том числе определить, какое именно право обращающегося за судебной защитой лица нарушено в том или ином случае. Моменты получения истцом (заявителем) информации об определенных действиях ответчика и о нарушении этими действиями его прав могут не совпадать. При таком несовпадении исковая давность исчисляется со дня осведомленности истца (заявителя) о негативных для него последствиях, вызванных поведением нарушителя.
В соответствии со статьей 61.9 Закона о банкротстве срок исковой давности по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда первоначально утвержденный внешний или конкурсный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных статьями 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве.
В абзаце 2 пункта 32 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63) заявление об оспаривании сделки на основании статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве может быть подано в течение годичного срока исковой давности (пункт 2 статьи 181 ГК РФ). В соответствии со о статьей 61.9 Закона о банкротстве срок исковой давности по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда первоначально утвержденный внешний или конкурсный управляющий (в том числе исполняющий его обязанности - абзац третий пункта 3 статьи 75 Закона) узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных статьями 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. Если утвержденное внешним или конкурсным управляющим лицо узнало о наличии оснований для оспаривания сделки до момента его утверждения при введении соответствующей процедуры (например, поскольку оно узнало о них по причине осуществления полномочий временного управляющего в процедуре наблюдения), то исковая давность начинает течь со дня его утверждения. В остальных случаях само по себе введение внешнего управления или признание должника банкротом не приводит к началу течения давности, однако при рассмотрении вопроса о том, должен ли был арбитражный управляющий знать о наличии оснований для оспаривания сделки, учитывается, насколько управляющий мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. При этом необходимо принимать во внимание, в частности, что разумный управляющий, утвержденный при введении процедуры, оперативно запрашивает всю необходимую ему для осуществления своих полномочий информацию, в том числе такую, которая может свидетельствовать о совершении сделок, подпадающих под статьи 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.32 Закона о банкротстве право на подачу заявления об оспаривании сделки должника-гражданина по указанным в статье 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона основаниям возникает с даты введения реструктуризации долгов гражданина. При этом срок исковой давности исчисляется с момента, когда финансовый управляющий узнал или должен был узнать о наличии указанных в статье 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона оснований.
Таким образом, срок исковой давности по требованию о признании сделки недействительной для финансового управляющего должника не может начинаться ранее наделения его соответствующими полномочиями и момента, когда ему стало известно о совершении сделки и наличии оснований для ее оспаривания.
Из материалов дела следует, что решением от 02.02.2021 (резолютивная часть от 26.01.2021) в отношении должника введена процедура реализации имущества, утвержден финансовый управляющий.
Во исполнение принятых на себя обязательств, управляющим в адрес ГИБДД по Республике Калмыкия направлен запрос, согласно полученного ответа в собственности должника имеется спорное транспортное средство.
Должником как спорное транспортное средство, так и перечень документов, подлежащих передаче, в том числе договор купли-продажи от 25.12.2018 г., в адрес финансового управляющего передано не было.
Указанное послужило основанием для обращения в суд с заявлением об истребовании.
Определением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 28.05.2021 г. у должника истребованы документы по списку, а также спорное транспортное средство. Выдан исполнительный лист. Возбуждено исполнительное производство. В рамках проведения мероприятий по розыску имущества, финансовый управляющий обратился в органы МВД с заявлением о розыске имущества. 27.06.2022 г., по результатам проведенной проверки, МВД РФ представило в распоряжение финансового управляющего договор купли продажи от 25.12.2018 г. (приложение 5).
Следовательно, с указанной даты управляющий стал обладать информацией относительно продажи спорного транспортного средства должником. При этом, как установлено ранее, право собственности на спорное транспортное средство за ответчиком в органах ГИБДД не зарегистрировано, следовательно, до даты получения указанного договора, управляющий не мог получить информацию относительно продажи имущества.
Между тем, с настоящим заявлением управляющий обратился 19.07.2022, т.е. в установленные сроки.
Таким образом, управляющим не пропущен срок на оспаривание сделки должника.
На основании вышеизложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что определение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 25.01.2023 по делу N А22-2330/2020 в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с неправильным применением норм материального права подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта об удовлетворении заявленных требований.
Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены судебного акта в любом случае, апелляционным судом не установлено.
В пункте 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер" указано следующее. Исходя из части 5 статьи 96 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта. В связи с этим арбитражный суд вправе указать на отмену обеспечительных мер в названных судебных актах, либо после их вступления в силу по ходатайству лица, участвующего в деле, вынести определение об отмене обеспечительных мер.
В связи с рассмотрением апелляционной жалобы по существу, обеспечительные меры, принятые определением апелляционного суда от 06.03.2023 следует отменить (часть 5 статьи 96 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В абзаце четвертом пункта 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 63 от 23.12.2010 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что заявление об оспаривании сделки по смыслу пункта 3 статьи 61.8 Закона о банкротстве уплачивается государственной пошлиной в размере, предусмотренном для оплаты исковых заявлений об оспаривании сделок (подпункт 2 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины по заявлению и апелляционной жалобе подлежат отнесению на проигравшую сторону.
Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 271, 272, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 25.01.2023 по делу N А22-2330/2020 отменить.
Принять по делу новый судебный акт.
Заявление финансового управляющего Казиева А.Б. о признании сделки недействительной удовлетворить.
Признать недействительным договор купли-продажи транспортного средства от 25.12.2018, заключенный между Песчановым Ю.А. и Головко З.И.
Взыскать с Головко З.И. в пользу Казиева А.Б. 6 000 руб. судебных расходов по заявлению и 3 000 судебных расходов по апелляционной жалобе.
Обеспечительные меры, принятые определением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2023, отменить.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий |
З.А. Бейтуганов |
Судьи |
Д.А. Белов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А22-2330/2020
Должник: Песчанов Юрий Арашевич
Кредитор: АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", Головко Захар Иванович, Коваленко В. Г.
Третье лицо: Казиев Алексей Борисович, Кучерова Галина Харцхаевна, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО - СОЮЗ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ", УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РК, УФНС России по РК, УФССП по РК, Яковенко Валерий Сергеевич
Хронология рассмотрения дела:
26.05.2023 Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда N 16АП-149/2023
24.04.2023 Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда N 16АП-149/2023
20.02.2023 Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда N 16АП-149/2023
02.02.2021 Решение Арбитражного суда Республики Калмыкия N А22-2330/20