г. Саратов |
|
10 июля 2018 г. |
Дело N А06-10259/2017 |
Резолютивная часть постановления объявлена 4 июля 2018 года.
Полный текст постановления изготовлен 10 июля 2018 года.
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего - судьи Т.Н. Телегиной,
судей Н.А. Клочковой, О.В. Лыткиной
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Я.Г. Крищук,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ПМ и Ко", г. Астрахань,
на решение Арбитражного суда Астраханской области от 28 апреля 2018 года по делу N А06-10259/2017, принятое судьей С.А. Негеревым.
по иску муниципального бюджетного учреждения "Автобаза Администрации города Астрахани", г. Астрахань, (ОГРН 1023000834823, ИНН 3017013780),
к обществу с ограниченной ответственностью "ПМ и Ко", г. Астрахань, (ОГРН 30115097488, ИНН 3015097488),
о взыскании 95077 руб. 49 коп.,
при участии в заседании: от ответчика - Прямухина Д.В., представителя, доверенность от 05.02.2018 (ксерокопии в деле), ответчик извещен о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом в порядке частей 1, 6 статьи 121, части 1 статьи 122, части 1 статьи 123, части 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждается отчетом о публикации судебных актов от 08.06.2018,
УСТАНОВИЛ:
в Арбитражный суд Астраханской области обратилось муниципальное бюджетное учреждение "Автобаза Администрации города Астрахани" с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ПМ и Ко" о взыскании 95077 руб. 49 коп., в том числе 89359 руб. 54 коп. неосновательного обогащения, возникшего в связи с не возвратом денежных средств, перечисленных в качестве оплаты задолженности за муниципальное унитарное предприятие "Городской специализированный комбинат похоронных услуг" по платежному поручению от 20 февраля 2017 года N 142, 5715 руб. 95 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 12 апреля по 31 декабря 2017 года, а также в возмещение судебных расходов 3803 руб. по уплаченной государственной пошлине.
Решением Арбитражного суда Астраханской области от 28 апреля 2018 года по делу N А06-10259/2017 с ответчика в пользу истца взыскано 90403 руб. 93 коп., в том числе 89359 руб. 54 коп. неосновательного обогащения, возникшего в связи с не возвратом денежных средств, перечисленных в качестве оплаты задолженности за муниципальное унитарное предприятие "Городской специализированный комбинат похоронных услуг" по платежному поручению от 20 февраля 2017 года N 142, 1044 руб. 39 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 10 ноября по 31 декабря 2017 года, а также в возмещение судебных расходов 3612 руб. 85 коп. по уплаченной государственной пошлине. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.
Не согласившись с принятым по делу судебным актом, общество с ограниченной ответственностью "ПМ и Ко" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение арбитражного суда первой инстанции отменить, как незаконное и необоснованное, перейти к рассмотрению дела по правилам, установленным для арбитражного судами первой инстанции, и принять новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении исковых требований.
Заявитель апелляционной жалобы считает, что арбитражным судом первой инстанции неправильно применены нормы материального и процессуального права, выводы, содержащиеся в решении, не соответствуют обстоятельствам дела: ответчик не отказывался от рассмотрения претензии истца, а просил обосновать заявленные требования, чтобы иметь возможность их рассмотреть, истцом не соблюден досудебный порядок, ответчик перечислил 89359 руб. 54 коп. намеренно, в отсутствие каких-либо договорных отношений, с целью его исключения из реестра кредиторов должника, а истец не посчитал данный перевод денежных средств ошибочным, иначе после вынесения решения просил бы вернуть ошибочно перечисленные денежные средства, имеет место злоупотребление правом со стороны истца, ни в претензии, ни в иске истец не обосновал требование о возврате денежных средств какими-либо нормами права, в претензии истец не указал требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, произведенный судом расчет процентов является неверным, в соответствии со статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют, требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами также не подлежало удовлетворению.
Истец не представил отзыв на апелляционную жалобу.
Арбитражный апелляционный суд в порядке части 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.
Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, возражениях на нее, выступлениях присутствующего в судебном заседании участвующего в деле представителя ответчика, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд не считает, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, муниципальное бюджетное учреждение "Автобаза Администрации города Астрахани" в одностороннем порядке погасило требование кредитора (общества с ограниченной ответственностью "ПМ и Ко") к должнику (муниципальному унитарному предприятию "Городской специализированный комбинат похоронных услуг") в сумме 89359 руб. 54 коп., что подтверждается платежным поручением от 20 февраля 2017 года N 142.
Определением Арбитражного суда Астраханской области от 11 апреля 2017 года по делу N А06-7028/2015-56315/2015, оставленным без изменения постановлениями арбитражных судов апелляционной и кассационной инстанций и вступившим в законную силу, произведена замена стороны кредитора (общества с ограниченной ответственностью "ПМ и Ко"), включенного в третью очередь реестра требований кредиторов должника (муниципального унитарного предприятия "Городской специализированный комбинат похоронных услуг") на основании определения Арбитражного суда Астраханской области от 10 февраля 2016 года с суммой требований 79359 руб. 54 коп., в том числе 68951 руб. задолженности, 7584 руб. 52 коп. финансовых санкций, 2824 руб. 02 коп. судебных расходов, его правопреемником - обществом с ограниченной ответственностью "Энерговодстрой". В удовлетворении заявления муниципального бюджетного учреждения "Автобаза Администрации города Астрахани" о замене стороны кредитора (общества с ограниченной ответственностью "ПМ и Ко") на его правопреемника (муниципального бюджетного учреждения "Автобаза Администрации города Астрахани") отказано.
В соответствии с положениями части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
Преюдиция - это установление судом конкретных фактов, которые закрепляются в мотивировочной части судебного акта и не подлежат повторному судебному установлению при последующем разбирательстве иного спора между теми же лицами. Она распространяется на содержащуюся в судебном акте, приговоре, вступившем в законную силу, констатацию тех или иных обстоятельств, которые входили в предмет доказывания по ранее рассмотренному делу. Факты, которые входили в предмет доказывания, были исследованы и затем отражены судебным актом, приобретают качества достоверности и незыблемости, пока акт не отменен или не изменен путем надлежащей процедуры.
Одним из главных инструментов, способствующих достижению стабильности российского правопорядка и непротиворечивости судебных актов, является использование принципа преюдиции, который освобождает участников будущих споров от обязанности доказывать те обстоятельства, которые были установлены вступившим в законную силу судебным актом, по спору между теми же лицами (части 2 - 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации). Преюдициальность означает не только отсутствие необходимости доказывать соответствующие обстоятельства, но и невозможность их опровержения. Такое положение существует до отмены судебного акта, установившего данные обстоятельства, в предусмотренном законом порядке.
Аналогичная правовая позиция содержится в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 года N 30-П: признание преюдициального значения судебного решения, направленное на обеспечение стабильности и общеобязательности этого решения и исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если имеют значение для его разрешения. В качестве единого способа опровержения (преодоления) преюдиции во всех видах судопроизводства должен признаваться пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. К числу оснований для такого пересмотра относится установление приговором суда преступлений против правосудия (включая фальсификацию доказательств), совершенных при рассмотрении ранее оконченного дела.
Определением Арбитражного суда Астраханской области от 11 апреля 2017 года по делу N А06-7028/2015-56315/2015, имеющим преюдициальное значение для рассмотрения дела N А06-10259/2017, установлено, что общество с ограниченной ответственностью "ПМ и Ко" (цедент) и общество с ограниченной ответственностью "Энерговодстрой" (цессионарий) заключили договор уступки права требования от 1 февраля 2017 года, по условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает право требования к муниципальному унитарному предприятию "Городской специализированный комбинат похоронных услуг" денежных средств в сумме 79359 руб. 54 коп. Заключенный договор не содержит в себе признаков злоупотребления его сторонами правом, не признан недействительным, исполнен сторонами, перемена кредитора в материальном правоотношении произошла.
Погашение задолженности муниципальным бюджетным учреждением "Автобаза Администрации города Астрахани" обязательств должника перед обществом с ограниченной ответственностью "ПМ и Ко" арбитражный суд признал не состоявшимся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношений (уступка требования) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает об этом в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.
В данном случае муниципальное бюджетное учреждение "Автобаза Администрации города Астрахани" не обращалось в арбитражный суд с заявлением о намерении удовлетворить требования кредиторов и внесло денежные средства в погашение требований одного из кредиторов без соответствующего определения арбитражного суда, произведено с нарушением установленного законом порядка, суд признал не состоявшимся погашение муниципальным бюджетным учреждением "Автобаза Администрации города Астрахани" обязательств должника перед обществом с ограниченной ответственностью "ПМ и Ко".
Истец по делу N А06-10259/2017 обратился к ответчику с претензией от 19 октября 2017 года, в которой просил возвратить денежные средства в сумме 89359 руб. 54 коп.
Ответчик в письме от 1 декабря 2017 года отказал истцу в рассмотрении настоящей претензии, ссылаясь на отсутствие ссылки на нормы права.
Истец, полагая, что удержание ответчиком денежных средств истца в отсутствие правовых оснований для их удержания свидетельствует о наличии у последнего неосновательного обогащения, обратился в арбитражный суд первой инстанции с настоящим иском.
Согласно нормам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
Арбитражный суд первой инстанции, оценив в совокупности доказательства с учетом требований статей 65 и 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признал требования истца о взыскании с ответчика неосновательного обогащения обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.
Арбитражный суд апелляционной инстанции соглашается с вышеизложенным выводом и отклоняет доводы апелляционной жалобы, как не состоятельные, в силу следующего.
В соответствии с нормами гражданского законодательства обязательственные правоотношения между коммерческими организациями основываются на принципах возмездности и эквивалентности обмениваемых материальных объектов и недопустимости неосновательного обогащения.
Согласно пункту 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Из положений закона следует, что для возникновения обязательства из неосновательного обогащения необходимо наличие одновременно двух обстоятельств: 1) обогащения одного лица за счет другого лица, то есть увеличения имущества у одного за счет соответственного уменьшения имущества у другого, и 2) приобретения или сбережения имущества без предусмотренных законом, правовым актом или сделкой оснований.
Следовательно, истец по требованию о взыскании сумм, составляющих неосновательное обогащение должен доказать: факт приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца, отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения, размер неосновательного обогащения.
В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 29 января 2013 года N 11524/12 по делу N А51-15943/2011, распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования. Исходя из объективной невозможности доказывания факта отсутствия правоотношений между сторонами, суду на основании статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необходимо делать вывод о возложении бремени доказывания обратного (наличие какого-либо правового основания) на ответчика. Основаниями платежа являлись конкретные правоотношения, при этом, если истец не представил
доказательств того, что правоотношения, указанные в качестве оснований платежа, не являются такими основаниями, а денежные средства были перечислены ошибочно (например, акты выполненных работ с разногласиями, акты сдачи-приемки товара с возражениями, претензии и т.п.), исковые требования не подлежат удовлетворению.
Довод апеллянта о том, что суд не установил обстоятельства, по которым ответчик отказал в рассмотрении претензии истца: не указание конкретных норм права, на которых истец основывает свои требования, не состоятелен и подлежит отклонению, т.к. данное обстоятельство не могло привести к принятию неправильного решения, выводы суда обоснованы и мотивированы нормами права и имеющимися в материалах дела доказательствами.
В соответствии со статьей 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой 60, подлежат применению также к требованиям:
1) о возврате исполненного по недействительной сделке;
2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;
3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством;
4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.
Апеллянт полагает, что истец знал об отсутствии обязательств перед ответчиком, но злоупотребил правом с целью достижения неправомерных результатов, поэтому его требования не могу быть удовлетворены.
Согласно пункту 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
Доводы ответчика о злоупотреблении правом и отсутствии ошибочного перечисления денежных средств являются не состоятельными и подлежат отклонению. Действительно, истец перечислил денежные средства сознательно, но он заблуждался в правовых основаниях законного перечисления денежных средств, поэтому в действиях истца отсутствует целенаправленность на получение противоправного результата, и как следствие, злоупотребление правом.
Учитывая вышеизложенное, арбитражный суд первой инстанции обоснованно взыскал с ответчика 89359 руб. 54 коп. неосновательного обогащения.
Истец также просил взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательном получении или сбережении денежных средств.
Согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.
Арбитражный апелляционный суд, проверив представленный истцом расчет процентов, соглашается с выводом арбитражного суда первой инстанции о том, что истец неверно определил период просрочки платежа.
Согласно претензии и почтовому извещению (т. 1, л. д. 10-11) требование о возврате денежных средств вручено ответчику под роспись 3 ноября 2017 года. Претензия не содержит указаний на конкретную дату возврата денежных средств.
В силу пункта 2 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации такое
обязательство должно было быть исполнено в разумный семидневный срок, то есть до 10 ноября 2017 года.
Таким образом, истец неверно определил период просрочки возврата денежных
средств, который следует исчислять с 10 ноября по 31 декабря 2017 года, т.е. 51 день, поэтому размер процентов, подлежащих взысканию с ответчика, составит:
89359,54 руб. х 8,25%/100 х 51 дней = 1044,39 руб.
Апеллянт, оспаривая расчет процентов, не заявил о наличии арифметических ошибок, не указал на иной период исчисления, не представил контррасчет.
Довод апеллянта о несоблюдении истцом досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора арбитражный суд апелляционной инстанции отклоняет в силу следующего.
В соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 2 марта 2016 года N 47-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации") спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов. Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным законом.
Согласно статье 2 Федерального закона от 2 марта 2016 года N 47-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования, т.е. с 1 июня 2016 года.
Таким образом, с 1 июня 2016 года для всех споров, возникающих из гражданских правоотношений, за исключением дел, указанных в части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком является обязательным в силу закона и данный спор может быть передан на разрешение арбитражного суда только после принятия мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).
Согласно пункту 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором.
Из указанных норм следует, что претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора подразумевает определенную четко прописанную процедуру, регламентирующую последовательность и конкретное содержание действий каждой из сторон правоотношений.
Под досудебным порядком урегулирования споров принято понимать закрепление в договоре или законе условий о направлении претензии или иного письменного уведомления одной из спорящих сторон другой стороне, а также установление сроков для ответа и других условий, позволяющих разрешить спор без обращения в судебные инстанции.
Таким образом, претензионный порядок урегулирования спора можно признать установленным только в случае, если в договоре определены конкретные требования к форме претензии, а также порядку и срокам ее предъявления и рассмотрения. Иной досудебный порядок можно признать установленным, если договор содержит четкую запись об установлении такого порядка.
Обязанность доказывания соблюдения досудебного претензионного порядка лежит на истце (статьи 65, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Под претензией следует понимать требование стороны обязательства, направленное непосредственно контрагенту, об урегулировании спора между ними путем добровольного применения не противоречащего законодательству способа защиты нарушенного права. Из содержания претензии должны четко следовать суть, обоснование и объем претензионных требований, а также к кому они предъявляются. Доказательством соблюдения претензионного порядка урегулирования спора является претензия и документ, подтверждающий ее получение ответчиком.
По смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.
Претензионный порядок необходим для целей урегулирования спора в досудебном порядке, в том числе путем добровольного удовлетворения требований кредитора, без обращения к механизму государственной судебной защиты.
Указанное толкование соответствует принципам добросовестного ведения деятельности участниками гражданского оборота (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 сентября 2012 года N 3378/12).
Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования спора понимается одна из форм защиты гражданских прав, которая заключается в попытке урегулирования спорных вопросов непосредственно между предполагаемыми кредитором и должником по обязательству до передачи дела в арбитражный суд или иной компетентный суд. При претензионном порядке урегулирования споров кредитор обязан предъявить к должнику требование (претензию) об исполнении лежащей на нем обязанности, а должник - дать на нее ответ в установленный срок. При полном или частичном отказе должника от удовлетворения претензии или неполучении от него ответа в установленный срок кредитор вправе предъявить иск.
Целью установления претензионного порядка разрешения спора, среди прочего, является экономия средств и времени сторон, сохранение между сторонами партнерских отношений, уменьшение нагрузки судов. При этом претензионный порядок не должен являться препятствием защите лицом своих прав в судебном порядке.
Как разъяснено в пункте 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если кредитором соблюден претензионный порядок в отношении суммы основного долга, считается соблюденным и претензионный порядок в отношении процентов, взыскиваемых на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Аналогичные правила применяются при взыскании неустоек, процентов, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и т.п.
При нахождении дела в суде в течение длительного периода времени досудебный порядок урегулирования спора (его соблюдение или несоблюдение) уже не может эффективно обеспечить те цели и задачи, для которых данный институт применяется, тем более что стороны всегда имеют возможность урегулировать спор путем заключения мирового соглашения.
Претензия истца от 19 октября 2017 года N 561 направлена по юридическому адресу ответчика заказным письмом и получена ответчиком под роспись 3 ноября 2017 года.
При рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции ответчик не оспаривал факт получения письма с претензией от 19 октября 2017 года, не заявлял о фальсификации данного доказательства.
Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о соблюдении истцом претензионного порядка урегулирования спора.
Истец, направив претензию в адрес ответчика и не дождавшись от ответчика исполнения изложенных в претензии требований, обратился в Арбитражный суд Астраханской области после истечения срока, установленного для ответа на претензию.
Таким образом, истец в полном объеме исполнил свою обязанность по соблюдению досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора.
В соответствии с частью 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
Согласно статье 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
На основании положениями статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на представление доказательств, участие в их исследовании, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.
В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, оказывает содействие в реализации лицами, участвующими в деле, их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.
В силу закрепленного в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации принципа состязательности задача лиц, участвующих в деле, собрать и представить в суд доказательства, подтверждающие их правовые позиции, арбитражный суд не является самостоятельным субъектом собирания доказательств.
При таких обстоятельствах, арбитражный суд не может обязать сторону спора представлять доказательства, как в обоснование своей позиции, так и в обоснование правовой позиции другой стороны, поскольку в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, самостоятельно доказывает обстоятельства, на которых основывает свои требования и возражения.
Для обеспечения соблюдения принципов состязательности процесса и равенства сторон Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в отдельных случаях наделяет суд полномочиями по истребованию дополнительных доказательств по ходатайству лица, участвующего в деле.
Наличие же в процессуальном законодательстве правил об оказании судом содействия названным лицам в получении доказательств, не означает, что указанные лица могут в полном объеме переложить на суд сбор доказательств, обосновывающих их требования и возражения, сделанные без какого-либо документального подтверждения.
Поскольку на основании части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности, то непредставление доказательств должно квалифицироваться исключительно, как отказ от опровержения юридически значимого факта (в данном случае недобросовестного поведения ответчика и отсутствия встречного исполнения), участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 марта 2012 года N 12505/11).
При наличии доказательств, свидетельствующих о недобросовестном поведении стороны по делу, эта сторона несет бремя доказывания добросовестности и разумности своих действий (пункт 1 раздела 1 "Основные положения гражданского законодательства". Судебная коллегия по экономическим спорам. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, утвержденной Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2015 года N 2 (2015).
Согласно пункту 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Суд апелляционной инстанции обращает внимание, что в гражданском законодательстве закреплена презумпция разумности и добросовестности участников гражданских, в том числе, корпоративных правоотношений (пункт 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются (пункт 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Конклюдентные действия стороны, на которые ссылается апеллянт, не могут влиять на основные доказательства, подтверждающие обстоятельства, которые подлежат доказыванию в силу положений статей 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в императивном порядке.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (пункт 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Апеллянт вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательства, являющиеся основаниями для отмены оспариваемого судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы.
Всем доводам, содержащимся в апелляционной жалобе, арбитражный суд первой инстанции дал надлежащую правовую оценку при разрешении спора по существу заявленных исковых требований в соответствии с положениями статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив все доказательства по своему внутреннему убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, правовые основания для переоценки доказательств отсутствуют.
Согласно Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 года N 62 "О внесении дополнений в пункт 61.9 главы 12 Регламента арбитражных судов Российской Федерации" считается определенной практика применения законодательства по вопросам, разъяснения по которым содержатся в постановлениях Пленума и информационных письмах Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации".
Пунктом 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 года N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" разъяснено, что в соответствии со статьей 148 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации или статьей 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд должен определить, из какого правоотношения возник спор, и какие нормы права подлежат применению при разрешении дела.
По смыслу статьи 6, части 1 статьи 168, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не связан правовой квалификацией спорных отношений, которую предлагают стороны, и должен рассматривать заявленное требование по существу, исходя из фактических правоотношений, определив при этом, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, какие законы и иные нормативные правовые акты подлежат применению в конкретном спорном правоотношении (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2010 года N 8467/10, Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 марта 2013 года N ВАС-1877/13).
Представленные в материалы дела доказательства исследованы полно и всесторонне, судебный акт принят при правильном применении норм материального права, выводы, содержащиеся в решении, не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, не установлено нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта.
При таких обстоятельствах у арбитражного суда апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для отмены судебного акта в соответствии с положениями статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Астраханской области от 28 апреля 2018 года по делу N А06-10259/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ПМ и Ко" - без удовлетворения.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПМ и Ко" (ОГРН 1123015002846, ИНН 3015097488) в доход федерального бюджета 3000 руб. государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.
Арбитражному суду первой инстанции исполнительный лист на взыскание денежных средств в доход бюджета направить налоговому органу, иному уполномоченному государственному органу по месту нахождения должника в соответствии с требованиями частей 2, 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Направить копии постановления арбитражного суда апелляционной инстанции лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями части 4 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий |
Т.Н. Телегина |
Судьи |
Н.А. Клочкова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А06-10259/2017
Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 9 ноября 2018 г. N Ф06-37207/18 настоящее постановление оставлено без изменения
Истец: Муниципальное бюджетное учреждение "Автобаза администрации города Астрахани"
Ответчик: ООО "ПМ и КО"
Хронология рассмотрения дела:
09.11.2018 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-37207/18
10.07.2018 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-7293/18
24.05.2018 Определение Арбитражного суда Астраханской области N А06-10259/17
28.04.2018 Решение Арбитражного суда Астраханской области N А06-10259/17