Москва |
|
12 июля 2021 г. |
Дело N А41-96688/18 |
Резолютивная часть постановления оглашена 5 июля 2021 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 12 июля 2021 года.
Арбитражный суд Московского округа в составе:
председательствующего-судьи Тарасова Н.Н.,
судей Кручининой Н.А., Перуновой В.Л.,
при участии в судебном заседании:
от Титова С.Ю. - Рябов Д.В. по доверенности от 18.02.21,
от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Восход" - Попова А.Н. по доверенности от 28.10.20;
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу
конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Восход"
на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2021
об отказе в признании недействительной сделкой договора купли-продажи автомобиля от 15.11.2018 N ТС/15/11-18-2
в рамках рассмотрения дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Восход",
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда Московской области от 03.06.2019 общество с ограниченной ответственностью "Восход" (далее - должник) было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Бодров Е.А.
Конкурсный управляющий должника обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании недействительной сделкой договора купли-продажи от 15.11.2018 N ТС/15/11-18-2, заключенного между должником и Титовым Сергеем Юрьевичем (далее - ответчиком), которое определением Арбитражного суда Московской области от 09.02.2021 было удовлетворено.
Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2021 определение Арбитражного суда Московской области от 09.02.2021 было отменено, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника было отказано.
Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, конкурсный управляющий должника обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой, указывая на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права и неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения данного дела, просит удовлетворить кассационную жалобу, постановление суда апелляционной инстанции отменить, определение суда первой инстанции оставить в силе.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего должника доводы кассационной жалобы поддержал, а представитель ответчика просил суд обжалуемое постановление оставить без изменения, ссылаясь на его законность и обоснованность, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что, в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не препятствует рассмотрению кассационной жалобы в их отсутствие.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ), информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.
Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений относительно нее, проверив в порядке статей 286, 287 и 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалованного судебного акта, судебная коллегия суда кассационной инстанции не находит оснований для отмены постановления по доводам кассационной жалобы.
Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
В соответствии со статьей 61.1 Закона о банкротстве, сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.
Как следует из материалов дела, было установлено судом перовой инстанции, между должником (продавцом) и ответчиком (покупателем) был заключен договор купли-продажи от 15.11.2018 N ТС/15/11-18-2 автомобилей Мицубиси Паджеро 3.2 LWB, 2013 года выпуска, VIN JМВLYV98WDJ001278 и Рено Логан, 2011 года выпуска, VIN X7LLSRB1HBH410668.
Согласно пункту 2.1 договора, совокупная стоимость имущества составила 350 000 руб.
Полагая, что спорный договор отвечает признакам недействительности, установленным пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий должника обратился в суд с рассматриваемым заявлением.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что, автомобили были проданы по заниженной стоимости, а также из того, что ответчиком в материалы дела не были представлены доказательства неисправности или износа автомобилей.
Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции в связи со следующим.
В соответствии с пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).
Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.
Согласно разъяснениям высшей судебной инстанции, приведенным в пунктах 8 и 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление от 23.12.2010 N 63), в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки имеет место, в частности, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.
При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как условия аналогичных сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых аналогичные сделки совершались иными участниками оборота.
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).
Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии следующих условий: стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок; должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы; после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.
В соответствии с пунктом 5 постановления от 23.12.2010 N 63, для признания сделки недействительной на основании пункта 2 статьи 61. 2 Закона о банкротстве необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 постановления от 23.12.2010 N 63).
В пункте 6 постановления от 23.12.2010 N 63 разъяснено, что цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами 2-5 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве, вред, причиненный имущественным правам кредиторов, - уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.
При определении соотношения пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве судам надлежит исходить из следующего.
Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.
Суд первой инстанции указал на факт неравноценного встречного исполнения, ссылаясь на анализ рынка цен автомобилей с аналогичными характеристиками.
Так отметил суд, согласно заключению от 16.12.2020 N 0300/1/2020, рыночная стоимость автомобиля марки Мицубиси Паджеро 3.2 lwb 2013 года выпуска по состоянию на 15.11.2018 составляет 1 384 000 руб., а рыночная стоимость автомобиля марки РЕНО ЛОГАН, 2011 года выпуска, соответственно, - 274 000 руб.
С учетом представленного отчета, в отсутствие доказательств неисправности или износа спорных автомобилей суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого договора недействительным.
Между тем, как отметил суд апелляционной инстанции, в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.
Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.
В соответствии с частью 2 статьи 64, частью 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключения экспертов являются одним из доказательств по делу и оцениваются наряду с другими доказательствами, не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и, в силу статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежит оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.
Между тем, названное экспертное заключение, которое судом было положено в основу обжалуемого определения, было составлено без фактического осмотра автомобилей.
В заключении указано, что экспертом принято решение - состояние и пробег принять на уровне среднегодовых показателей для соответствующих видов транспортных средств, так как именно эти величины являются наиболее сопоставимыми для оцениваемого авто, на основании статистики других образцов для исследования (аналогов).
Таким образом, экспертное заключение в рамках судебной экспертизы было подготовлено без учета состояния автомобилей на дату их приобретения ответчиком.
Учитывая изложенное, экспертное заключение не может являться в рассматриваемом случае бесспорным доказательством неравноценности спорного договора купли-продажи имущества.
Кроме того, спорные были автомобили приобретены должником у ООО "Рамфуд" по результатам проведения открытых торгов в процедуре банкротства.
Согласно отчету от 20.06.2018 N 28/06/18, рыночная стоимость автомобилей на дату сделки с учетом степени физического износа составила 127 000 руб. и 5 000 руб. соответственно.
Из данного отчета следует, что износ автомобиля Мицубиси Паджеро 3.2 LWB, 2013 года выпуска составляет 92 %, а износ автомобиля Рено Логан составляет 78 %.
Кроме того, спорные автомобили приобретались ответчиком для целей их ремонта и восстановления, поскольку состояние, в котором они находились на момент продажи, было неудовлетворительным, автомобили находились под арестом.
Автомобиль Мицубиси Паджеро 3.2 LWB, 2013 года выпуска находился не на ходу, требовал кузовного ремонта и полной перекраски, замены колесных дисков и покрышек, капитального ремонта основных узлов и агрегатов, поскольку пробег автомобиля превышал 400 000 км.
Автомобиль Рено Логан имел повреждения кузова, требовал значительного ремонта.
Таким образом, цена отчужденных автомобилей с учетом существующих дефектов соответствовала рыночной, доказательства того, что именно в результате оспариваемой сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов в материалы дела не представлены.
Под рыночной стоимостью, согласно статье 3 Закона об оценочной деятельности, следует понимать наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Безусловных доказательств, свидетельствующих о том, что встречное предоставление было неравноценным (то есть цена сделки существенно в худшую для должника сторону отличалась от цены аналогичных сделок, совершаемых в сравнимых обстоятельствах, или не соответствовала действительной стоимости переданного товара) либо не являлось реальным, конкурсный управляющий должника в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в суд не представил.
В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ, (в редакции на дату совершения оспариваемых сделок), не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 10 постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов, по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов.
Так, пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлен запрет на осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам (кредиторов должника) или создающее условия для наступления вреда (требования кредиторов могут быть не удовлетворены, в частности вследствие совершения сделки по выводу имущества из собственности должника).
Таким образом, в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления, отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.
При этом, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.
Злоупотребление правом по своей сути есть неразумное и недобросовестное действие, имеющее своей целью причинить вред другим лицам.
В силу презумпции разумности действий и добросовестности участников гражданских правоотношений бремя доказывания этих обстоятельств лежит на утверждающей стороне, данное требование не выполнено.
С учетом изложенного, для признания факта злоупотребления правом при заключении сделки должно быть установлено наличие умысла у обоих сторон - участников сделки (их сознательное, целенаправленное поведение) на причинение вреда иным лицам.
Злоупотребления правом в действиях сторон суд апелляционной инстанции не установил.
Проведение открытых торгов по продаже спорных автомобилей свидетельствует о реальной рыночной цене предложения, которая явно ниже и не сопоставима с указанной конкурсным управляющим стоимостью.
Торги, на которых приобретены спорные автомобили, не оспорены, недействительными в установленном законом порядке не признаны.
Конкурсным управляющим не доказан факт возможности продажи спорных автомобилей по более высокой цене с учетом их технического состояния на дату сделки.
Кроме того, покупатель при заключении договора купли-продажи и определения стоимости автомобилей, руководствовался, в том числе, отчетом, представленным самим должником, согласно которому, их стоимость составила с учетом степени физического износа 127 000 руб. и 5 000 руб. соответственно.
Таким образом, заключая оспариваемый договор, покупатель действовал добросовестно и разумно.
Безусловных доказательств, свидетельствующих о том, что встречное предоставление было неравноценным (то есть цена сделки существенно в худшую для должника сторону отличалась от цены аналогичных сделок, совершаемых в сравнимых обстоятельствах, или не соответствовала действительной стоимости переданного товара) либо не являлось реальным, конкурсный управляющий должника в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в суд не представил.
Учитывая изложенное, в данном случае заявителем не доказано, что сделка совершена при неравноценном встречном исполнении, равно как и не доказано наступление для должника и для его кредиторов неблагоприятных последствий (убытков) в результате заключения сделки с учетом цены приобретения автомобилей самим должником.
При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника.
Нарушения суда первой инстанции были устранены судом апелляционной инстанции.
Суд кассационной инстанции полагает, что выводы суда апелляционной инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на положениях действующего законодательства, в связи с чем, оснований для иной оценки выводов суда у суда кассационной инстанции не имеется.
Доводы кассационной жалобы изучены судом, однако, подлежат отклонению, так как они основаны на ошибочном толковании норм права, противоречат материалам дела и направлены на переоценку выводов суд по фактическим обстоятельствам дела, что, в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, является недопустимым при проверке судебных актов в кассационном порядке.
Согласно правовой позиции, приведенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.
Иная оценка заявителем жалобы установленных судом фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.
Нормы материального и процессуального права, несоблюдение которых является безусловным основанием для отмены судебного акта, в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом не нарушены, в связи с чем, кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 284-290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2021 по делу N А41-96688/18 - оставить без изменения, кассационную жалобу - оставить без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Председательствующий судья |
Н.Н. Тарасов |
Судьи |
Н.А. Кручинина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
"Под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам (кредиторов должника) или создающее условия для наступления вреда (требования кредиторов могут быть не удовлетворены, в частности вследствие совершения сделки по выводу имущества из собственности должника).
Таким образом, в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления, отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.
...
Согласно правовой позиции, приведенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции."
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12 июля 2021 г. N Ф05-24525/20 по делу N А41-96688/2018
Хронология рассмотрения дела:
15.11.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-24525/20
22.09.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-24525/20
01.09.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-24525/20
21.08.2023 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-14211/2023
28.06.2023 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-8745/2023
25.08.2022 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-13067/2022
05.05.2022 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-5612/2022
01.03.2022 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-12612/2021
01.03.2022 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-12613/2021
07.09.2021 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-15426/2021
20.08.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-24525/20
04.08.2021 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-8018/2021
12.07.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-24525/20
31.05.2021 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-6300/2021
26.04.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-24525/20
13.04.2021 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-4246/2021
28.01.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-24525/20
21.01.2021 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-19081/20
11.01.2021 Решение Арбитражного суда Московской области N А41-96688/18
03.11.2020 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-10358/20
03.09.2020 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-8845/20
03.06.2019 Решение Арбитражного суда Московской области N А41-96688/18
01.02.2019 Определение Арбитражного суда Московской области N А41-96688/18