г. Москва |
|
12 февраля 2024 г. |
Дело N А40-19749/2021 |
Резолютивная часть постановления объявлена 07 февраля 2024 года.
Полный текст постановления изготовлен 12 февраля 2024 года.
Арбитражный суд Московского округа в составе:
председательствующего - судьи Голобородько В.Я.
судей Паньковой Н.М., Савиной О.Н.
при участии в заседании:
от фин. управляющего Завьялова П.А. по дов от 07.09.2023
иные-не явились
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу финансового управляющего Толмачева И.П. - Коробко А.С.
на определение от 21.08.2023
Арбитражного суда города Москвы
на постановление от 07.12.2023
Девятого арбитражного апелляционного суда
об отказе финансовому управляющему в удовлетворении заявления о признании
недействительной сделки должника, ответчик - АО "РИАБАНК",
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Толмачева И.П.
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд города Москвы 04.02.2021 поступило заявление ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" о признании должника-гражданина ИП Толмачева Игоря Павловича (08.05.1959 г.р., место рождения г. Тирасполь Молдавской ССР, ИНН 771003799436, ОГРНИП 319774600691000) несостоятельным (банкротом). Определением суда от 10.02.2021 заявление принято и возбуждено производство по делу.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.12.2021 в отношении должника-гражданина Толмачева Игоря Павловича (08.05.1959 г.р., место рождения г. Тирасполь Молдавской ССР, ИНН, ОГРНИП 319774600691000) введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден Делягину Анастасию Сергеевну, члена САУ Авангард.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.08.2022 в отношении Толмачева Игоря Павловича (08.05.1959 г.р., место рождения г. Тирасполь Молдавской ССР, ИНН, ОГРНИП 319774600691000) введена процедура реализации имущества должника, финансовым управляющим утвержден Коробко Александр Сергеевич (ИНН 773117130723).
Сообщение о признании должника банкротом опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 10.09.2022.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.08.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2023, отказано в удовлетворении заявленных требований.
Не согласившись с принятыми судебными актами, финансовый управляющий Толмачева И.П. - Коробко А.С. обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменить, принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить заявление финансового управляющего.
В обоснование кассационной жалобы заявитель ссылается на то, что судами нарушена правильность применения норм материального и процессуального права, выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела, утверждая, что должник и ответчик являются аффилированными лицами; на дату совершения спорных платежей должник обладал признаками неплатежеспособности; в результате совершения спорных сделок из конкурсной массы выбыло ликвидное имущество - денежные средства в размере 8 835 991,54
руб.; у финансового управляющего отсутствуют документы подтверждающие равноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки; и со стороны заинтересованного лица и со стороны должника при совершении сделки имеет место злоупотребление правом, поскольку, заключая оспариваемую сделку на подобных условиях, стороны не могли не понимать, что безвозмездная передача денежных средств не может быть отнесено к обычной деловой практике.
Представитель финансового управляющего Толмачева И.П. - Коробко А.С. в судебном заседании доводы кассационной жалобы поддержал.
Обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.
Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Как следует из материалов дела и установлено судами, 20.12.2018 со счета должника на счет ответчика перечислены денежные средства в размере 1 286 996 руб. и 7 548 995, 54 руб. В назначении платежа указано "оплата пени по договору уступки прав требования (цессии) N 2018-6369/77 от 08.10.18 счет Риабанк (АО) в ГК "АСВ" N 76/11-0612 в счет расчетов по дог займа от 19.12.18 по письму за ООО Виал-групп".
Следовательно, оспариваемые платежи совершены в пределах срока подозрительности установленного п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве относительно даты возбуждения производства по делу о банкротстве должника (10.02.2021).
Финансовый управляющий полагает, что оспариваемые платежи совершены безвозмездно в при непогашенной задолженности перед ООО "БМПК Капитал, ПАО Совкомбанк, ПАО Банк ВТБ в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов при злоупотреблении правом должником и ответчиком, принявшим платежи, в связи с чем является недействительным на основании п.2 ст. 61.2 Закона о несостоятельности (банкротстве), ст.ст. 10, 168 ГК РФ.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции,
руководствуясь положениям статей 2, 19, 61.2, 61.3 Закона о банкротстве, позицией,
изложенной в пунктах 5-10, 12 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63, исходил из недоказанности оснований для признаний оспариваемой сделки (перечислений денежных средств в пользу ответчика) недействительной.
С выводами суда первой инстанции согласился апелляционный суд.
В соответствии с п. 1 ст. 61.2. Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.
Согласно разъяснениям, изложенным в п. п. 8 и 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", пункт 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки.
Для признания сделки недействительной на основании указанной нормы не требуется, чтобы она уже была исполнена обеими или одной из сторон сделки, поэтому неравноценность встречного исполнения обязательств может устанавливаться исходя из условий сделки.
В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки имеет место, в частности, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.
При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как условия аналогичных сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых аналогичные сделки совершались иными участниками оборота.
На основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве может быть оспорена также сделка, условия которой формально предусматривают равноценное встречное исполнение, однако должнику на момент ее заключения было известно, что у контрагента по сделке нет и не будет имущества, достаточного для осуществления им встречного исполнения.
В силу п. 9 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" при определении соотношения пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве судам надлежит исходить из следующего. Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется. Если же подозрительная сделка с неравноценным встречным исполнением была совершена не позднее чем за три года, но не ранее чем за один год до принятия заявления о признании банкротом, то она может быть признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве при наличии предусмотренных им обстоятельств (с учетом пункта 6 настоящего Постановления).
Судом в случае оспаривания подозрительной сделки проверяется наличие обоих оснований, установленных как пунктом 1, так и пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве).
Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий: стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок; должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы; после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества (абз. 2 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве).
В п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.12.2010 года N 63 разъясняется, что для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки. В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.
Согласно разъяснениям, содержащимся в абз. 4 п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.12.2010 года N 63 при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абз. 32 и абз. 33 ст. 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества. Согласно абз. 33 и абз. 34 ст. 2 Закона о банкротстве для целей данного закона под недостаточностью имущества понимается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника; под неплатежеспособностью понимается прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств.
Для целей применения содержащихся в абз. 2 - абз. 5 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве презумпций само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в ст. 6 Закона, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества. Установление законодателем презумпции неплатежеспособности или недостаточности имущества должника призвано оградить интересы гражданского оборота и его участников от недобросовестных действий отдельных субъектов, а также обеспечить стабильность гражданского оборота.
В п. 7 поименованного Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации разъяснено, что в силу абз. 1 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (ст. 19 Закона о банкротстве) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Следовательно, обязательным условием возможности оспаривания подозрительной сделки по субъективному критерию является наличие достаточных доказательств того, что другая сторона по сделке знала о совершении должником данной сделки в целях причинения ущерба имущественным правам кредиторов. Безусловным доказательством наличия соответствующей информации у другой стороны по сделке является отнесение ее участников к категории заинтересованных лиц в соответствии с Законом о банкротстве, перечень которых определен в ст. 19 поименованного Закона.
Финансовый управляющий указывает, что поскольку у него отсутствуют документы, подтверждающие основание перечисления денежных средств, ответчиком такие документы не представлены, указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии исполнения или намерении исполнить обязательства в отношении должника.
Вместе с тем, как верно указали суды, сам по себе факт отсутствия у финансового управляющего документов, подтверждающих основания совершения оспариваемых сделок, не доказывает недействительность такой сделки и не освобождает финансового управляющего от обязанности доказывания своей правовой позиции (ч. 1 ст. 65 АПК РФ).
В силу ст. 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.
Заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также: руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника; лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 настоящей статьи; лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц.
Заинтересованными лицами по отношению к должнику - гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга.
Согласно абз. 25 ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированными лицами признаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 года N 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных механизмов по смыслу абзаца 26 статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности.
Судами установлено, что доказательств аффилированности ответчика и должника не представлено.
Бремя доказывания обстоятельств, противоположных заявленным управляющим, подлежит возложению на ответчика по данному обособленному спору при наличии признаков аффилированности ответчика и должника (определения Верховного Суда Российской Федерации от 04.06.2018 N 305-ЭС18-413, от 07.06.2018 N 305-ЭС16-20992 (3), от 13.07.2018 N 308-ЭС18-2197, от 23.08.2018 N 305-ЭС18-3533, от 11.02.2019 N 305-ЭС18-17063(2), N 305-ЭС18-17063(3), N 305-ЭС18-17063(4), от 21.02.2019 N 308-ЭС18-16740, от 08.05.2019 N 305-ЭС18-25788(2), однако, поскольку доказательств аффилированности заявителем представлено не было, опровержение доводов управляющего не может быть возложено на ответчика.
Кроме того, как верно указали суды, не передача какой-либо документации управляющему, а также совершение банковских операций при наличии неисполненных обязательств перед контрагентами не может служить основанием для возложения на ответчика соответствующей ответственности.
Отсутствие у управляющего информации о наличии или отсутствии встречного исполнения по платежам должника не снимает с него бремя доказывания факта неравноценности спорной сделки.
Судами установлено, что между АО "РИАБАНК" и ООО "СУ -25 Мосасфальстрой" (ОГРН 1027700358070, ИНН 7701043862) заключен договор кредитной линии с лимитом задолженности N 01017-0011 от 10.02.2017 г. В обеспечение вышеуказанного договора были заключены следующие соглашения:
1. Договор залога имущества N 01017-0011/1-ЗИ-ЮЛ от 10.02.2017 г.
2. Договор залога транспортного средства N 01017-0011,1-ЗА-ЮЛ от 10.02.2017.
3. Договор поручительства N 01017-0011/1-П от 13.02.2017 г. между АО "РИАБАНК" и Толмачевым И.П.
Между АО "РИАБАНК" и ООО "СУ-25 Мосасфальстрой" (ОГРН 1027700358070, ИНН 7701043862) заключен договор кредитной линии с лимитом задолженности N 01017-0026 от
30.03.2017 г. в обеспечение вышеуказанного договора были заключены следующие соглашения:
1. Договор залога имущества N 01017-0026/1-ЗИ-ЮЛ от 30.03.2017 г.
2. Договор залога транспортного средства N 01017-0026/1-ЗА-ЮЛ от 30.03.2017.
3. Договор поручительства N 01017-0026/1-П от 30.03.2017 г. между АО "РИАБАНК" и Толмачевым И.П.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 08.08.2018 по делу N А40-239206/17-73-294 "Б" требование АО "РИАБАНК" к ООО "СУ-25 Мосасфальстрой" признано обоснованным и включено в реестр требований кредиторов на сумму 57 322 661,46 руб.
Впоследствии по договору цессии N 2018-6269/77 от 08.10.2018 г. право требования к АО "СУ-25 Мосасфальтстрой" по вышеуказанным кредитным договорам передано ООО "ВИАЛ-ГРУПП"
(ИНН 7729766460) по результатам электронных торгов, требования обеспечивались, в том числе, следующим:
- договоры залога транспортного средства: N 01017-0011/1-ЗА-ЮЛ от 10.02.2017 г. и 01017-0026/1-ЗИ-ЮЛ от 30.03.2017 г.;
- договоры залога имущества: N 01017-0011/1-ЗИ-ЮЛ от 10.02.2017 г. и 01017-00226/1-ЗА-ЮЛ от 30.03.2017 г.;
- договоры поручительства: N 01017-0011/2-П от 10.02.2017 г.; 01017-0011/1-П от 13.02.2017 г.; 01017-0026/1-П от 30.03.2017; 01017-0026/2-П от 30.03.2017 г. и 01017-0026/3-П от 30.03.2017 г.
Согласно пункту 5 статьи 313 ГК РФ к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со ст. 387 ГК РФ.
Исполнение обязательства третьим лицом является законным способом исполнения обязательства, который предусмотрен ст. 313 ГК РФ.
По смыслу вышеуказанных норм права ответчик обязан был принять исполнение должником обязательств по договорам.
По смыслу нормы п. 1 ст. 313 ГК РФ должник в праве исполнить обязательство самостоятельно или, не запрашивая согласия кредитора, возложить исполнение на третье лицо. Праву должника возложить исполнение на третье лицо корреспондирует обязанность кредитора принять исполнение. В законе не установлено обязанности добросовестного кредитора проверить, действительно ли имело место возложение должником исполнения обязательства на третье лицо. Следовательно, не может быть признано ненадлежащим исполнение третьим лицом обязательства должника перед добросовестным кредитором, если кредитор не знал и не мог знать, что исполнение обязательств на это лицо возложено не было, и исполнением не были нарушены права и законные интересы должника (Постановление Президиума ВАС РФ от 28.10.2010 N 7945/10 по делу N А40-66444/09-3-599).
Закон не наделяет добросовестного кредитора, не имеющего материального интереса ни в исследовании сложившихся между третьим лицом и должником отношений, ни в установлении мотивов, побудивших должника перепоручить исполнение своего обязательства другому лицу, а также полномочиями по проверке того, действительно ли имело место возложение должником исполнения обязательства на третье лицо. (Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 N 3856/14 по делу N А26-3145/2013, Определение Верховного Суда РФ от 26.08.2014 по делу N 304-ЭС14-984, А45-12956/2013).
Финансовым управляющим не представлено доказательств раскрытия должником перед ответчиком наличия обязательств, соотношения активов и обязательств должника, а также безвозмездности платежей и направленности действий ответчика именно на причинение вреда имущественным правам кредиторов.
Следовательно, судами сделан вывод о том, что финансовым управляющим должника не доказана совокупность установленных ст. 61.2 Законом о банкротстве условий для признания сделки по перечислению денежных средств недействительной.
Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.06.2014 N 10044/11 по делу N А32 -26991/09, абзаце четвертом пункта 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63, пункта 10 постановления от 30.04.2009 N 32, наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 170 ГК РФ).
Нормы действующего законодательства пресекают возможность извлечения сторонами сделки, причиняющей вред, преимуществ из их недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ), однако наличие схожих по признакам составов правонарушения не говорит о том, что совокупность одних и тех же обстоятельств (признаков) может быть квалифицирована как по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, так и по статьям 10 и 170 ГК РФ.
Направленность сделки на уменьшение имущества должника или увеличение его обязательств в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов должника в преддверии его банкротства в ситуации, когда другая сторона сделки (кредитор) знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки, является разновидностью сделки, совершённой со злоупотреблением правом (статьи 10, 168, 170 ГК РФ).
В условиях конкуренции норм о недействительности сделки лица, оспаривающие сделки с причинением вреда кредиторам по основаниям, предусмотренным ГК РФ, обязаны доказать, что выявленные нарушения выходят за пределы диспозиции пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
В противном случае оспаривание сделки по статьям 10 и 170 ГК РФ по тем же основаниям, что и в п.2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, открывает возможность для обхода сокращённого срока исковой давности, установленного для оспоримых сделок, периода подозрительности, и позволяет лицу, не оспорившему подозрительную сделку, обходить правила о возможности заявления возражений о недействительности оспоримой сделки только на основании вступившего в законную силу судебного акта о признании её недействительной, что недопустимо (определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2017 N 305-ЭС17-4886 (1) но делу N А41-20524/2016).
Суд первой инстанции обоснованно сослался на то, что в рассматриваемом случае финансовый управляющий не указал, чем, в условиях конкуренции норм о действительности сделки, обстоятельства о выявленных нарушениях выходили за пределы диспозиции части 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, а бездоказательно сослался на ст. 10 ГК РФ, что само по себе не имеет правового значения, поскольку бремя доказывания пороков сделки, выходящих за пределы дефектов сделок с предпочтением или подозрительных сделок в силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ лежит на лице, оспаривающем сделку.
Применение ст. ст. 10, 170 ГК РФ должно носить резервный и субсидиарный характер. Этот состав недействительности должен применяться только в тех случаях, когда у суда не обнаруживается того или иного специального механизма для защиты от злоупотреблений гражданскими правами.
Иной подход приводит к тому, что содержание части 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве теряет смысл, так как полностью поглощается содержанием норм о злоупотреблении правом.
Между тем, заявителем в материалы дела не представлены какие-либо доказательства или аргументы в пользу того, что нарушения, допущенные при совершении оспариваемой сделки, выходят за пределы диспозиции п. 1 и п. 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Судебная коллегия суда кассационной инстанции соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций, не усматривая оснований для их переоценки, поскольку названные выводы в достаточной степени мотивированы, соответствуют нормам права.
Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что кассационная жалоба не содержит указания на наличие в материалах дела каких-либо доказательств, опровергающих выводы судов, которым не была бы дана правовая оценка судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции.
Судами правильно применены нормы материального права, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Доводы кассационной жалобы аналогичны ранее заявленным доводам в апелляционной жалобе, которым судом апелляционной инстанции дана надлежащая правовая оценка, в связи с чем, доводы жалобы направлены на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств и изложенных выше обстоятельств, установленных судами, что не входит в круг полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, установленных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и не могут быть положены в основание отмены судебных актов судом кассационной инстанции.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286 - 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела.
Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.
Установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций.
Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308.
Таким образом, переоценка доказательств и выводов суда первой инстанции не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а несогласие заявителя жалобы с судебным актом не свидетельствует о неправильном применении судом норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для его отмены.
Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.
Между тем, приведенные в кассационной жалобе доводы фактически свидетельствуют о несогласии с принятым судом апелляционной инстанции судебным актом и подлежат отклонению, как основанные на неверном истолковании самими заявителями кассационных жалоб положений Закона о банкротстве, а также как направленные на переоценку выводов суда по фактическим обстоятельствам дела, что, в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, недопустимо при проверке судебных актов в кассационном порядке.
Судебная коллегия также отмечает, что в соответствии с положениями статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду кассационной инстанции не предоставлены полномочия пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрений, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать установленными обстоятельства, которые не были установлены в определении или постановлении, либо были отвергнуты судами первой или апелляционной инстанции.
Между тем, судебная коллегия полагает необходимым отметить, что доводы кассационной жалобы, вопреки положениям статей 4 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, своего документарного подкрепления не нашли.
Изложенные в кассационной жалобе возражения свидетельствуют о несогласии с установленными судами обстоятельствами и оценкой доказательств, и, по существу, направлены на их переоценку.
Переоценка доказательств и установление новых обстоятельств находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Нормы процессуального права, несоблюдение которых является безусловным основанием для отмены определения и постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, также не нарушены.
Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда города Москвы от 21.08.2023, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2023 по делу N А40-19749/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Председательствующий судья |
В.Я. Голобородько |
Судьи |
Н.М. Панькова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
"Применение ст. ст. 10, 170 ГК РФ должно носить резервный и субсидиарный характер. Этот состав недействительности должен применяться только в тех случаях, когда у суда не обнаруживается того или иного специального механизма для защиты от злоупотреблений гражданскими правами.
Иной подход приводит к тому, что содержание части 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве теряет смысл, так как полностью поглощается содержанием норм о злоупотреблении правом.
Между тем, заявителем в материалы дела не представлены какие-либо доказательства или аргументы в пользу того, что нарушения, допущенные при совершении оспариваемой сделки, выходят за пределы диспозиции п. 1 и п. 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
...
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286 - 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела.
...
Установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций.
Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308."
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12 февраля 2024 г. N Ф05-25541/23 по делу N А40-19749/2021
Хронология рассмотрения дела:
17.02.2025 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-75241/2024
08.11.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-25541/2023
01.11.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-30595/2024
01.11.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-30589/2024
30.10.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-25541/2023
30.10.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-30261/2024
23.10.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-25541/2023
15.10.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-25541/2023
19.09.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-55206/2024
31.07.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-30409/2024
31.07.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-30248/2024
31.07.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-30299/2024
23.07.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-35690/2024
22.07.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-35863/2024
22.07.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-35775/2024
22.07.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-35860/2024
17.07.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-35686/2024
17.07.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-35683/2024
05.07.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-25541/2023
30.05.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-25541/2023
16.04.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-13286/2024
16.04.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-13110/2024
26.03.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-7458/2024
26.03.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-7461/2024
06.03.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-25541/2023
05.03.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-1474/2024
16.02.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-80587/2023
12.02.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-25541/2023
16.01.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-25541/2023
20.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-80124/2023
19.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-80014/2023
19.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-38526/2023
19.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-80144/2023
07.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-64201/2023
07.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-60837/2023
07.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-64418/2023
07.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-60834/2023
07.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-61015/2023
07.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-60966/2023
06.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-38523/2023
06.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-38516/2023
29.11.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-25541/2023
21.11.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-38526/2023
17.11.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-25541/2023
24.10.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-61810/2023
24.10.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-36546/2023
10.10.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-60093/2023
11.08.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-38519/2023
11.08.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-38521/2023
11.08.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-38517/2023
10.08.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-38525/2023
31.05.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-22286/2023
19.09.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-42837/2022
26.08.2022 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-19749/2021
28.06.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-31413/2022